La Teoría de La Argumentación Jurídica en El Contexto Iberoamericano
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La Teoría de La Argumentación Jurídica en El Contexto Iberoamericano
14, 15 Y 16 DE AGOSTO
UNIVERSIDAD EAFIT
MEDELLÍN, 2019
RESUMEN
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I CONGRESO IBEROAMERICANO DE ARGUMENTACIÓN
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UNIVERSIDAD EAFIT
MEDELLÍN, ANTIOQUIA
INTRODUCCIÓN
Manuel Atienza
Una de las características de la filosofía del derecho en el momento actual, está definida
por el giro argumentativo que ha asumido el conjunto de fenómenos jurídicos desde el
punto de vista de la persuasión racional. Contexto en el cual es absolutamente necesario
aportar a los juristas las herramientas orientadores de su quehacer, tanto en la teoría
como en la práctica, de tal modo que puedan lograr un desempeño de buen nivel, en lo
que constituye un aspecto esencial de su ejercicio profesional, como es el de
argumentar jurídicamente.
debido a esto, señala Manuel Atienza (2018): “muy pocos juristas han leído alguna vez
un libro sobre la materia y seguramente muchos ignoran por completo que exista algo así
como una ‘teoría de la argumentación jurídica’”.
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Ya entre los antiguos la argumentación fue objeto de interés en todos los escenarios en
donde se requería el arte de hablar y de escribir de manera convincente y persuasiva.
En las primeras décadas del siglo XXI, la importancia y estudio de la argumentación es
asunto de vigente actualidad, debido en gran medida al incremento de los medios
masivos de comunicación y la incidencia que éstos tienen en la sociedad para defender
intereses de todo orden en representación de los actores que los sostienen. Influencia
que se puede reconocer en la diversidad de argucias y estrategias que utilizan para
meter en la cabeza del destinatario, con fuerza persuasiva los valores e ideas de orden
económico, político, social, cultural, estético, religiosos, etc., que tienen interés en
imponer. Ejemplo son los montajes discursivos empleados en tele ventas para hacer
ventas masivas de un producto; o con la publicidad empleada para vender un
determinado candidato político, muchas veces en detrimento de sus opositores,
utilizando mecanismos que limitan con la agresión y el desconocimiento de mínimos
principios éticos.
o sea, si tienen fuerza convincente suficiente para ser aceptadas por los sujetos a los
cuales se dirige. Por eso, tendrá que asumir que un argumento no consiste solamente
afirmar alguna tesis por medio de premisas; tampoco es una simple disputa; se trata
ante todo de emitir juicios o tesis que sean susceptibles de ser apoyados o respaldados
con razones y pruebas reales, objetivas y convincentes.
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Exponer las razones que sustentan una determinada tesis o premisa es esencial en todo
proceso argumentativo en el campo que se planteé. De aquí la necesidad de que para
construir argumentos, haya estudios previos que lleven al argumentador a analizar
detenidamente cuáles son las opiniones con mayor fuerza demostrativa o son mejores
que las otras. En este aspecto no se puede perder de vista el contexto sociocultural y el
nivel de los actores, pues no todos los puntos de vista son iguales para todas las
personas, ni tienen la misma fuerza en todos los escenarios.
Sobre esta última idea, cabe señalar que desarrollar una argumentación con el fin de
convencer a alguien de que acepte una determinada tesis, no puede ser un ejercicio
ajeno al contexto dentro del cual lo desarrolla. En el contexto prevalece una
cosmovisión, unos valores, unas creencias, costumbres, ideas e ideologías que afectan
a la comunidad a la cual pertenecen los actores que disputan. Otro aspecto que no se
puede desestimar en lo que respecta al contexto es que en gran medida el criterio de
verdad lógica, está íntimamente ligado al lenguaje (Copi & Cohen, 2002: 93-124) y por
tanto, el contexto es factor determinante de los código y convenciones lingüísticas que
los actores emplean, con toda la carga de significados y el valor semántico que se da a
los términos o palabras empleadas.
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En su aspecto verbal como argumento, viene a ser la forma del razonamiento que se
emplea para demostrar algo, probando o refutando una proposición o para convencer
a otra persona de la verdad o falsedad de aquello que se afirma o se niega. Según Copi
& Cohen (2002: 20-21) “Un argumento es cualquier conjunto de proposiciones de las
cuales se dice que una se sigue de las otras, que pretenden apoyar o fundamentar su
verdad”. O sea que, argumentar no es otra cosa que dar o exponer las razones que
sustentan una afirmación o posición; por tanto, es el esfuerzo mental de apoyar
afirmaciones o decisiones, mostrando las razones que conducen a ellas.
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demostrar o expresar en qué consiste una situación o tema, que habitualmente crea
contradicción, disparidad o divergencia en el interlocutor o en un auditorio, o entre los
actores de un debate o proceso en el cual no se sienten bien tratados los intereses o
expectativas de las partes o de una de ellas. Así pues, argumentar bien es también el
medio más expedito para defender una idea u opinión, pues permite aportar las
mejores razones que justifique la posición defendida.
Ahora bien, en torno a la argumentación, entendida como herramienta para hacer eficaz
el ejercicio de aplicación fáctica del derecho, ha surgido desde el siglo anterior, una serie
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más que de argumentos, hay que hablar de esquemas de argumentos, los cuales se
expresan en un lenguaje artificial que no se corresponde exactamente con ningún
leguaje natural y las inferencias lógicas se caracterizan por una serie de propiedades
formales, que pueden variar o ser distintas, según el tipo de lógica por el que se haya
optado.
“El fin de este tratado es encontrar un método con cuyo auxilio podamos formar toda
clase de silogismos sobre todo género de cuestiones, partiendo de proposiciones
simplemente probables, y que nos enseñe, cuando sostenemos una discusión, a no
adelantar nada que sea contradictorio a nuestras propias aserciones”
complejo que ocurre en determinadas situaciones, en un diálogo con otro o con uno
mismo; cuando aparece una duda o se cuestiona un enunciado, y se acepta que el
problema (aporía) ha de resolverse por medios lingüísticos. La argumentación por
tanto, es una actividad o proceso cuyo desarrollo está regido por determinadas
reglas de comportamiento (lingüísticos) de los actores que intervienen en ella. Esta
concepción de la argumentación jurídica es la que se encuentra en muchas teorías
contemporáneas como las de Stephen Toulmin, Jurgen Habermas (García Amado,
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En general, la argumentación tiene gran trascendencia para el mundo jurídico, bien sea
en los aspectos de la creación de las normas, el campo de la postulantica o la
administración pública, lo mismo que en la investigación jurídica y socio jurídica.
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un proceso y en consecuencia, el fallo debe ser favorable según sus planteamientos, los
cuales debe formular basado siempre en la norma jurídica abstracta e impersonal. De
esa manera, escuchadas las partes, el juez procede en derecho y emite sentencia
revestida del marco de legalidad que es propio y obligatorio de las autoridades.
Vaz Ferreira desarrolla un análisis original, sutil y sugerente del raciocinio falaz a partir
del cual esboza una tesis novedosa sobre la actualidad de la lógica de Aristóteles
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la corrección de los argumentos, como corrección del raciocinio, lo cual debe ser una
característica propia de todo proceso psicológico, para lo cual puede basarse
únicamente en las propiedades lingüísticas de su enunciado.
A partir de su crítica, Vaz Ferreira ofrece el planteamiento de una lógica viva que él
llamó psico-lógica; la cual se puede entender como una meta-teoría dirigida a la
evaluación argumental. En la práctica, su propuesta es un modelo alternativo al
tratamiento de algunos tipos de falacias; tratamiento que viene vinculado a una ética
del entendimiento.
Luis Recasens Siches por su parte, plantea una propuesta de lo razonable, como un
método de aplicación del derecho. En concepto de Cabra Apalategui (2011:37), “los
trabajos de Recaséns Siches sobre interpretación jurídica suelen mencionarse como las
primeras contribuciones a la teoría de la argumentación jurídica”. El guatemalteco
elabora un método de interpretación al que llama método para la aplicación del
derecho, distinto a los ya conocidos por la comunidad de juristas; y lo distingue de la
lógica tradicional que se ha venido usando para aplicar el derecho. Su propuesta recae
en las razones humanas que debe tomar en cuenta el juzgador para aplicar el derecho
porque el contenido de las normas jurídicas es social. La lógica de lo razonable o logos
de lo razonable –como él denomina su método-, deja de lado la rigidez o dureza de la
lógica tradicional; lo cual indica que en su tesis están anticipados ya, algunos elementos
y aspectos de la moderna teoría de la argumentación jurídica.
Para Recasens el Derecho positivo, como sistema normativo para regular la conducta
humana, elige entre varias opciones de la misma, de acuerdo con criterios de valor que
no se obtienen de la experiencia pues toda axiología supone unos fundamentos a priori,
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Otros autores que destacan por sus posiciones novedosas sobre argumentación jurídica
contextualizada desde el escenario iberoamericano son Néstor Leandro Guzmán, autor
de la obra La argumentación jurídica en la experiencia procesal del derecho, en la cual
busca mostrar de manera sintética, de qué modo y en qué medida la argumentación
jurídica se manifiesta en el empleo de normas o institutos procesales cuando se los
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comunicación entre abogados, jueces y teóricos del derecho que permita poner los
puntos esenciales del debate de manera clara y ordenada contribuyendo así a la
confiabilidad de las resoluciones ante la sociedad” (Guzmán, 2009:1)
En su concepto, desde una visión instrumental el derecho procesal -en donde aplica su
teoría de la argumentación-, no regula la argumentación normativa-jurídica en cuanto
tal, y solo asegura en el aspecto temporal y objetivo el marco institucional para que las
partes y el juez puedan interactuar. Las normas relativas al orden del proceso
institucionalizan la práctica de la decisión judicial de modo que la sentencia y sus
fundamentos puedan entenderse como resultado de un juego argumentativo.
Otro connotado y reconocido jurista argentino es Carlos Santiago Nino, quien, haciendo
un reconocimiento del valor de la argumentación como factor importante del discurso
jurídico, va más allá de las simples formalidades argumentativas de la lógica clásica y
sostiene que “La argumentación sirve como medio de investigación o descubrimiento
de razones para la toma de la mejor decisión” (Nino, 2003: 168). Y la razón con la cual
justifica su tesis es que cuando se avanza en procesos de argumentación se hace posible
detectar errores fácticos y lógicos en la estructura del discurso
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Siguiendo una estrategia didáctica, plantean lo que para ellos son dos modos de
argumentar: 1. El modo institucional, que está limitado por reglas y procedimientos
previamente establecidos en fuentes dotadas de autoridad. 2 El modo substantivo, que
se basa en consideraciones morales, políticas, económicas y sociales, etc. Para estos
autores, la argumentación jurídica es predominantemente institucional, lo cual
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Otro importante autor brasilero es Tercio Sampaio Ferraz Junior (1941), filósofo del
derecho, jurista y doctrinante adscrito a la Universidad de Sao Pablo, expone sus tesis
en materia de argumentación en la obra “Introdução ao Estudo de Direito: Técnica,
Decisão e Dominação” (1988). Su planteamiento parte de la concepción de que en la
sociedad actual ha ocurrido una sutil modificación en las líneas de diferenciación entre
política, economía y líneas de decisión jurídica, las cuales se tornan confusas, De tal
modo que el ejercicio político por la autoridad judicante pasa por actividades con
lógicas estructuralmente indiferenciadas, por la estrecha cercanía entre las diversas
tecnocracias decisorias. En esta perspectiva, el ejercicio jurisdiccional, supuestamente
neutral desde el punto de vista político por el principio de la división de poderes,
adquiere contornos nuevos, mediante la exigencia de pronósticos que en la toma de
decisiones, convierten la decisión judicial en una anticipación de efectos políticos,
sociales y económicos; lo cual no puede desentenderse al construir argumentos
orientados hacia las decisiones judiciales.
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El jurista y filósofo del derecho peruano José Manuel Cabra Apalategui, profesor
adscrito a la facultad de derecho de la universidad Málaga en España, es uno de los
autores iberoamericanos más prolíficos en producción textual sobre el tema de la
argumentación jurídica. Entre sus obras sobresalen: Conflictos de derecho y estrategias
argumentativas (2017) Argumentos, reglas y valores en la interpretación jurídica (2017),
Democracia, argumentación e ideologías jurídicas (2016), Sobre derecho y
argumentación: Estudios de la teoría de la argumentación jurídica (2015),
Simón Martínez Ubárnez
Igualmente, son valiosos por su sentido los aportes de otro jurista peruano Luis Alberto
Solís Vásquez, adscrito al poder judicial peruano en calidad de Magistrado de Primera
Instancia. Autor de diversos artículos publicados en medios académicos
especializadas en el campo del Derecho, Docente en la Universidad Inca Garcilaso de la
Vega (UIGV). En su artículo sobre el Razonamiento Judicial, Solís establece frontera
entre la lógica jurídica y la lógica formal, la cual considera meramente enunciativa;
añade que la lógica jurídica es esencialmente axiológica, por cuanto involucra criterios
valorativos y teleológicos. Pero la lógica jurídica en sí, no produce decisiones judiciales,
sino que constituye una herramienta para decidir si esa decisión es razonada,
previendo una serie de criterios para controlar la racionalidad de esa decisión; en este
sentido, contribuye a convertir el derecho general abstracto, en un derecho concreto,
que se materializa en lo que el juez emite como sentencia, lo cual implica hacer todo el
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partes. De ahí que, la argumentación hoy, no sea la aplicación simple del silogismo
aristotélico; pues la sentencia es una suma de argumentos en la cual pueden darse “n”
respuestas a un caso, ya que, por su carácter práctico y demostrativo, admite discusión,
desacuerdo, controversia, y por tanto la presentación de contra-argumentos, en lo cual
juega importante papel la interpretación, pues todo lo que se diga está sometido a
pruebas, contrapruebas y a la libre valoración de las mismas. Hoy, la sentencia tiene
una justificación, la cual puede ser interna –cuando al analizar la premisa mayor y la
menor se obtiene una conclusión- o externa –cuando, para validar se debe justificar la
premisa mayor y la menor con pruebas-. De ahí su tesis, de que el argumento jurídico
es interpretación y valoración.
Otros autores peruanos que han mostrado gran interés en su país y tienen valiosos
aportes al campo de la argumentación jurídica son Francisco Miró, Quezada, Miguel
León Ontiveros, Armando Romero Muñoz y José Chávez-Fernández Postigo, de cuyo
análisis nos ocuparemos en otra ocasión, pero antes, debemos señalar, que tal la
importancia que en los medios académicos de este país se ha dado a la producción
académica sobre argumentación que la Editorial Palestra de la capital peruana, que
tiene como lema ser el “sello de los buenos libros de derecho”, ha creado un proyecto
especializado en Derecho y Argumentación, cuyo consejo editorial está conformado por
autoridades mundiales en argumentación jurídica, como Manuel Atienza Rodríguez,
Susan Haack, Michele Trauffo y Luis Vega Reñón.
lo mejor de los trabajos de los autores más representativos en el campo, con el fin de
facilitar su difusión.
En Colombia Pablo Raúl Bonorino y Jairo Iván Peña Ayazo, son los autores de una obra
que se realizó desde 2006 y ha sido reeditada (2008) por encargo de la Sala
Administrativa del Consejo Nacional de la Judicatura –una de las altas cortes del poder
judicial del país- dentro del Plan Nacional de Formación y Capacitación de la Rama
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Judicial, que se desarrolla a través de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. La obra
se publicó en medios físicos y virtuales bajo el título de “Argumentación judicial:
construcción, reconstrucción y evaluación de argumentaciones orales y escritas”, con lo
cual la institución oficial, busca cumplir con el objeto de unificar criterios pragmáticos
acerca de la argumentación jurídica en el país, mediante la modalidad de aprendizaje
auto dirigido; pretendiendo orientar a la comunidad de juristas y operadores judiciales,
en el empeño de mejorar la aplicación en la práctica judicial, bajo el criterio de absoluto
respeto por la independencia del juez o jueza.
Aunque muy bien intencionado, el módulo propuesto por el CNJ no representa una
propuesta de teoría de la argumentación. Las necesidades reales y concretas de la rama
judicial del país, son más bien las razones que animan el manual, que no se detiene en
basamentos teóricos o doctrinales, salvo lo esencial, para cimentar con criterio
pragmático el propósito de mejorar efectivamente el funcionamiento de la Rama en su
sistema oral y escrito, buscando superar la crisis de eficacia que la afecta.
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CONCLUSIONES
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En una entrevista que realicé en julio de 2018 en río de Janeiro, a Manuel Atienza –
apreciado como un clásico viviente de la teoría estándar de la argumentación jurídica-,
al interrogarlo sobre las fases del proceso de formación de las teorías de la
argumentación jurídica, respondió diciendo “…yo distingo tres momentos: El momento
de los precursores, de los años cincuenta (La Tópica de Theodor Viehweg, la Nueva
Retórica, la concepción de la argumentación de Toulmin), a los que había que añadir por
cierto dos autores de la tradición latina que han sido muy importantes, uno es Recasens
Siches y otro, todavía muy anterior Vas Ferreira. A ellos los llamaría precursores de la
teoría actual de la argumentación Jurídica…”.
La percepción de Atienza es una clara muestra del reconocimiento que se hace desde
Europa a los precursores iberoamericanos, más concretamente hispanos, sobre el
papel jugado en los orígenes y gestación de las teorías de la argumentación jurídica.
En el caso de Vaz Ferreira, su planteamiento dado a conocer ya desde 1910 sobre una
lógica viva o psico-lógica, en la que recupera el formato aristotélico con un nuevo
enfoque aplicado al derecho, plantea su teoría como una psico-lógica o lógica vinculada
a una ética del entendimiento. La propuesta de Vaz Ferreira de aplicación de la doctrina
argumentativa aristotélica al campo jurídico, lo convierten a distancia en pionero o
precursor de las modernas teorías de la argumentación jurídica en el mundo occidental,
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sobre todo, si se asume que éstas –como las señaladas por Atienza-, empiezan a
formularse en Europa solamente a partir de la mitad del siglo XX
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interpretación, al que llama método para la aplicación del derecho, es muy distinto a los
ya conocidos por la comunidad de juristas, y también distinto de la lógica tradicional
que se había usado para aplicar el derecho. Su propuesta, al recalcar en las razones
humanas que debe tomar en cuenta el juzgador al aplicar el derecho, se funda en que el
contenido de las normas jurídicas es de carácter social. En ese sentido, la aplicación del
logos de lo razonable, para tratar asuntos jurídicos de manera concreta y práctica,
también es aplicable desde el ámbito jurídico sin perder la pretensión de corrección,
con lo cual se deja de lado la rigidez o dureza de la lógica tradicional, y se prefiguran ya
–desde 1932-, aspectos de la moderna teoría de la argumentación jurídica.
Agosto, de 2019
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