Ventajas y Desventajas Del Derecho Romano en La Actualidad
Ventajas y Desventajas Del Derecho Romano en La Actualidad
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Indice
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Introducción
En este trabajo se trata de dar una visión clara y objetiva acerca de los procesos usados en
la antigua Roma, en los tiempos que lidiaba para mantenerse como una de las mejores
naciones de todos los tiempos, ya que es parte de su legado literario y jurídico lo que ahora
puede llegar hasta nosotros por hombres en la historia como Justiniano que recopilo lo que
más tarde sería llamado Corpus iuris civiles. Hay que idealizar el tiempo, espacio, lugar
determinado de la civilización romana para poder entender sus leyes, este trabajo lo que
busca es que el lector se aproxime al conocimiento e investigación de las fórmulas más
usadas y como la historia las iba modificando según su necesidad.
Es un trabajo que bien pudiera ser de más de treinta páginas, pues su contenido es vasto y
desarrollándolo a gran escala podría hacerse monótono y aburrido, por ello m he abocado
a plasmar en el papel lo más importante para lo que requiere el trabajo de investigación de
la materia de Derecho Romano I.
Por último solo quiero hacer ver la necesidad de análisis ante las etapas de cambio que
sufrió el proceso en Roma, pues nos ayuda a entender con más claridad porque fue el mejor
en este campo: El Derecho y así doy comienzo a este trabajo que habla acerca de lo que
son las acciones, sanciones de la ley, los diferentes procedimientos, etc...
Desarrollo
Se le denomina derecho procesal civil romano al conjunto de reglas que en la antigua Roma
debían de observar los litigantes para asegurar el triunfo de sus pretensiones ante los
tribunales.
Sanciones de la ley
Para la aplicación de la ley en Roma había diferentes tipos varias fases que son tres:
Legis actiones
Proceso formulario
Legis actiones
El Sacramentum.
La juidicis postulatio.
La condictio.
La manus infectio.
La pignoris capio.
Las tres primeras tendían a la organización de una instancia, con la mira de que se conociera
un derecho judicialmente. Los dos últimos eran medios de ejecución o bien, declarativas y
ejecutivas, respectivamente.
El Sacramentum.
Fue en un principio, la única forma de intentar una acción y se aplicaba a toda clase de
derechos; reales y de crédito; así también la mancipatio fue el único modo de enajenación y
el nexum el único de contratar.
El actor, con una fustaca (vara), asía el objeto reivindicado y decía: Declaro que esta cosa
me pertenece y que por eso es por lo que aplico la vagueta.
El demandado hacía otro tanto por su parte. Asía el objeto como para apoderarse de él y
pronunciaba las mismas palabras. Esto era lo que se llamaba la rei vindicatio, seguida de
la contra vindindicatio del demandado y de un combate simulado, consertio manuum.
El pretor ponía fin a ese simulacro de combate diciendo: mittite ambo hanc rem; dejadme
ese objeto.
Nombrado el juez, se citaban recíprocamente las partes para comparecer ante él centro
de los tres días siguientes; comperendinatio.
Su origen histórico se piensa viene de que cada parte tenía que afirmar el fundamento justo
de su derecho. El rey, jefe religioso, intervenía para la decisión sobre el perjurio. Pero
después al separarse la religión del Derecho, desapareció el juramento y el procedimiento
tomó forma de apuesta, y la pena del perjurio subsistió como una simple multa procesal para
el jurista que no tuviera éxito.
Judicis postulatio
Era el procedimiento por el cuál las partes se limitaban a pedir al magistrado un juez o un
arbitro y era el más sencillo.
Su campo de aplicación se atiene a las conjeturas, pues hay pocos datos de esta forma.
Se dijo por largo periodo de tiempo que esta legis actio se aplicaba a las acciones de buena
fe. Esta opinión hoy en día ya no es creíble. Las acciones de buena fe no existían antes de
la ley Ebucia.
Conjetura moderna
Las que tendían a un arreglo que no podía terminarse por una afirmación o por una
negación como el sacramentum. Tales eran la actio finium regundorum, de deslinde y
la arbitrium litis aestimandae.
Las que llevaban a una condena pecuniaria, que tenía por objeto la apreciación de un
perjuicio causado. Tales eran la actio injuriarum y la actio furti nec menifesti.
Condictio
Su origen narra que fue establecido por la ley Silia, para el caso de la obligación de pagar
una suma determinada de dinero, y por la ley Calpurnia cuando se trataba de cierta cosa.
Su campo de aplicación se da con Gayo y se pregunta por qué se creó esta legis actio,
puesto que se aplicaba a juicios para los cuales se podía emplear precedentemente la judicis
postulatio o el sacramentum in perosonam.
Se aplica esta creación diciendo que ofrecía evidentes ventajas sobre las otras dos formas
del procedimiento.
Su simplicidad
El juramento que podía definir el actor al demandado y que éste debía deferir o prestar,
lo que permitía terminar el juicio muy rápidamente.
La sponcsio y la restipulatio tertiae partis que podían intervenir en caso de condictio certae
pecuniae, gracias a las cuales el que perdía pagaba al otro, a título de pena, el tercio de la
cantidad reclamada además de esa misma cantidad.
Manus injectio
Aseguramiento corporal que efectuaba el acreedor sobre la persona física del deudor, ante
el magistrado, por ciertas causas determinadas por la ley.
Su procedimiento era que tomando a su deudor por cualquier parte del cuerpo decía: “Como
tú no has sido condenado a pagarme X cantidad, y no habiéndolo hecho, pongo la mano
sobre ti.”; manus infactio.
Entonces el acreedor se llevaba al deudor y podía encadenarlo, nervo aut compedibus. Por
tres veces, dentro de sesenta días. Lo lleva al mercado, haciendo proclamar su deuda, para
provocar la intervención de un amigo o de un pariente. Transcurrido este tiempo, podía verlo
como esclavo trans Tiberim, o darle muerte.
La ley Petelia Papiria, del año 428 de Roma, introdujo dos atenuaciones a los rigores del
Derecho anterior: 1° Suprimió los nervi y los compedes, salvo en caso de delito. 2° Suprimió
el derecho de vender o de matar al deudor, y lo reemplazó por el derecho de tenerlo
indefinidamente en prisión, hasta que, por su trabajo, saldará su deuda.
Pero a veces si se podía defender el deudor y a este acto se le llamaba manus infectio
pura. La cual se generalizó con la ley Valia.
Pignoris capio
Entre sus causas y efectos la pignoris capio son referidas en cuanto al Derecho Público o a
las materias relacionadas con el culto. El acreedor podía conservar la res asegurada hasta
que el deudor finiquitara al acreedor, lógicamente, la suma equitativa a la cosa asegurada.
El papel del pretor.- pues no le permitía adaptar el Derecho a las necesidades de la práctica.
La extinción de este sistema fue en dos etapas y por consecuencia de dos leyes
La ley Ebucia.- introdujo las primeras fórmulas, dando elección entre el proceso antiguo
y el nuevo
La ley Julia judiciaria, dada bajo Augusto en 737, donde desaparecen las acciones de
la ley, pero tenía sus excepciones
Por las deficiencias del procedimiento de las acciones de la ley (la dificultad de memorizar
tantas declaraciones solemnes, la sujeción a los testigos y a lana memoria de estos) es
necesario crear un procedimiento bien elaborado conforme a las bases documentales ya
fuera elaboradas por un magistrado o también aquellas que estaban bajo su control. Por lo
anterior la ley sólo podía aplicarse a los ciudadanos romanos y no se utilizaban en los
conflictos entre extranjeros o romanos con peregrinos, la consecuencia de esto es que se
implante el llamado pretor peregrino al sistema para la sana impartición de justicia, pero todo
este sistema era una excepción, pues sólo era utilizado en los juicios realizados ante los
tribunales, pero el tiempo permitió que se convirtiera en regla y su aplicación en todo tipo de
juicios y también era de uso para los pretores urbanos. Fue en el año 150 a. de C. que con
la Ley Aebutia se le daba la elección al litigante entre el nuevo procedimiento y el de las
acciones de la ley, pero tiempo después surge la Ley Iulia iudicataria, en la época de
Augusto, cuando el derecho de elección se permite, por lo tanto, se obliga al uso del proceso
formulario.
Las funciones del pretor peregrino se redujeron a ayudar a los litigantes a redactar pequeños
textos a los cuales se les daba el nombre de fórmulas, en donde se reunían los antecedentes
y pretensiones de las partes, y servían para que el juez tuviera una visión completa del
problema existente.
Este nuevo procedimiento seguía con la división en las fases: in iure (redacción y aceptación
de la fórmula) y en la fase apud iudicem (la desarrollada ante el juez).
A continuación me profundizaré un poco más en lo que a las fases se refiere, para que se
pueda comprender mejor el procedimiento formulario:
A. Fase in iure
a. La fórmula
Es un documento redactado por las partes el cual permite al juez la facultad de condenar o
absolver al demandado, al ser este aceptado. Antes que nada aparece en toda fórmula la
designación del juez a cargo del litigio. Toda fórmula debía contener cuatro partes:
la destratio, la intentio, la condemnatio y la adiudicatio.
La demostratio consiste en una exposición de los hechos y señala la causa por la cual se
lleva a cabo el litigio.
En la intentio se indica la pretensión del mandante o actor; esto es, la cuestión misma en
que se basa el proceso.
La intentio puede ser certa o incerta; en el caso de la primera será cuando el objeto del litigio
esté perfectamente determinado, y la última cuando es indeterminado y su determinación se
deja a criterio del juez.
Pretorianas
Pueden ser objetadas por una réplica del autor, a la cual puede haber duplica del demandado
y se puede da una respuesta a esta del actor (triplicatio), lo cual no era frecuente.
Dilatorias
La litis contestatio
Último acto llevado ante el magistrado, termina la primera fase del procedimiento (la fase: in
iure), es entonces la litis contestatioparte esencial del proceso, los efectos que produce
pueden agruparse en:
Efecto regulado
Efecto consuntivo
La litis contestatio se extingue la acción, no puede intentarse por segunda vez: "Uno no
puede litigar dos veces por el mismo asunto."
Si la accion es real, sólo se rechazará si existe una excepción interpuesta por el demandado
(la excepción de cosa juzgada).
Efecto creador.- la litis contestatio, (especie de contrato entre las partes) que queda
establecido en la fórmula, es decir, se da una especie de novación, ya que la obligación se
va a reemplazar por el acuerdo establecido.
Segunda fase del proceso, se desarrolla ante un juez. En esta el juez se basa primero en la
fórmula, en las pruebas, alegatos de las partes. (La escritura permite la aportación de
documentos probatorios). La sentencia carecerá de tantos formalismos como lo había en la
pasada, es decir, no era ya preciso que la sentencia se dicte antes de la puesta de sol; se
disponen de plazos más amplios, por las circunstancias.
Causa.- podía llamarse también reclamación de más por la causa, establecida una obligación
se reclama la especie y el deudor tuviera el derecho de escoger.
La otra es la minus petito, donde el demandante sólo reclame una parte de lo que le es
debido.
Con la sentencia se termina la fase apud iudicem y el juez deberá dictarla siempre
públicamente y en voz alta; su ejecución habrá de que dirigirse nuevamente al magistrado,
por que goza del imperium.
Hasta finales de la República la sentencia tenía fuerza de cosa juzgada, no podía obtenerse
una nueva decisión, pues había elección libre del asunto, la excepción es la revocatio in
duplum, donde el afectado por la sentencia podía reclamar la nulidad de la misma. Y la in
integrum restitucio, así el que se creyese lesionado podía solicitar esta. (Era un recurso
extraordinario con carácter rencoroso).
La época imperial queda abierta una vía de recurso en contra de la sentencia, la apelación,
correspondiente al procedimiento extraordinario.
C. Vías de ejecución
El deudor tiene un plazo de sesenta días para cumplir con la sentencia, de no hacerlo puede
ejercer la actio iudicati.- acción que reemplaza a la manus iniectio (acciones de la ley), se
ejerce sobre los bienes, mediante cualquiera de las siguientes medidas; la bonorum
vendictio.- es la venta en bloque del patrimonio del deudor, entraña para la nota de infamia,
para evitarla se podía hacer cesión voluntaria de sus bienes (bonorum cessio), la bonorum
distractio o la toma de prenda.- venta al menudeo de los bienes del deudor; era efectuada
por el curador nombrado para ello.
Pignus in causa iudicati captum era el procedimiento que el magistrado hacía para asegurar
el efecto de sus decisiones cuando juzgaba extra ordinem. El acreedor se quedaba con los
bienes a título de prenda por dos meses, después podía venderlos para cobrarse el adeudo,
entregando el sobrante al deudor.
Estipulaciones pretorianas
Especie de contrato donde el pretor creaba una obligación jurídica para las situaciones que
él consideraba dignas de ser protegidas y se aceptaba implícitamente la posibilidad de que
si la circunstancia prevista se realizaba, podía intentar una acción para su reposición.
Quedan en estas estipulaciones pretorianas comprendidas las judiciales impuestas por el
juez, de conformidad con el edicto del pretor.
La in integrum restitutio
Son órdenes dadas por el magistrado a petición de un particular, una de sus finalidades es
conseguir una más rápida solución jurídica. O bien pueden tener distintas finalidades. Si, al
contrario la disposición pide que se devuelva algo, es un interdicto llamado restitutorio. Si la
orden dada por el magistrado es tendiente a prohibir una actividad, estaremos ante los
interdictos prohibitorios, son muy importantes aquellos que sirven para proteger el derecho
de posesión. Si el destinatario de un interdicto no cumplía con él, el solicitante tendría que
iniciar un procedimiento ordinario para pedir el cumplimiento de la orden interdictal. Recibe
el nombre de procedimiento ex interdicto, pues surge después de pronunciado éste y para
lograr su cumplimiento.
Según alguna opinión esta regla se establecía por el Rey Servio Tulio; según otra, por los
fundadores de la República con una idea democrática. Quedó vigente hasta el Bajo Imperio.
A partir de Dioclesiano dejó de aplicarse la división del procedimiento; el Magistrado se
ocupó ya del negocio del principio al fin, es decir, desapareció el Juez.
El sistema extraordinario, sustituyó a las fórmulas y con Dioclesiano, a partir del siglo III,
quedó como único sistema de procedimiento.
Notificación (litis denuntiatio), hecha a petición del actor, por un empleado del juzgado.
Quien le presentaba la demanda al demandado.
Procedimiento probatorio.
Acciones
Los juristas romanos, a la vez que concibieron a la accion con un sentido unitario, también
la contemplaron como arte del derecho subjetivo que la acción viene de proteger, y así
hablan de tantas acciones cuantos derechos subjetivos puedan existir.
Acciones civiles y acciones honorarias
Acciones útiles que son aquéllas que se inspiraban en algún modelo del derecho civil.
Acciones ficticias: al igual que las acciones útiles, las ficticias también se inspiraban en
una acción civil, a cuya imagen se creaban pero, además, el magistrado, ordenaba al juez,
en la fórmula respectiva, sustituir un hecho real por una ficción.
Las acciones in factum; no se basan en ninguna acción análoga de derecho civil, sino en
una situación de hecho no reconocida por él.
Las adicciones reales protegían a los derechos reales, es decir, los que autorizan nuestra
conducta sobre una cosa. Las acciones personales protegían a los derechos personales,
que son los que nos autorizan la conducta ajena.
Acciones prejudiciales
Si la finalidad de la acción era la de resolver una cuestión previa que daría pie a un ulterior
litigio, estamos frente a las acciones prejudiciales.
En atención al objeto que se persigue con la acción de esa forma adquieren su clasificación.
Las acciones penales mostraban unas características específicas muy bien definidas. Eran
acumulativas.
A través del ejercicio de las acciones mixtas se logra tanto una indemnización por el valor
del objeto como una cantidad adicional por la pena.
Acciones arbitrarias
En atención al plazo que se tenía para ejercer la acción, las perpetuas se identificaban con
las civiles. Las temporales se identificaban con las honorarias.
Conclusión
Este trabajo nos deja como conclusión la gran organización que tenía Roma para legislar y
organizar a las leyes, ciertamente era una comunidad pequeña cuando empezó y al tiempo
de la República vivió grandes asentimientos de población pues era reconocida la ciudad en
toda la comarca y por ello los romanos defendieron su patrimonio que era su suelo y por ello
sus pertenencias y aunque era un poco anticuado su primer modelo de ley, se adaptó a las
necesidades de su tiempo, pero los cambios arrolladores entre los primeros dos procesos
(legis actio, formulario) demuestran que el Derecho es adaptable a las sociedades y como
ya para ese entonces Roma tenía una gran cantidad de pobladores necesitaba acelerar los
procesos y olvidarse de formalismos.
Como una conclusión a tratar sería lo entregados que eran por el derecho privado, y
realmente a mí me impresiona, pues haciendo un análisis se le daba a la gente una
seguridad jurídica y no había tanta preocupación como la hay ahora en cuanto a las
instituciones del gobierno o lo que sería el derecho público, más bien su ideología de nación
estribaba en el que primero el pueblo, por ello en un segundo plano hubo tantos problemas
en la República, pero la idea y l contexto era lo que Roma necesitaba, tal vez por su carácter
o modo de vida del pueblo romano, siento que la materia para este trabajo era mucha, pero
lo esencial es enmarcar lo más importante en estos procesos de los cuales ya tengo más
idea.
Bibliografía
MARGADANT S. GUILLERMO FLORIS: “El Derecho Privado Romano”; 24ª ed., Esfinge,
México, 1999.