Trabajo Final 1
Trabajo Final 1
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ACTIVIDAD FINAL
Como definición formal, el derecho es el conjunto de normas jurídicas creadas por el estado
para regular la conducta externa de los hombres. Y en caso de que se incumpla alguna de sus
partes, una sanción judicial estará prevista como castigo
El derecho es lo correcto, que no se desvía a un lado u otro, sino que las oscilaciones que tiene
se dirigen para conseguir su propio fin. La palabra derecho puede tener varias acepciones pero
siempre desde un punto de partida semejante.
Se le puede dotar de cuatro sentidos a la palabra derecho. Se puede definir el derecho como
ciencia cuando se estudia el derecho objetivo y subjetivo.
También se puede considerar el derecho como ideal de Justicia en el que no se permite que se
comenten abusos.
Por último, el derecho como facultad donde existe el derecho por parte del propietario de
utilizar su propiedad.
Derecho vigente
Parecido al derecho positivo, el derecho vigente constituye las normas que se atribuyen a un
país en una época determinada, donde existe una facultad de la autoridad para declararlas
como obligatorias atendiendo a ese periodo de vigencia.
Las normas entran en vigencia el primer día que se publican y se modifican a través de
derogaciones. Las derogaciones suceden cuando la ley pierde parcialmente su vigencia. Y las
Abrogaciones cuando las leyes adquieren su vigencia
Derecho público
El derecho público está constituido por las cuestiones públicas que comportan las normas que
regulan el ejercicio de la autoridad estatal y proponen un procedimiento para que los actos se
realicen a través de la autoridad estatal.
Derecho privado
Es aquel derecho que se le asigna a los particulares donde las personas se encuentran
legalmente consideradas en situación de igualdad.
El interés público y privado impide determinar dónde empieza uno y comienza otro.
Características
Heteronomía: significa que las normas jurídicas son creadas por otra persona distinta al
destinatario de la norma, y, que esta, además, es impuesta en contra de su voluntad;
esta característica se opone a la autonomía que significa que la norma es creada de
acuerdo a la propia conciencia de la persona, es auto legislación (darse sus propias
leyes).
1.3Generalidad: Decir que la norma jurídica es general significa expresar que la conducta que
ella ordena se impone a un número indeterminado de personas, es decir, que cuando dicta
un comportamiento lo hace de manera abstracta.
1.4 Concepto de Ley
El concepto de ley proviene del latín lex y dentro del ámbito jurídico puede ser definido como
aquellas normas generales y de carácter obligatorio que han sido dictaminadas por el poder
correspondiente con el objetivo de regular las conductas humanas.
Una ley es una regla o norma jurídica que se dicta por la autoridad competente de cada sitio en
particular. Tiene como fin ordenar o prohibir alguna acción en consonancia con la justicia.
Además, las leyes limitan el libre albedrío, es decir, a las personas dentro de una sociedad; son
normas que rigen la conducta social. La ley es la principal fuente del derecho debido a que, para
ser expedida, necesita de un órgano legislador.
En caso de que las leyes no sean cumplidas, la fuerza pública tiene el deber y obligación de
sancionar a la persona o institución correspondiente. Las leyes pueden ser de tres tipos:
Fuentes formales: son todos aquellos hechos que realizan el estado o la sociedad para la
creación de una ley. Esta fuente contiene: la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia,
los tratados internacionales, los principios generales del derecho y la legislación.
Derogación. Se denomina derogación, en Derecho, al procedimiento a través del cual se deja sin
vigencia a una disposición normativa, ya sea de rango de ley o inferior.
Abrogación. La abrogación es la derogación total de una ley por una disposición de igual o
mayor jerarquía que la sustituya.
Derecho objetivo
En el derecho objetivo se recogen las reglas o disposiciones que cada nación soberana promulga
a través del poder legislativo y que serán sancionados sus incumplimientos por parte del poder
judicial.
Las normas pueden ser desde una sencilla aplicada a una causa concreta, a todo un cuerpo
normativo.
Por ejemplo, el Código Civil y la Constitución forman parte del derecho objetivo de países de
Latinoamérica y España.
Derecho subjetivo
Este tipo de derecho es aquel con el que cuenta un individuo para reclamar el cumplimiento de
una norma jurídica que le favorece y tutela.
En este caso, los derechos y las obligaciones del individuo vienen relacionadas con la parte con
la que están en contacto y se traducen estos derechos en obligaciones y facultades.
Derecho adjetivo
El derecho adjetivo son las normas y principios que regulan las relaciones jurídicas,
comprendiendo a su vez las leyes procedimentales y de enjuiciamiento, y poniendo en práctica
la actividad judicial.
Dentro de este tipo de derecho se contienen las normas que regulan los aparatos del Estado.
Esto es las normas que aplican el derecho procesal.
Las normas adjetivas están contenidas en códigos procesales como el Código de Procedimientos
Civiles, el Código procesal Penal, La Ley Federal del Trabajo, etc
Derecho sustantivo
En este derecho se establecen los derechos y obligaciones de las personas. Están definidas las
acciones de los hombres como esencia de las normas jurídicas.
Derecho Positivo
Son las normas en las que su aplicación se sitúa en un tiempo y lugar determinado. La vigencia
es puramente formal, ya que el Estado es el que regula las reglas jurídicas, la jurisprudencia o las
reglas legislativas que él mismo sanciona.
Derecho Natural
Conocido como iusnaturalismo, es una corriente filosófica del derecho. Esta corriente filosófica
se basa en que muchas de las normas convencionales del Derecho y la moral son principios
universales e inmutables innatos al individuo y que esto conforma el derecho natural. El
derecho natural es válido en si mismo ya que atiende a su valor formal sin tomar la justicia o
injusticia en su contenido. El origen del derecho natural viene dado por la naturaleza o la razón,
aunque en la antigüedad también se creía q venía otorgado por Dios.
Derecho constitucional: Estudia la estructura fundamental del Estado, las funciones de los
órganos del gobierno, las relaciones de los mismos entre si y con los particulares, las
atribuciones de los mismos órganos, garantizando además tanto a las personas físicas como
morales.
Derecho administrativo: Es una rama del derecho público interno y en algunos aspectos
externos, constituido por el conjunto de normas derogatorias del Derecho común, que regulan
las relaciones de la Administración pública con los particulares, la organización y el
funcionamiento del Poder Ejecutivo, de los servicios públicos y en general del ejercicio de la
función administrativa del Estado.
Derecho Procesal: Los gobernados deben de tener seguridad en el ejercicio de sus derechos.
Por ello entre las obligaciones que tiene el Estado está la de administrar justicia, siendo
indispensable que cuando hay un desajuste por incumplimiento de las normas o por su violación
se procure imponer el Derecho mediante la intervención del Estado.
Derecho Penal: El conjunto de normas que determinan los delitos, las penas que el Estado
impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que el mismo establece para la
prevención de la criminalidad.
Derecho del Trabajo: Las normas que rigen las relaciones entre trabajadores y patronos.
Derecho Fiscal: Regula los impuestos , derechos, productos y aprovechamiento a que tienen
derecho los erarios federales y locales; el procedimiento para el pago de los mismos; las
sanciones por incumplimiento de los infractores; los recursos ordinarios y extraordinarios a que
pueden acudir tanto los particulares como el fisco, así como la organización de los órganos
jurisdiccionales y reglas de procedimiento para resolver las controversias que surjan en la
fijación y cobro de los créditos fiscales y prestaciones accesorias.
DERECHO PRIVADO
Derecho Civil: El Derecho civil determina las consecuencias esenciales de los principales hechos
y actos de la vida humana (nacimiento, mayoría, matrimonio) y la situación jurídica del ser
humano en relación con sus semejantes (capacidad civil, deudas y créditos) o en relación con las
cosas (propiedad, usufructo, etc.). Esta rama suele ser dividida en cinco partes: I. Derecho de las
personas (personalidad jurídica, capacidad, estado civil, domicilio); II. Derecho Familiar
(matrimonio, divorcio, legitimación, adopción, patria potestad, tutela, curatela, etc.); III.
Derecho de los Bienes (clasificación de los bienes, posesión, propiedad, usufructo, uso,
habitación, servidumbre, etc.); IV. Derecho sucesorio (sucesiones testamentaria y legítima); V.
Derecho de las obligaciones.
Derecho Mercantil: Conjunto de normas jurídicas que se aplican a los actos de comercio
legalmente calificados como tales y a los comerciantes en el ejercicio de su profesión.
Fuentes históricas: son todos aquellos documentos que abarcan toda la información del
derecho vigente en otra época, los cuales sirven de soporte al momento de crear determinada
ley u organismo jurídico. Por ejemplo, las leyes de Indias o la declaración de los derechos del
hombre y del ciudadano de 1789, etc.
Fuentes reales o materiales: son todos aquellos fenómenos sociales y naturales que dan lugar a
la norma jurídica y que define el contenido de la misma, estos fenómenos son. Las ideas
políticas, morales, religiosas y jurídicas de la población, las riquezas naturales, el medio
geográfico, el clima, etc. Por ejemplo, cuando ocurren inundaciones se crea una ley que otorgue
beneficios a las zonas afectadas.
Fuentes formales: son todos aquellos hechos que realizan el estado o la sociedad para la
creación de una ley. Esta fuente contiene: la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia,
los tratados internacionales, los principios generales del derecho y la legislación.
Art 5 todos los entes que presenten signos de humanidad sin distinción de cualidades o
accidentes, son personas de existencia visible. Existe una persona física con derechos y
obligaciones desde el momento en que es concebida.
PERSONAS MORALES
Pueden definirse las personas morales como "aquellas entidades formadas para la realización
de los fines colectivo o permanente de los hombres, a las que el derecho objetivo reconoce
capacidad para derechos y obligaciones"
Las personas morales han sido creadas para que realicen ciertos actos que el hombre,
individualmente considerado no podría llevar a cabo.
3.2 La personalidad
El art 30 código civil establece que son personas todos los entes susceptibles de adquirir
derechos y contraer obligaciones.
3.3 El patrimonio
Consiste en la afectación de un inmueble para que sirva de vivienda a miembros de una familia,
o de un predio destinado a la agricultura, la artesanía, la industria o el comercio para proveer a
dichas personas de una fuente de recursos que asegure su sustento.
DERECHO PERSONAL
En ella hay tres terminos a saber
El derechohabiente, a quien suele llamarse acreedor (creditor) o sujero activo de la relacion
el obligado, a quien se denomina deudor (debitor) o sujeto pasito de la misma
el objeto de la obligacion
que consiste, ya en un hecho positivo, ya en la presentacion de una cosa, ya en una abstencion
una diferencia entre las dos clases de derecho consiste en que los primeros valen erga omnes,
es decir, frente a todo el mundo en tanto que los segundos son telativos. A la facultad juridica
del titular de un derecho de credito corresponde en todo caso una obligacion especial de uno o
mas sujetos invidividualmente determinados, en cambio la facultad juridica que llamamos
derecho real no es correlativo de obligaciones especiales, sino que todas las personas,
indistintamente deben respetarla.
Propiedad.- Al igual que la posesión reúnen en una misma persona la materialidad del objeto y
su intención de ser su dueño, pero sumado a ello, el propietario posee un título legal que lo
convierte en poseedor legítimo, y está protegido, además de los interdictos y acciones
posesorias, de trámite rápido y sencillo, los primeros por proceso sumarísimo y las segundas,
sumario, pero que solo proceden contra el despojante o turbador y sus sucesores; por acciones
reales, como la reivindicatoria que procede aún cuando la cosa se halle en poder de terceros.
3.7 Servidumbre
En el derecho, servidumbre es la denominación de un tipo de derecho real que limita el
dominio de un predio denominado fundo sirviente en favor de las necesidades de otro llamado
fundo dominante perteneciente a otra persona.
3.8 DERECHO SUCESORIO
Es el conjunto de normas jurídicas que regulan el modo en que se transmiten los derechos
activos y pasivos de una persona muerta a sus herederos, en los casos de herencia
o sucesión universal, o de uno o varios bienes particulares, en el caso del legado.
El heredero adquiere los derechos del causante a título derivado, por traspaso o transmisión,
poniéndose en su lugar y ejerciendo los derechos sucesorios en su propio nombre.
Sujetos de la sucesión
Existen tres sujetos que son los que tienen que existir necesariamente en toda sucesión
El heredero
El heredero es la persona o personas que suceden en las relaciones jurídicas del causante. Estas
relaciones jurídicas pueden ser de muchos tipos, pero fundamentalmente son patrimoniales.
El heredero es pieza clave en la sucesión, gracias a él se produce la continuidad de las relaciones
jurídicas del causante.
El legatario
El legatario es aquella persona que sucede simplemente con respecto a un bien o derecho.
Además puede que el legado consista en un reconocimiento o incluso en una condonación de
deudas.
Por lo tanto, queda claro que el heredero sucede universalmente y el legatario a título particular
según establece el artículo 660 del Código Civil.
Herencia
EL TESTAMENTO
CLASES DE SUCESION
Sucesión testada: Es la sucesión hereditaria que tiene su causa en la voluntad del fallecido
manifestada en un testamento válido. El causante puede disponer libremente de sus bienes
para después de su muerte, con ciertas limitaciones, atribuyendo la propiedad de los bienes a
las personas que desee, para lo que debe fijar en vida su última voluntad a través de un
testamento. Las limitaciones que las leyes suelen fijar son la designación de cierto familiares a
los que se reconoce el derecho a heredar una parte de los bienes del causante, aun en contra de
su voluntad. A esta porción de la herencia se le denomina legítima.
Legítima es un limitación que impone la ley de forma imperativa a la capacidad del testador de
distribuir la herencia, al obligar que una porción de la misma quede reservada de forma
obligada a determinados familiares, llamados por esto herederos forzosos o legitimarios.
*Contrato Unilateral: es un acuerdo de voluntades que engendra solo obligaciones para una
parte.
*Contrato Oneroso: es aquél en el que existen beneficios y gravámenes recíprocos, en éste hay
un sacrificio equivalente que realizan las partes; por ejemplo, la compraventa, porque el
vendedor recibe el provecho del precio y a la vez entrega la cosa, y viceversa, el comprador
recibe el provecho de recibir la cosa y el gravamen de pagar.
*Contrato Gratuito: sólo tiene por objeto la utilidad de una de las dos partes, sufriendo la otra
el gravamen. Es gratuito, por tanto, aquel contrato en el que el provecho es para una sola de
las partes, como por ejemplo el comodato.
*Contrato Conmutativo: es aquel contrato en el cual las prestaciones que se deben las partes
son ciertas desde el momento que se celebra el acto jurídico, un ejemplo muy claro es el
contrato de compraventa de una casa.
*Contrato Principal: es aquel que existe por sí mismo, en tanto que los accesorios son los que
dependen de un contrato principal. Los accesorios siguen la suerte de lo principal porque la
nulidad o la inexistencia de los primeros originan a su vez, la nulidad o la inexistencia del
contrato accesorio.
Enriquecimiento sin causa. se dan ciertos supuestos en donde todo aquel que se
enriquece sin justa causa a expensas de otro, está obligado a indemnizar dentro de los
límites de su propio enriquecimiento, de todo lo que aquel se hubiese empobrecido.
Hecho ilícito. En el cual se agrupan las obligaciones provenientes del daño causado con
intención por el agente a la persona o al patrimonio de la víctima, o cuando se causa el
daño sin intención por imprudencia, negligencia, impericia, se responde por el daño
causado por un hecho propio, o bien por los hechos de una persona sometida a nuestra
guarda, o de una cosa o animal sobre los cuales debíamos haber ejercido una vigilancia
correcta.
Clases de transmisiones
Por actos entre vivos: Es el modo mas común y frecuente de transmisión, ya que abarca
todos los casos en que una persona adquiere un bien o un derecho mediante un acto
jurídico valido.
Por actos mortis causa: Esta clase de transmisión consiste en la transmisión de un
derecho o una obligación a raíz de la muerte del sujeto pasivo de la relación obligatoria,
es decir, el deudor
Transmisión por actos entre vivos Transmisión Pasiva Transmisión Activa Consiste en la
transmisión de la obligación en su aspecto pasivo; lo que significa que es el deudor
quien transmite su debito a un tercero. Este tipo de transmisión se caracteriza por
poseer una limitante que es el consentimiento del acreedor; sin el cual el deudor no
puede transmitir si debito. Esta limitante existe ya que el acreedor conoce la
potencialidad y la solvencia patrimonial de su deudor y si este transmite su debito a un
tercero puede crear la posibilidad de que el nuevo deudor no cumpla con la obligación
transmitida.
También llamada cesión de crédito y consiste en la transmisión del derecho de crédito
efectuada por el acreedor a un tercero. En la transmisión del crédito no existe ninguna
limitante, ya que no implica ningún perjuicio ni para la figura del acreedor ni mucho
menos para el deudor.
Elementos de la transmisión activa (Cesión de Crédito) Elemento Subjetivo: Constituido
por los sujetos de la cesión, es decir, el acreedor originario (cedente), el nuevo acreedor
(cesionario) y el deudor (cedido).
El artículo 1626 del Código Civil define el pago como la prestación de lo que se debe. Esta
definición es omnicomprensiva puesto que no solo se circunscribe a la cancelación de las
obligaciones en dinero.
Se paga una obligación de dar cuando se hace tradición de la especie o del género objeto de la
dación; se paga la obligación de hacer cuando se entrega el producto contratado y se paga la
obligación de no hacer mientras se abstiene de ejecutar el hecho prohibido
El Código Civil define la novación como la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la
cual queda, por tanto, extinguida. La novación puede efectuarse de tres (3) modos:
1.- Sustituyéndose una nueva obligación a otra, sin que intervenga nuevo acreedor o deudor.
3.- Sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia queda libre. Esta tercera
especie de novación puede efectuarse sin el consentimiento del primer deudor.
Es un modo de extinguir las obligaciones que consiste en el perdón que de la deuda hace el
acreedor al deudor.
5.- Por la compensación
Es un modo de extinguir las obligaciones recíprocas entre dos personas, que evitan un doble
pago entre estas. Este modo de extinguir las obligaciones tiene cabida siempre y cuando cada
una de dichas personas o partes sea a la vez acreedora y deudora de la otra de cosas de género
iguales y, por ello, fungible o intercambiable entre sí. Atendiendo a los distintos modos en que
actúa la compensación se clasifica en legal, convencional, facultativa y judicial.
Es un modo de extinguir las obligaciones por la concurrencia en una misma persona de las
calidades de acreedor y deudor. La confusión puede presentarse en el campo de los derechos
reales como en el de los crediticios.
La causa de la confusión es la sucesión jurídica, entendiendo por tal el traspaso del derecho o de
la deuda, del acreedor o del deudor, respectivamente a otra persona.
Esta imposibilidad abarca por igual las obligaciones de dar o entregar cosas y las que tienen por
objeto la realización o la abstención de cualesquiera otras prestaciones distintas.
El artículo 1729 indica que “Cuando el cuerpo cierto que se debe perece, o porque se destruye,
o porque deja de estar en el comercio, o porque desaparece y se ignora si existe, se extingue la
obligación.
Esa imposibilidad de ejecución no solo se refiere a la cosa física o material sino también a la
moral, es decir, cuando se hace relación al objeto ilícito.
En el art. 1551 del Código Civil se establece que se entenderá “por nulo todo acto o contrato en
que falte uno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato,
según su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa”.
Habiendo dicho la disposición legal donde encontramos reguladas tanto la rescisión como la
nulidad
Constitución Centralista de 1836- las siete leyes constitucionales- crea el supremo poder
conservador. Desaparecía la República Federal y se transformaba en una entidad centralizada,
Texas y Yucatán se oponen y se independiza Texas de México.
Santana es derrocada. 1 de dic Comonfort la jura y quince días después reniega de ella y se da
un autogolpe e estado e inicia la reforma.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 o Carta Magna de 1917.
En 1927 el clero católico propone derogar la constitución con la guerra cristera que dura dos
años, pero falla.
5.2 Poder constituyente y poderes constituidos
Poder Constituyente es el sistema orgánico al que le compete el dictado de la Constitución. Por
su parte los poderes del Estado (Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial), son los
poderes constituidos por el Poder Constituyente. Por ello, y por determinar
su integración y competencia, el poder constituido se encuentra en un escalón por debajo de su
creador.
El modelo norteamericano
El primero de ellos, que surge durante la praxis política de las colonias norteamericanas, exige
que el ejercicio del poder constituyente esté en manos directamente del pueblo. Para ello, y
siguiendo las ideas de la iglesia puritana, según las cuales la fundación de una determinada
congregación era el resultado de un contrato en que se estatuían las reglas del culto, los
primeros colonos norteamericanos trasladaron ese esquema al ámbito político. De esa forma el
pacto de gracia de los puritanos se transformó en un auténtico pacto político. De allí surgieron
los convenants, que fueron auténticos contratos sociales, suscritos por los colonos en nombre
propio y en el de sus allegados, y en los que se establecían las reglas que regirían el
funcionamiento de las colonias. De aquí deriva la concepción fundamental del poder
constituyente en la vertiente norteamericana: el poder constituyente, por tratarse de una
potestad inalienable, debe ser ejercido directamente por el pueblo. Por ello, cualquier proyecto
de Constitución elaborado por una convención fue siempre sometido a la ratificación ulterior de
los town-meetings, es decir, al pueblo mismo reunido en asamblea general.
El modelo francés
5.4 La población
La población de derecho (o de jure) es, para un determinado momento (generalmente un año
censal), la población compuesta por personas empadronadadas en un lugar donde ejercen
sus derechos civiles, incluso si no viven ahí.
5.5 El territorio
Espacio sobre el que se encuentra instalada la comunidad nacional.
Segundo elemento del Estado, situado en la doctrina clásica detrás de la población y antes
del gobierno u organización política.
La noción de territorio, al decir de DE ROUSSEAU, es compleja, abarcando su contenido tanto lo
que indica la aceptación etimológica y ordinaria del término, como el espacio aéreo situado
sobre la superficie del Estado, noción que siguiendo al autor citado, jurídicamente ofrece el
inconveniente de confundir las de espacio y territorio, lo que puede conducir a calcar los
regímenes jurídicos del mar territorial y espacio aéreo sobre el del territorio propiamente dicho.
La moderna doctrina reconoce la importancia de este elemento para la construcción jurídica
del concepto de Estado, puesto que sobre él se instala el primero de los elementos citados,
la población, constituida en comunidad nacional.
5.6 La soberanía
Se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo,
aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma sino que delega dicho poder en sus
representantes. La Soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total.
Este principio señala que la Constitución es el fundamento o la base principal del ordenamiento
jurídico, por lo que no puede existir norma que esté por encima de esta.
Conceptualmente, el término remite a la racionalización jurídica del poder político, o sea, la
transformación del poder de hecho en poder de derecho. Históricamente el concepto aparece
junto con el Estado moderno en el siglo XVI para describir el poder estatal único y exclusivo
sujeto de la política.
Norberto Bobbio resume que el concepto político-jurídico del término “sirve para indicar el
poder de mando en última instancia en una sociedad política y, por consiguiente, para
diferenciar a ésta de otras asociaciones humanas, en cuya organización no existe tal poder
supremo, exclusivo y no derivado”. Así, la idea de poder supremo define a la soberanía y su
presencia es inherente a la aparición del Estado. Con las revoluciones burguesas el concepto
pasó de la idea del poder supremo del Estado a la del poder supremo de la voluntad general del
pueblo o la nación.
Entre las principales características que describen a la Soberanía es que es absoluta, perpetua,
indivisible, inalienable e imprescriptible. Es absoluta porque define a un poder originario que no
depende de otros ni está limitada por las leyes, es perpetua porque su razón trasciende a las
personas que ejercen el poder y a diferencia de lo privado es imprescriptible e inalienable.
Otra descripción del término se puede entender desde tres ópticas de su carácter: 1) limitada,
2) absoluta y, 3) arbitraria. La primera concibe la soberanía como Locke, la cual tiene límites
naturales en el contrato del que surge (Constitución) y por el pueblo, de quien es un
mandatario; la segunda, pregonada por Hobbes y Rousseau, contempla que el poder soberano
no tiene límites jurídicos pero su poder obedece a una racionalidad técnica o moral (voluntad
general); y la tercera que considera que el Poder Soberano es la expresión en ley del interés del
más fuerte.
Podemos decir entonces, que las personas individuos son las personas físicas que en un
momento determinado ejercen la Presidencia de la República, El Ministerio de
Educación, la Gobernación de un determinado Estado, entre otros.
Es esta competencia otorgada por la misma ley la que determinan la manera como se llevaran
acabo las funciones estatales. Al referirse a un órgano se habla de una regla de competencia, es
decir, las normas que determinan su capacidad de acción e indica las condiciones de dicha
capacidad. La Constitución viene a ser un sistema de distribución de competencia siendo la
norma suprema que crea todos los órganos del Estado.
Las leyes promulgadas por las legislaturas se conocen como legislación. Las legislaturas
observan y dirigen las acciones de gobierno y generalmente tienen autoridad exclusiva para
modificar el presupuesto o los presupuestos involucrados en el proceso.
El poder ejecutivo es el responsable de la gestión diaria del Estado, concibe y ejecuta políticas
generales de acuerdo con las cuales las leyes tienen que ser aplicadas; representa a la nación en
sus relaciones diplomáticas; sostiene a las fuerzas armadas y en ocasiones aconseja con
respecto a la legislación. En los estados democráticos, el poder ejecutivo está considerado
como administrador y ejecutor de la voluntad popular a la cual representa y de la que debe ser
su más firme garante.
Federal:
Estatal:
Municipal:
Es el tercer nivel de gobierno basada en una delimitación territorial del estado y al cual también
debe rendir cuentas. Tiene la responsabilidad de invertir los recursos pertenecientes al
municipio en obras que sean en beneficio de esa localidad. También tiene derecho de hacer
leyes particulares para sus necesidades, además de estar encargado de ofrecer a los ciudadanos
los servicios básicos por parte del Ayuntamiento. Su gobierno está regido por los Alcaldes o
Presidentes Municipales (duración 3 años), regidores y delegados municipales (duración 3 años).
*Prohibición de la esclavitud
*Prohibición de fueros
7.3 De libertad
La libertad del derecho de elegir aquello que más te convenga y haga bien.
Ejemplos:
7.4 De seguridad
Son derechos y principios de protección a favor del gobernado.
Ejemplos:
7.4 De propiedad
La propiedad de las tierras y aguas nacionales corresponde originalmente a la nación, la cual ha
tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ella a los particulares constituyendo la
propiedad privada.
El Presidente esta facultado para nombrar y remover a los miembros del gabinete, así como
crear entidades al interior de este para la atención directa o específica de asuntos de interés
público. Sin embargo la creación de nuevas secretarías, la validación de las políticas
desarrolladas e incluso el nombramiento de algunos funcionarios esta sujeta a la determinación
del Congreso de la Unión. El gabinete se divide para su conformación en legal (las secretarías de
estado) y ampliado (consejería jurídica, dependencias, organismos descentralizados y empresas
del estado), pero no incluyen, al menos en los términos de la ley orgánica, a la Oficina de la
Presidencia, que cuenta con su propia estructura y normatividad, trabajando directamente con
el titular del ejecutivo.
8.3 La descentralización
Descentralización para el derecho administrativo es una forma jurídica en que se organiza la
administración pública, mediante la creación de entes públicos por el legislador, dotados de
personalidad jurídica y patrimonio propios, y responsables de una actividad específica de interés
público.
8.6 Expropiación
BIBLIOGRAFIA
GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo. Introducción al estudio del derecho.Editorial Porrua, SA México DF,
1990.
LÓPEZ, María Teresa Vizcaíno, et al. Introducción al estudio del derecho. I, 1983.