Droit Banques
Droit Banques
Droit Banques
INTRODUCTION
Le droit bancaire est constitué de l’ensemble des règles fixant le statut des banques. Les banques sont des
entreprises fondées en vue de se livrer à une nature déterminée d’activités à savoir les opérations de
banque(opérations de crédit, de dépôt, ouverture de compte, etc.)
.
1 Intermédiation bancaire. Les opérations bancaires sont constitutives d’intermédiation; les banques
recueillent les dépôts des épargnants en vertu d’un contrat de dépôt qu’elles redistribuent sous forme de
crédit tant aux entreprises qu’aux particuliers en vertu d’un contrat de prêt ou de crédit (1). L’article 120
ducode de la monnaie et du crédit libanais (c. monn. créd.) prévoit que les banques agissent pour « leur
propre compte » et l’article 307 du code de commerce libanais (c. com. lib.) rend la banque propriétaire
des sommes d’argent qu’elle reçoit en dépôt, ce qui veut dire que la banque place et utilise les dépôts
commeelle l’entend sans pour cela subir aucun contrôle de quelque nature soit-il de la part de ses clients
(2).
2 Commercialité de l’activité bancaire. L’article 6 c. com. lib. répute les opérations de banque comme
« actes de commerce par leur nature ». Ainsi, le rattachement à la commercialité se fonde sur la
conceptionobjective qui retient principalement les actes ainsi accomplis. Néanmoins, l’article 9 c. com.
lib. précise:
« Sont commerçants: 1- ceux dont la profession consiste à passer des actes de commerce: 2- les sociétés
dont l’objet est commercial ». Les banques faisant profession habituelle des actes de commerce dans le
cadre d’une société anonyme ayant pour objet des actes de commerce, il s’ensuit nécessairement qu’elles
ont la qualité de commerçant. Par conséquent, le banquier est toujours présumé faire acte de commerce.
Mais une même opération peut constituer à l’égard de l’une des parties contractantes une opération de
banque et par suite un acte de commerce, sans pour autant présenter ce caractère pour l’autre partie. Ces
opérations constitueront des actes mixtes lorsqu’elles mettent en présence un banquier et un client n’ayant
pas la qualité de commerçant. Ainsi en est-il, lorsque le banquier accorde un prêt à un emprunteur qui
destine les fonds à une opération civile. L’opération est commerciale à l’égard du banquier et purement
civile à l’égard de l’emprunteur.
4 Droit bancaire, branche du droit économique. Le droit bancaire est en étroite relation avec le droit
économique c’est-à-dire l’ensemble des règles édictées par l’Etat et destinées à régir diverses opérations
intéressant directement l’économie du pays. C’est un système de règles conçues pour donner à
l’Administration un pouvoir d’action sur une économie foncièrement libérale où domine encore le secteur
privé (4). Ce droit permet à l’Etat d’intervenir dans le secteur bancaire afin de fixer des règles souvent
impératives et d’ordre public dans un souci de stabilité monétaire et financière. Ces règles sont évolutives
et échangent en fonction de la conjoncture économique.
5 Technologie bancaire. Le secteur bancaire n’a pas échappé au progrès informatique. De plus en plus,
lesbanques offrent de nouveaux services alliant l’informatique et les télécommunications, permettant
d’accomplir certaines opérations bancaires non plus sur support papier mais par voie de
télécommunications (5). L’informatique a révolutionné la pratique bancaire en adoptant les instruments
anciens aux ordinateurs, par exemple, les chèques sont désormais dotés d’une bande magnétique
permettantla "lecture" automatique (6) et, en créant de nouveaux procédés purement informatiques, par
exemple, ledistributeur automatique de billets, la banque à domicile, ou les terminaux de paiement
électronique (7).
A ce propos, signalons que le droit libanais consacre la notion « d’opérations financières et bancaires
par moyens électroniques (8) ». Ces opérations sont définies comme toutes opérations ou activités de
toute nature, conclues, exécutées ou développées par des moyens électroniques ou télématiques
(téléphone, ordinateur, internet, distributeur automatique…) par les banques, intermédiaires financiers,
organismes de placement collectif ou par tout autre groupement ou établissement. En outre, la notion
englobe toutes les opérations accomplies par les émetteurs ou distributeurs des cartes de crédit ou de
paiement électronique de toute nature ainsi que les opérations de virement de somme d’argent
électroniqueet tous les sites d’offre, d’achat, de vente ainsi que tous les sites proposant des services
électroniques relatifs aux différents instruments financiers et, tous les centres de compensation qui leur
reviennent. (9)
6 Diversité des sources. Le droit bancaire n’est pas un droit autonome puisant ses règles dans sa seule
source de droit professionnel. Il dispose de plusieurs sources qu’il emprunte aux différentes branches du
droit: branche du droit privé (droit commercial mais aussi droit civil et plus précisément, droit des
contrats) et branche du droit administratif due à l’intervention de l’Etat dans le secteur bancaire
réglementant tant la profession bancaire que les opérations bancaires elles-mêmes; cette intervention étant
justifiée par le role économique joué par le secteur bancaire (10). Nous n’évoquerons pas les sources de
ces différentes branches de droit, nous nous bornerons à relever ce qui est propre au droit bancaire.
7 Textes législatifs. Le texte de base est la loi promulguée par le décret-loi n° 13513 du 1er août 1963
instituant le code de la monnaie et du crédit. Ce code avec ses modifications traite de la monnaie (Titre I),
de la Banque du Liban (Titre II), de la réglementation bancaire (Titre III), et des différentes sanctions
applicables (Titre IV). Ce code est général et concerne essentiellement le statut de droit commun et le
contrôle des banques. D’autres textes définissent soit le statut particulier de certains établissements de
crédit, soit les règles applicables aux différentes opérations accomplies par lesdits établissements. (11)
8 Textes réglementaires. Les textes réglementaires émanent des organes de contrôle du secteur bancaire
et financier et concernent tant les conditions de gestion et de fonctionnement des établissements de crédit
que les opérations financières et bancaires. A ce propos, l’article 33 c. monn. créd. énumère de manière
non limitative les attributions du Conseil central de la Banque du Liban (BDL). Celui-ci « délibère de
toutes les mesures touchant les banques » et « établit les divers règlements concernant les opérations de
la Banque ». Le Conseil central se trouve ainsi investi d’un véritable pouvoir réglementaire général, qui,
émanant d’un organe administratif, revêt, à ce titre, un caractère obligatoire comme tout règlement. En
revanche, les avis du comité consultatif institué par l’article 35 du même code n’ont pas de caractère
réglementaire mais consultatif et ne s’imposent nullement au gouverneur de la BDL.
9 Usages bancaires. Les usages bancaires résultant de la pratique bancaire (12) sont multiples et
concernent tant les relations des établissements de crédit entre eux que leurs relations avec les clients.
Certains usages sont désormais consacrés par la jurisprudence; ainsi en est-il de la protection du banquier
escompteur (13).
D’autres usages sont entérinés par la loi; ainsi en est-il de l’usage suivi par les banques françaises de
respecter un préavis en cas de réduction ou d’interruption d’un concours à durée indéterminée consenti à
une entreprise, consacré à l’article L 313-12 du code monétaire et financier français (c. monét. fin.).
D’autres encore ont été codifiés par des organismes professionnels; ainsi la Chambre de Commerce
Internationale a-t-elle élaboré les « règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires » et
« les règles relatives aux garanties sur demande ».
L’usage bancaire s’impose au juge (art. 4 nouv. c. proc. civ. lib.) et a force obligatoire entre
professionnels. Il s’applique sans restriction. Mais encore faut-il, qu’il soit prouvé par la partie qui
l’invoque. En pratique, l’usage n’est opposable au client que dans la mesure où il en a eu connaissance au
moment de la conclusion du contrat. A défaut, l’usage lui sera inopposable. Toutefois, cette connaissance
peut être supposée si le client est particulièrement averti des procédés bancaires (14).
10 Conventions internationales. Le Liban n’a ratifié à ce jour aucune convention internationale relative
aux opérations internationales de banque. En revanche, la France a conclu plusieurs conventions
internationales, certaines relatives à la surveillance des établissements de crédit d’autres relatives à
l’activité bancaire. A titre d’exemple, signalons l’adhésion de la France au Comité de Bâle sur le contrôle
bancaire (15). Créé en 1974 par les gouverneurs des banques centrales des pays du groupe des dix (16), et
actuellement composé de 27 membres, il constitue une instance permanente de coopération en matière de
surveillance bancaire. Les travaux du Comité de Bâle, n’entraînent pas d’obligation pour les Etats et n’ont
pas force obligatoire. Ce Comité se borne à édicter des normes et des règles de caractère général qu’il
appartient à chacun des Etats, en fonction de dispositif propre, d’appliquer. Egalement, la France a ratifié
nombre de conventions relatives à l’activité bancaire. Ainsi en est-il des conventions d’Ottawa sur le
crédit-bail international (17) et l’affacturage international (18).
SECTION 1 - BANQUES
Il existe une seule définition de la banque (Sous-section 1) mais plusieurs catégories de banques
(Soussection
2).
SOUS-SECTION 1 – DEFINITION DE LA BANQUE
15 Position du problème. L’article 121 c. monn. créd. définit la banque comme: «l’entreprise dont
l’objet
essentiel est d’employer, pour son propre compte, en opérations de crédit, les fonds qu’elle reçoit du
public ». Selon cet article, trois éléments caractérisent la banque: c’est une entreprise, qui reçoit des fonds
du public, qu’elle emploie essentiellement en opérations de crédit. Cette définition doit être complétée par
les observations suivantes: 1- Selon l’article 126 c. monn. créd. cette entreprise doit être constituée « sous
forme de sociétés anonymes ou par actions ». 2- La définition de la banque en fonction de « l’essentiel »
de
son objet, réduit aux opérations de crédit, prête à confusion: le texte sous-entend une distinction entre les
entreprises qui emploient les fonds en opérations de crédit à titre essentiel et celles qui l’emploient à titre
non essentiel et laisse croire que la banque peut exercer une activité (non-essentielle) étrangère à l’activité
bancaire, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 152 c. monn. créd. (1). De même, on peut
reprocher à l’article 121 c. monn. créd. de définir la banque en fonction de la notion d’opérations de
crédit,
parce que la notion d’opérations de crédit n’épuise pas la notion d’opérations de banque; c’est ce qui
résulte
clairement du Livre III-Titre V du code de commerce libanais qui, sous son intitulé « Des opérations de
banque », traite indifféremment des opérations de crédit, des contrats de dépôt bancaire et de coffre-fort.
3-
Enfin, la définition de l’article 121 c. monn. créd. est incomplète sinon désuète. En effet, de plus en plus,
les banques mettent à la disposition de leurs clients sinon gèrent, les moyens de paiement: chèques,
virements bancaires, cartes de paiement ou de crédit, etc. Il en résulte que la mise à disposition ou la
gestion des moyens de paiement fait désormais partie intégrante des opérations de banque.
Réception de fonds. La réception de fonds est un acte matériel de remise de somme d’argent. Bien que
l’article 121 c. monn. créd. évoque expressément le terme « dépôt », il ne faut pas le comprendre comme
une référence au contrat de dépôt du code des obligations et des contrats (c. oblig. c.). En effet, le dépôt
bancaire se distingue du dépôt de droit commun: la monnaie est une chose fongible qui ne peut être
restituée que par équivalent, ce qui donne pour le moins au dépôt un caractère irrégulier (2). Ensuite, le
banquier ne garde pas l’argent: il en acquiert la propriété et à ce titre il est autorisé à l’utiliser (3). En fait,
la
réception de fonds implique une remise de monnaie peu importe les moyens: chèques, effets de
commerce,
virement, etc. et peu importe la nature juridique du contrat en vertu duquel la remise de fonds a lieu:
dépôt,
prêt, mandat, bon de caisse, etc.
La Cour de cassation française évite de donner une qualification de la réception et préfère dire
simplement
que le déposant est créancier du banquier. Il demeure que ses visas se réfèrent souvent à l'article 1937 du
code civil (c. civ.) qui régit la restitution du dépôt (4) dont le corollaire est l’article 705 c. oblig. c. A ce
propos, le législateur libanais qualifie l’opération comme prêt de consommation, l’article 691 c. oblig. c.
énonce que: « Si le dépôt a pour objet une somme d’argent ou d’autres choses fongibles, et si le
dépositaire
a eu l’autorisation de s’en servir, le contrat est considéré comme un prêt de consommation ». Cependant,
cette qualification ne fait pas l’unanimité. L’idée que le particulier entendrait financer son banquier,
gratuitement le plus souvent, est éloignée de la réalité psychologique des choses. De plus, la qualification
de prêt de consommation est certainement exclue pour les dépôts avec affectation spéciale c’est-à-dire
lorsque les fonds sont confiés à la banque en vue d'une opération déterminée (5).
L’opération de remise n’est constitutive d’opération de banque que dans la mesure où elle émane
du « public ». Par public, il faut entendre les personnes tierces distinctes de la personne qui reçoit les
fonds. L’actif du public ne doit pas se confondre avec l’actif du récepteur (6). Il en résulte que ne sont pas
considérés comme fonds reçus du public ainsi que l’énonce l’article 124 c. monn. créd. « le capital
souscrit
par les actionnaires, les réserves, les primes d’émission d’actions, les bénéfices reportés, les fonds que la
banque se procure, à titre de crédits, de quelque forme qu’ils soient, auprès d’autres banques ou
d’établissements financiers ». A ce propos, il convient d’apporter les précisions suivantes: 1- L’article
124
c. monn. créd. n’exclut pas les dépôts effectués par les employés. Il en résulte que les employés doivent
être considérés comme appartenant au public et leurs dépôts de fonds comme constituant des opérations
de
banque.
2- L’exclusion des fonds que la banque se procure à titre de crédit auprès d’autres banques ou
institutions financières trouve son explication dans le fait que depuis longtemps, le dépôt de fond, comme
moyen principal d’exercice de l’activité bancaire essentielle est contemporain des origines des banques.
3-
Il est interdit aux banques sous peine de sanctions (7) de recevoir tous dépôts provenant du secteur public
soit au nom de la personne publique ou au nom de l’un de ses fonctionnaires ou salariés (8). Par secteur
public, il faut entendre toutes les administrations publiques, tous les établissements publics dont les
établissements à caractère commercial, les services indépendants, la caisse nationale pour l’assurance
collective, et les caisses indépendantes.
20 Droit de disposer des fonds pour son propre compte. Une fois les fonds déposés, le banquier en
dispose
pour son propre compte c’est-à-dire qu’il peut les employer comme bon lui semble sans subir le moindre
contrôle de quelque nature soit-il de la part de son client déposant. Cela se justifie par le fait que le
banquier
acquiert la propriété de la somme d’argent ainsi déposée comme le relève expressément l’article 307 c.
com. lib. C’est là un élément constitutif de l’opération de banque sans lequel elle ne peut exister. Tel ne
serait pas le cas si les fonds sont greffés d’une affectation particulière restreignant de la sorte les droits et
prérogatives de la banque en sa qualité de propriétaire.
21 Obligation de restitution. La banque qui reçoit les dépôts est obligée de les restituer. La remise des
fonds
s’effectue entre les mains du déposant lui-même, de son représentant, ou de toute autre tierce personne
ayant reçu le pouvoir de ce dernier (9). A ce propos, une jurisprudence constante considère que les règles
relatives à la représentation mutuelle des époux dans le urs rapports avec les tiers sont sans application à
l’égard du banquier dépositaire, lequel est tenu en sa qualité de professionnel, de ne restituer les fonds qu’à
celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir (10). La remise des
fonds ne porte pas sur les mêmes espèces déposées. La banque est seulement débitrice d’une « quantité
équivalente » précise l’article 307 c. com. lib. c’est-à-dire d’une somme numériquement égale à celle du
dépôt (11). En outre, l’article 307 exige que la restitution ait lieu « à première réquisition du déposant ».
Néanmoins, la jurisprudence écarte le délit d’abus de confiance en cas de non restitution d’un dépôt
bancaire (12) sauf si le dépositaire utilise les fonds à des fins totalement étrangères à l’objet et à l’activité
d’un établissement bancaire (13).
25 Crédit-bail. L’article L 313-1 alinéa 2 c. monét. fin. assimile aux opérations de crédit « le crédit-bail et de
manière générale toute opération de location assortie d’une option d’achat ». Il en résulte que l’opération
de crédit-bail est une opération de banque susceptible d’être accomplie par les banques. La loi libanaise n°
160 du 27 décembre 1999 relative à la réglementation des opérations de crédit-bail limite formellement
dans son article 13 l’exercice de telles opérations aux « sociétés de crédit-bail et aux sociétés financières ».
L’alinéa 2 de l’article 13 de la loi 160/1999 précise que pour son application, ne sont pas considérées
comme société de crédit-bail, et donc ne peuvent exercer ladite activité, les établissements ou sociétés
commerciales exerçant l’activité de crédit-bail « de façon accessoire à son objet commercial principal », ce
qui exclut les banques. Cette position du législateur libanais est regrettable. Les opérations de crédit-bail
constituent par nature des opérations de crédit et doivent à ce titre être permises aux banques ( 16 ).
D’ailleurs, cette idée de crédit est consacrée par l’article 1 de la loi 160/1999 ainsi rédigé: « Les opérations
de crédit-bail doivent être comprises comme les opérations de location de toute sorte de biens
d’équipements de matériel et de l’outillage, achetés au bailleur en vue de les louer en conservant la
propriété, à condition d’accorder au locataire le droit d’en acquérir la propriété moyennant un prix
convenu dont les modalités sont fixées au moment de la conclusion du contrat en prenant en considération,
même partiellement, les versements effectués à titre de location ». Le crédit-bail est donc, une opération
par laquelle une société de crédit-bail achète un bien d’équipement en vue de sa location laquelle est
assortie d’une option d’achat au profit du locataire. Ainsi, lorsque le crédit-bailleur acquiert le bien, il fait
une avance de fonds au locataire constitutive d’opération de crédit, constitutive à son tour, d’opération de
banque.
26 Rémunération. Si la doctrine s’accorde sur le fait que la rémunération est de l’essence même de
l’engagement du banquier, en revanche, elle est divisée sur l’assiette d’une telle rémunération. Certains
auteurs (17) estiment que la rémunération exclut tout intéressement à l’opération; qu’il faut se référer à
l’opération de banque telle qu’elle est pratiquée par les établissements de crédit eux-mêmes à savoir
moyennant la perception d’un intérêt ou d’une commission. Le cas échéant, l’opération ne doit pas être
considérée comme à titre onéreux. D’autres auteurs (18) considèrent que la stipulation d’intérêts ou de
commissions n’est pas nécessaire; que la rémunération n’est pas exclusive de tout intéressement à
l’opération de crédit elle même; aussi avancent-ils qu’une avance rémunérée par une participation aux
profits de l’activité du bénéficiaire serait une opération de banque.
27 Mise à disposition de fonds. L’opération de crédit entraîne à la charge du banquier l’obligation de mettre
les fonds à la disposition de celui qui demande de bénéficier d’un tel avantage. La mise à disposition peut
être immédiate (contrat de prêt d’argent), elle peut être future (ouverture de crédit, celle-ci n’étant
consommée qu’à partir du moment où le client utilisera l’ouverture dont il bénéfice), elle peut être
éventuelle c’est-à-dire n’intervenir qu’en cas de défaillance du client (cautionnement, aval, etc.).
Echappent à cette prohibition, les dépôts relatifs à la réhabilitation des terrains exécutée par le « Bureau
exécutif du plan vert » (23).
31 Contrôle. La participation de l’Etat au capital de la banque lui permet d’en contrôler la gestion. Ce contrôle
s’exerce à travers les quatre membres siégeant au conseil d’administration de la banque représentant la
participation de l’Etat au capital et nommés par le conseil des ministres (24) et, à travers le commissaire du
gouvernement nommé auprès de la BCAIF par le conseil des ministres ( 25 ). Le commissaire du
gouvernement veille à la stricte application et respect par le conseil d’administration des différents textes et
lois en vigueur.
33 Capital et participations. Le capital de la banque est fixé à trente milliards de livres libanaises (27). L’Etat
qui pouvait souscrire jusqu’à 51% du capital ne peut plus y participer que jusqu’à concurrence de 20% ( 28).
Le montant de sa participation est fixé dans le budget annuel de l’Etat. Les établissements publics peuvent
également y souscrire. Une telle souscription est doublement limitée: d’une part, les conditions d’une telle
souscription sont fixées par décret pris en conseil des ministres; d’autre part, la souscription se réalise dans
la limite de la part de participation de l’Etat. En outre, excepté l’Etat et ses établissements publics, un même
actionnaire ne peut souscrire à lui seul à plus de 10% du capital de la banque, étant entendu que l’époux de
l’actionnaire et ses descendants mineurs sont réputés une même personne. Toute convention contraire est
réputée nulle de nullité absolue et inexistante même entre les parties contractantes ( 29). Les personnes
autorisées à souscrire au capital de ladite banque sont limitativement énumérées. Il s’agit de l’Etat libanais,
de toute personne morale, publique ou privée, de tous les établissements bancaires et financiers opérant au
Liban ou à l’étranger (30).
34 Opérations. La banque peut effectuer toutes les opérations nécessaires pour l’accomplissement de son
objet social. Elle peut se porter caution, participer à l’émission et à la négociation des effets des sociétés et
rendre tout service financier, technique et administratif (art. 2). Elle peut gérer des portefeuilles ( 31). La
banque peut prendre des participations dans le capital des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité
limitée: si elle le fait pour son propre compte, sa participation ne peut excéder 25% du capital de chaque
société; si elle le fait pour le compte d’autrui, sa participation n’est plus limitée. La banque peut accorder
toutes sortes de crédit. Ainsi, elle peut accorder des crédits à moyen et long terme au même titre que les
banques spécialisées dans la double limite suivante: le crédit accordé à une même personne physique ou
morale ne peut excéder 5% de la totalité du capital social (32). Les crédits ne peuvent être accordés qu’aux
établissements privés et les sociétés d’économie mixte, travaillant dans les secteurs industriel, touristique et
dans le secteur tertiaire et ce, dans la mesure où elles sont nécessaires pour le développement de l’industrie
et du tourisme (33). L’article 8 tel que modifié par la loi n° 385/1994 reconnaît explicitement à la banque le
droit de recevoir les dépôts en « toutes devises et quels que soient ses termes ». La généralité des termes de
cet article laisse sous-entendre que la banque peut recevoir les dépôts au sens de l’article 121 c. monn. créd.
Enfin, la banque peut émettre des titres obligataires en toutes devises qui, le cas échéant, peuvent être
garanties par l’Etat jusqu’à concurrence de trois cents milliards de livres libanaises ( 34).
35 Contrôle. La réduction de la participation de l’Etat s’est accompagnée d’une réduction de son intervention.
Sous l’empire de l’ancien décret-loi n° 2351 du 10 décembre 1971, l’Etat nommait le président-
directeurgénéraldu conseil d’administration par décret pris en conseil des ministres ( 35). Depuis l’abrogation de
l’article 9-b en vertu de la loi 385/1994, le président-directeur-général est élu par le conseil
d’administration. L’influence de l’Etat sur le conseil d’administration est désormais quasi-absente puisque
sur les dix membres constituant le conseil, deux seulement, nommés par décret, représentent l’Etat; les
autres représentent le secteur privé et sont élus par l’assemblée générale des actionnaires. Le
désengagement volontaire de l’Etat est tel que ces représentants ne peuvent même pas participer à l’élection
de leurs pairs. C’est là un indice significatif de la volonté libéralisée de l’Etat. Cependant, l’Etat garde un
certain contrôle à travers le commissaire du gouvernement désigné par le ministre des finances auprès de la
banque. Le commissaire du gouvernement assiste aux délibérations du conseil d’administration, participe
aux réunions de l’assemblée générale mais ne dispose d’aucun droit de vote. Sa mission consiste à
préserver les intérêts financiers de l’Etat, et à s’assurer de la conformité des décisions tant par rapport aux
lois en vigueur que par rapport aux règles comptables (36). De même, un commissaire de surveillance est
nommé par le ministre des finances (37). Celui-ci a le droit d’assister et de participer aux réunions du
conseil d’administration ainsi qu’à celles de l’assemblée générale sans toutefois disposer du droit de vote.
Le commissaire de surveillance veille également sur les intérêts financiers de l’Etat et à la conformité des
différentes décisions à la loi et aux règles comptables. Il informe le conseil d’administration des positions
de l’Etat sur les différentes questions mises à l’ordre du jour.
36 Exemptions. Initialement exemptée pour dix ans de tout impôt sur le revenu, sur les bénéfices et sur les
intérêts, la banque a bénéficié d’une même exemption, rétroactive, prenant effet à la date d’expiration de
l’exemption décennale sus-mentionnée et venant à terme à la fin de l’année 2000 (38). De même, la banque
est exemptée de l’impôt résultant de la réévaluation de ses biens immeubles. Egalement, toutes les garanties
réelles contractées au profit de la banque sont exemptées de toute taxe de toute nature normalement exigée
pour contracter la garantie ou pour la lever.
37 Secret bancaire. L’article 72 tel que modifié par le décret-loi n° 8658 du 21 août 1974 soumet à la loi du 3
septembre 1956 relative au secret bancaire, toute personne travaillant ou ayant travaillé à la BNDIT en
quelque qualité soit-elle: membres du conseil d’administration, commissaire au gouvernement,
commissaire de surveillance, fonctionnaire, employé, ou conseiller. Cette obligation légale survit à la fin
des relations contractuelles avec la banque.
Paragraphe 3 - Banque de l’Habitat
38 Présentation. La banque de l’Habitat (39) a pour finalité de financer les projets d’habitation (40). Ce faisant,
elle participe à la réalisation de la politique étatique de l’habitat (41). La banque peut recevoir des dépôts en
toutes devises, quels que soient leurs termes. Elle peut accorder des prêts ou des crédits notamment aux
personnes à petit ou moyen revenu dans le dessein exclusif d’acheter, de construire, de rénover, de
compléter, d’agrandir, ou d’améliorer leurs propres habitations. Elle peut financer les coopératives
d’habitation. Cependant, le terme de ces prêts et crédits ne peut être inférieur à deux ans ( 42). La banque
peut gérer les biens publics et privés dans la mesure où la gestion est destinée à financer les opérations de
prêt-logement. Elle peut se porter caution et assurer divers services techniques ou financiers notamment
l’émission de titres, obligations en toutes devises, pouvant être garantis par l’Etat jusqu’à concurrence de
trois cents milliards de livres libanaises (43).
39 Capital et participations. Le capital de la banque est fixé à cinquante milliards versé auprès de la BDL.
L’Etat et le cas échéant les divers établissements publics autorisés, y participent à concurrence de 20%
uniquement. Le capital restant est souscrit par le secteur privé c’est-à-dire par toute personne physique ou
morale, libanaise ou étrangère arabe - à l’exclusion des étrangers non arabes - les banques, les sociétés
foncières, les compagnies d’assurances etc. dans la limite de 10% du capital de la banque pour chaque
personne. Toute clause contraire étant nulle de nullité absolue et réputée non écrite même entre les parties
contractantes (44).
40 Exemptions. L’article 11 du décret-loi n° 14 du 15 janvier 1977 a fait bénéficier la banque de l’Habitat de
différentes exemptions fiscales encourageant son activité. En raison de la guerre, l’exemption a été
reconduite jusqu’à la fin de l’année 2000. Constatant que le problème du logement social au Liban, ainsi
que la capacité de le financer atteignait un degré de difficulté tel que la banque de l’Habitat et la Caisse de
l’Habitat ne pouvaient à elles seules procurer les finances nécessaires à sa solution et qu’il fallait, par
conséquent, encourager les banques opérant au Liban à participer à la gestion de cette difficulté par l’octroi
de crédits-logements, le législateur a décidé de faire bénéficier les banques privées des mêmes privilèges et
exemptions (45). Pour ces raisons, le législateur a promulgué la loi n° 543 du 24 juillet 1996 ( 46) exemptant
les banques commerciales du paiement de certaines taxes relatives aux prêts-logement. Ainsi en est-il des
prêts destinés à acheter, construire, rénover, compléter, agrandir ou améliorer les logements, ainsi qu’à
financer les coopératives d’habitation. Le texte prévoit pour l’application de l’exemption deux conditions:
la valeur d’un même logement ne doit pas dépasser l’équivalent de cent-vingt mille dollars américains et le
délai de remboursement ne doit pas être inférieur à sept années (47). L’exemption instituée par la loi n° 543
englobe le droit de timbre ordinairement exigible à la conclusion du contrat de prêt et la taxe normalement
perçue sur les garanties réelles.
41 Contrôle. L’intervention de l’Etat s’est considérablement atténuée à bien des égards: sur les douze
membres qui composent le conseil d’administration, cinq représentaient l’Etat et la caisse nationale pour
l’assurance sociale alors qu’actuellement, sur les dix membres du conseil, deux seulement représentent
l’Etat et huit membres représentent le secteur privé et sont, à ce titre, élus par les seuls actionnaires du
secteur privé. De même, le président du conseil d’administration n’est plus nommé par décret ministériel
pris en conseil des ministres, il est désormais élu par les différents membres libanais du conseil
d’administration. Cependant, l’Etat conserve un certain contrôle indirect à travers le commissaire du
gouvernement nommé en conseil des ministres qui assiste et participe aux réunions tant du conseil
d’administration que des assemblées générales, sans toutefois disposer du droit de vote. Le commissaire du
gouvernement rédige un rapport bi-annuel sur les différentes activités de la banque qu’il remet au ministre
chargé du logement et des coopératives avec ses diverses observations et propositions.
42 Secret bancaire. Les personnes travaillant à la banque de l’Habitat sont tenues au secret bancaire de la loi
du 3 septembre 1956. Cette obligation survit à l’expiration de leurs relations contractuelles avec la banque
(48).
Paragraphe 4 - Banque nationale pour le développement agricole
43 Présentation. Créée par le décret-loi n° 66 du 25 juin 1977, et modifié par le décret-loi n°35/1985, la
banque nationale pour le développement agricole (BNDA) fait l’objet d’un règlement interne en vertu du
décret n°1162 en date du 8 avril 1978. La banque a pour but de financer les projets agricoles et d’aider
les agriculteurs (49). La banque reçoit des dépôts à terme d’une année au moins. Elle ouvre des comptes
d’épargne, accorde des crédits à court, moyen ou long terme. Elle peut céder ses créances aux différents
établissements financiers et bancaires, se porter caution, assure divers services techniques etr
financiers notamment, émettre des titres garanties par l’Etat jusqu’à concurrence de trois cents millions de
livres (50), et gérer les biens publics ou privés destinés à la réalisation des projets agricoles et de tout projet
complémentaire. La banque peut gérer les exploitations de différents secteurs utiles à l’agriculture.
44 Capital et participations. L’Etat participe au capital de la BNDA à concurrence de la moitié du capital au
minimum. Le reste du capital peut être souscrit par les établissements publics libanais installés au Liban ou
à l’étranger, par les banques de développement, les établissements internationaux, les personnes morales
travaillant directement ou indirectement dans le secteur agricole au Liban ou à l’étranger et par les
personnes physiques libanaises (51). Si la souscription est insuffisante, l’Etat doit souscrire pour le reste, et
s’il réunit entre ses seules mains la totalité du capital, la banque continue néanmoins d’exister ( 52).
45 Exemptions. La banque est exemptée de payer le droit de timbre normalement imposable aux actions ou
titres qu’elle émet. En outre, l’exemption touche les titres signés à son profit, les contrats qu’elle effectue,
les intérêts, les dépôts et les garanties réelles contractées à son profit tant pour les réaliser que pour les lever
(53).
46 Contrôle. L’importance et la fragilité du secteur agricole justifient que l’Etat conserve une grande
participation dans cette banque et pratique une politique presque dirigiste. Ce contrôle est exercé de
différentes manières: sur les huit membres constituant le conseil d’administration, l’Etat dispose de quatre
représentants nommés en conseil des ministres; le président du conseil d’administration est nommé en
conseil des ministres. De même, l’Etat nomme un commissaire au gouvernement délégué auprès de la
BNDA chargé de veiller au strict respect des lois en vigueur (54). La comptabilité de la banque est à son
tour contrôlée par le commissaire de surveillance (55) nommé en conseil des ministres.
Paragraphe 5 - Banque commerciale
47 Agrément. La banque commerciale est l’établissement habilité à effectuer des opérations de banque
conformément au code de la monnaie et du crédit et au code de commerce libanais ( 56).
La constitution d’une banque commerciale est précédée de l’agrément du conseil central de la BDL ( 57).
S’agissant de la banque étrangère, la demande d’agrément sera signée par une personne qualifiée et dûment
mandatée par la banque étrangère suivant les statuts de cette dernière du pays d’origine. Le Conseil central
accorde ou refuse l’agrément au vu de l’intérêt général. Celui-ci est apprécié en fonction des critères et
conditions posés par l’arrêté intermédiaire n° 8946/2005. Ainsi la constitution de la banque doit avoir une
utilité économique (58). En outre, les fondateurs doivent prouver leur compétence morale et matérielle, celle
des souscripteurs au capital social, et celle de toute personne en charge d’une mission administrative; et
plus particulièrement, ils doivent prouver l’absence de tout jugement à leur encontre, pénal ou civil, au
Liban ou à l’étranger, résultant d’un fait criminel, vol, abus de confiance, escroquerie, blanchiment d’argent
ou faillite. A ce propos, le Conseil central de la BDL pourra s’opposer à l’élection de tout président ou
membre au conseil d’administration des banques libanaises, et pourra s’opposer également à la continuation
du mandat de toute personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétence susmentionnées. Le Conseil
central dispose à cet effet d’un pouvoir discrétionnaire (59).
En cas d’agrément, la décision émise par le gouverneur mentionne les noms des personnes physiques ou
morales devant participer à la souscription et à la libération des actions de la banque ainsi que le taux de
participation de chacune d'elles. Cette autorisation n’est pas cessible sauf approbation expresse du conseil
central (60). La décision d’agrément fixe la somme qui doit être bloquée pour le compte du Trésor libanais.
Celle-ci sera en principe restituée à la banque à la liquidation de ses activités sans intérêts. Ce montant sera
considéré comme un élément des actifs immobilisés. La décision d’agrément fixe la date limite, pour
achever les formalités de constitution; celle-ci est de six mois à dater de la réception de l’agrément ou de sa
publication au journal officiel faute de quoi l’agrément est annulé d'office. Le conseil central peut
valablement refuser l’octroi de l’agrément même si les conditions requises sont réunies. Sa décision n’est
susceptible d’aucun recours.
48 Capital. Le capital du siège principal de la banque est de dix milliards de livres libanaises et celui de
l’agence de cinq cent millions (61). Il est entièrement versé en numéraire auprès de la BDL. Toutefois, il est
possible, après autorisation de la BDL de libérer la moitié du capital par apport de biens-fonds nécessaires à
l’activité de la banque. Le capital ne peut être réduit ou restitué même en partie. La banque doit prouver à
tout moment que ses actifs sont supérieurs au passif d'un montant au moins égal à celui du capital. Elle doit
reconstituer son capital en cas de perte en un délai maximal d'une année, renouvelable pour un délai
maximal d'une année, à condition de présenter des sécurités suffisantes prouvant sa capacité de reconstituer
le capital en ce nouveau délai.
49 Actions. La banque est créée sous forme de société anonyme libanaise ou par actions en vertu de l'article
126 c. monn. créd. Néanmoins, cette condition de forme ne s’applique pas aux succursales des banques
étrangères exerçant au Liban à condition qu’elles soient juridiquement considérées comme des banques
dans leur pays d’origine (art. 126-2 c. monn. créd.). Ainsi, la capacité de la succursale à exercer l’activité
bancaire au Liban sera appréciée conformément aux principes des droits international et interne (art. 34 et
35 nov. c. proc. civ.) au regard de la loi personnelle de la banque (62). Toutes les actions de la banque
doivent être nominatives. La souscription au capital et le versement du prix de la totalité des actions de la
banque ont lieu en numéraire dans le délai fixé par la décision d’agrément, dans un compte bloqué ouvert
auprès de la BDL au nom de « la banque en constitution », sans intérêts, frais ou commissions. La BDL
peut accepter ledit versement, en totalité ou en partie, par transfert en devises à son compte auprès de l'un
de ses correspondants à l’étranger; elle effectuera la conversion en livres libanaises du montant transféré
pour exécution de la libération. La BDL ouvre le compte destiné à la libération du capital après réception
d'une copie notariée du projet des statuts de la banque homologués par le conseil central. Suivant accord du
conseil central de la BDL, une partie du capital, ne pouvant dépasser la moitié de son montant, peut être
libérée par apport de biens-fonds nécessaires à l’activité de la banque.
50 Enregistrement. Après son inscription au registre de commerce, la banque est enregistrée sur la liste des
banques publiée par la BDL suite à une requête présentée par le président du conseil d'administration ou par
son suppléant. Pour les banques étrangères, un enregistrement complémentaire doit avoir lieu auprès du
ministère de l’économie et du commerce.
51 Interdictions. II est interdit à la banque d'exercer le commerce, l’industrie ou toute autre activité étrangère
à la profession bancaire. Néanmoins, elle peut participer dans des entreprises industrielles, commerciales,
agricoles mais uniquement dans les limites de ses fonds propres. La banque commerciale peut effectuer
toutes opérations de banques (ouverture des comptes, prêts et crédits, émission de garanties, émission et
négociation des actions de banque et émission de titres d’obligations, opérations fiduciaires, gestion de
fonds, etc.). Elle peut, sans préjudice aux dispositions de l’article 153 c. monn. et créd. créer ou participer à
la création de sociétés spécialisées dans la gestion de fonds (63). En outre, elle peut sous certaines
conditions effectuer des opérations avec les secteurs non résidents ( 64). En revanche, la banque
commerciale ne peut pas exercer l’intermédiation financière au parquet de la bourse de Beyrouth ni
effectuer pour leur propre compte des opérations sur les instruments financiers dérivés sauf afin d’hedgin
53 Obligations des bureaux de représentation. Les bureaux de représentation doivent informer la BDL de
tout changement survenu à la banque qu’ils représentent et à la personne chargée de les diriger. De même,
ils doivent communiquer à la BDL et à la Commission de contrôle des banques des rapports relatifs à leur
activité et l’aviser de toute modification le concernant ou concernant la banque qu’il représente. Les
bureaux de représentation des banques étrangères doivent être enregistrés auprès du ministère de
l’économie et du commerce.
55 Agrément. La constitution de la banque spécialisée doit faire l’objet d’un agrément préalable du Conseil
central de la BDL. Il en est de même de toute modification ultérieure de ses statuts. Le Conseil central de la
BDL se prononce eu égard à l’intérêt général et sous réserve des critères évoqués pour la banque
commerciale. En principe, l’agrément est personnel et ne peut être cédé sauf autorisation du Conseil central
de la BDL. La décision d’agrément fixe la somme devant être bloquée pour le compte du Trésor libanais.
Cette somme sera restituée à la banque à la liquidation de ses activités sans intérêt. La décision d’agrément
fixe la date limite pour achever les formalités de constitution, faute de quoi, l’agrément est annulé d'office.
56 Capital. Le capital minimal de la banque spécialisée libanaise ou étrangère est fixé à trente milliards de
livres libanaises (67), une part à prélever sur le capital devant être bloquée pour le compte du Trésor libanais
et qui ne lui sera restituée sans intérêts qu'à la liquidation de ses activités. Le capital de la banque est libéré
entièrement en numéraire auprès de la BDL. Le capital ne peut être réduit ou restitué même en partie. La
banque doit prouver à tout moment que ses actifs sont réellement supérieurs aux passifs dont elle est
redevable aux tiers d'un montant au moins égal à celui du capital. La banque n'est pas soumise à
l’obligation de constituer des réserves légales. La souscription au capital et le versement du montant la
totalité des actions de la banque ont lieu en numéraire dans le délai fixé dans l’agrément. Le versement
s’opère dans un compte bloqué ouvert auprès de la BDL au nom de "la banque en constitution", sans
intérêts, frais ou commissions. La BDL peut accepter ledit versement, en totalité ou en partie, par transfert
en devises à son compte auprès de l'un de ses correspondants à l’étranger. Le conseil central peut libérer
jusqu’à la moitié du capital par apport de biens-fonds nécessaires aux investissements de la banque.
57 Enregistrement. Après constitution de la banque, celle-ci sera enregistrée au greffe du tribunal de première
instance et sur la liste des banques publiée par la BDL suite à une requête présentée par le président du
conseil d'administration ou par son suppléant.
58 Opérations. Les banques spécialisées effectuent des opérations de crédit à moyen et long terme, des
placements directs, des participations, des opérations de vente et d'achat de titres financiers pour leur
compte ou celui des tiers etc. Elles peuvent émettre des garanties à moyen et long terme contre des sûretés
suffisantes et des garanties à court terme afférentes à des opérations à moyen et long terme. En outre, elles
peuvent faire de l’intermédiation financière auprès du parquet de la bourse de Beyrouth et différents
services financiers (fiducie, gestion d’OPCVM, etc). Egalement, elles reçoivent des dépôts à terme de six
mois (68).
59 Exemptions. La banque spécialisée est exemptée de l’impôt sur le bénéfice des professions commerciales
durant les sept premiers exercices financiers (69). Cet impôt sera exigible à partir du huitième exercice
financier et un montant équivalent à 4% du capital sera considéré comme charge déductible ( 70). Si le
résultat financier d'un exercice quelconque se traduit par une perte, celle-ci ne peut être reportée à
l’exercice suivant. De même, la banque est exemptée des droits de timbre sur les contrats d’émission des
certificats de dépôt signés entre la banque et les déposants, les certificats de dépôts émis, les contrats
d'emprunts de la banque et les obligations émises. En outre, elle est exemptée de l’impôt sur les capitaux
mobiliers, sur les intérêts des obligations et des autres emprunts conclus par la banque spécialisée ( 71).
60 Privilèges. Sans préjudice de toutes dispositions, présentes ou à venir, plus favorables aux créanciers
gagistes (art. 120 c. monn. créd.), la banque spécialisée bénéficie d’avantages particuliers relatifs à
l’exécution des gages sur les crédits accordés. Ainsi, selon l’article 120 c. monn. créd. auquel renvoie
l’article 14-4 du décret loi n°50/1983, si une créance due est impayée, la banque peut, en dépit de toute
opposition et passé un délai de quinze jours suivant notification au débiteur du préavis notarié, procéder à la
vente du gage en exécution des créances dues en capital, intérêts et frais. Ces mesures n’empêchent pas les
autres voies de recours de contre le débiteur, ses garants ou ses co-responsables. Le président du
tribunal de première instance ordonne la vente sur simple requête de la banque, sans qu'il soit nécessaire de
convoquer le débiteur. La banque récupère sa créance du produit de la vente directement, sans aucune autre
formalité. Néanmoins, afin de pouvoir bénéficier de cette procédure, la banque doit obtenir l'accord de
l'emprunteur préalablement ou au moment de la conclusion du contrat de crédit.
aider par des experts après autorisation du tribunal supervisant la liquidation, lesquels seront rémunérés au
détriment de la liquidation (77).
62 Capital. L’Etat participe au capital de l’INGD. Sa participation est égale à l’ensemble des primes dues par
toutes les autres banques, lesquelles, sont d’office, et seules, admises à y être actionnaires ( 78). Le montant
de la prime due par les banques est unilatéralement fixée par le Conseil central de la BDL ( 79) qui peut la
modifier à son gré. Sa décision en la matière est définitive et immédiatement exécutoire ( 80). En outre, le
versement des participations des banques constituent une dette pour l’INGD, greffée d’un privilège spécial
en vertu de l’article 976 c. oblig. c. (81) et de l’article 44 de la loi sur les associations mutuelles (82).
63 Gestion. La gestion de l’INGD est assurée par un conseil d’administration composé de sept membres:
quatre membres représentant les banques sont élus par l’assemblée générale des actionnaires conformément
au code de commerce et trois membres représentant l’Etat sont nommés par décret pris en conseil des
ministres (83). De même, un commissaire du gouvernement est nommé par décret parmi les fonctionnaires
de deuxième catégorie dont la principale tâche est de préserver les intérêts de l’Etat.
64 Réalisation de la garantie. La garantie de l’INGD s’étend jusqu’à concurrence de cinq millions de livres
libanaises en capital et intérêts par déposant quel que soit le montant total de ses comptes ouverts auprès de
n’importe quelle banque. En cas de cessation des paiements d’une banque, l’INGD rembourse les montants
assurés en vertu de la présente loi et se substitue aux déposants dans tous leurs droits (art. 18). L’INGD est
une société d’assurance sui généris obligé à ce titre de payer les montants garantis (84). Néanmoins,
l’INGD ne garantit et ne se substitue qu’aux déposants à l’exclusion des créanciers non déposants ( 85). La
substitution de l’INGD aux déposants est une substitution d’origine légale à laquelle on ne peut substituer
une origine conventionnelle quelle que soit sa nature (86). Cette substitution n’est pas automatique car elle
priverait alors les déposants de cette qualité. Elle ne joue qu’après l’obtention des créanciers déposants et
des créanciers non déposants de la totalité de leur droit telle qu’elle résulte de l’opération de distribution
opérée par le comité de liquidation (87).
65 Opérations. Les fonds de l'INGD sont déposés à la BDL dans un compte spécial non productif d’intérêts.
L'INGD pourra investir une partie de ses fonds dans les bons du Trésor libanais dans des titres garantis par
l’Etat ou dans des placements fonciers (art. 15 modifié). L’INGD peut, sous certaines conditions participer
jusqu’à concurrence de vingt-cinq milliards de livres libanaises dans le capital de toute société anonyme
libanaise ayant pour objet principal d’assurer les risques de tout prêt industriel, agricole, touristique,
artisanal ou relatif à une technique spécialisée susceptible d’être accordée aux petites et moyennes
entreprises ou sociétés libanaises, constituées ou en voie de constitution. ( 88).
66 Exemptions. L’article 20 de la loi n° 28/67 fait bénéficier l’INGD des exemptions prévues au Titre II,
section 10 du code de la monnaie et du crédit. Ainsi, l’INGD est exempté de tous impôts, taxes et droits
quelconques, institués ou pouvant être institués au profit de l’Etat, des municipalités ou de tout autre
organisme (89). De même, en vertu de l’article 119§1 c. monn. créd. l’INGD est dispensé, dans les
procédures judiciaires de fournir caution ou avance dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation à la
charge des parties (90).
67 Privilèges. L’INGD a un droit de gage général sur les avoirs et autres valeurs qu'il détient, à un titre
quelconque au nom ou pour le compte de ses débiteurs (art. 119-2 c. monn. créd.). Sans préjudice de toutes
dispositions, présentes ou à venir, plus favorables aux créanciers gagistes, l’INGD bénéficie des mêmes
privilèges que la BDL. A ce propos, il est habilité à réaliser le gage garantissant ses créances selon la même
procédure simplifiée prévue pour les banques spécialisées avec la différence qu’en cas de liquidation d’une
banque, l’INGD est exempté de l’obligation prévue au dernier paragraphe de l’article 120 c. monn. créd.
(art. 20) c’est-à-dire que pour réaliser le gage garantissant ses créances, l’INGD n’est pas tenue de produire
l’acceptation écrite de l’emprunteur sur ce mode d’exécution du gage avant ou au moment de la conclusion
du prêt.
68 Agrément. L’établissement financier libanais ou étranger ne peut être régulièrement constitué que s’il
obtient au préalable l’agrément de la BDL (93). Egalement, l’ouverture ou le transfert d’un endroit à un
autre, au Liban ou à l’étranger, d’agences de l’établissement est soumis à l’agrément préalable ( 94). Le
Conseil central de la BDL décide l'octroi ou le refus de l'autorisation eu égard à l'intérêt général, sur base
du pouvoir discrétionnaire dont il dispose. En cas d’agrément, la décision est émise par le gouverneur à
l'intention de l’établissement financier concerné. L’agrément doit mentionner les noms des personnes
physiques ou morales devant participer à la souscription et à la libération des actions de l’établissement
financier ainsi que le taux de participation de chacune d'elles. Le désistement de ce droit en faveur d'une
autre personne, même détentrice d'un droit de souscription et de libération est interdit sans l'autorisation du
conseil central de la BDL. L’établissement financier agréé par le Conseil central doit achever les formalités
de constitution et entamer l’exercice effectif de son activité dans un délai maximal de six mois suivant la
date de notification de l’agrément sous peine d'annulation de ce dernier (95).
69 Capital. Le capital du siège principal de l’établissement financier ne doit pas être inférieur à deux milliards
de livres libanaises et celui de sa branche à deux cent cinquante millions de livres libanaises ( 96)
entièrement libérés en numéraire auprès de la BDL (97). Le capital ne peut être réduit ou restitué même en
partie. En cas de pertes, l’établissement financier doit reconstituer son capital minimum dans un délai de six
mois (98).
Sous réserve des transferts par voie de succession, entre époux, ou entre ascendants et descendants ( 99)
toute cession d'actions de l’établissement financier, menant à l'acquisition, directement ou indirectement,
par une seule personne, de plus de 10% du total de ses actions, est soumise à l'autorisation préalable de la
BDL. Toute société possédant directement ou indirectement plus de 10% du capital d’un établissement
financier doit faire figurer dans ses propres statuts la disposition réglementaire relative à cette autorisation
préalable et, en cas de cession, communiquer à la BDL tous les documents requis du cessionnaire ( 100).
71 Enregistrement. Comme toute société anonyme, l’établissement financier doit être enregistré auprès du
registre de commerce. En plus, il doit être porté sur la liste des établissements financiers publiée par la BDL
suite à une requête présentée par le président du conseil d'administration ou par son suppléant dès la
réalisation des conditions réglementaires d’enregistrement.
72 Opérations. Bien qu’il puisse effectuer des opérations de crédit de toute sorte (escompte, crédits à
découvert, crédit-bail, etc.) il n’est plus exigé de l’établissement financier d’exercer à titre principal les
opérations de crédit. L’octroi de crédit est devenu une simple activité au même titre que les autres pouvant
être exercée, à titre principal ou à titre accessoire. L’intérêt que perçoit la société financière est réputé
commerciale nonobstant tout texte contraire et peu importe si ces crédits soient ou non garanties ( 101).
L’établissement financier peut effectuer à titre principal ou à titre accessoire diverses opérations relatives
aux valeurs mobilières. L’arrêté n° 6856 du 19 décembre 1997 (102) permet à l’établissement financier
d’émettre des titres après autorisation du Conseil central de la BDL. L’émission peut s’effectuer en
n’importe quelle devise. L’émission des titres doit satisfaire à certaines conditions: la valeur du titre ne peut
être inférieure à cent cinquante mille livres libanaises ou son équivalent en devises étrangères. Le terme des
titres ne doit pas être inférieur à une année. Les titres doivent être négociables. Le titre doit comporter
certaines mentions: terme, taux d’intérêt, modalité de paiement, date d’exigibilité, etc.
L’établissement peut
accorder des crédits pour l’achat de valeurs mobilières mais il doit prendre en nantissement le portefeuille
constitué, et les valeurs mobilières doivent être négociables sur le marché financier libanais. Il peut
accorder des crédits afin de souscrire dans le capital des sociétés en cours de constitution ou dans le but de
libérer le solde de la valeur de ces actions (103). Il peut effectuer des opérations fiduciaires et
d’intermédiation financière pour l’achat ou la vente de titres et d’avoirs financiers pour son propre compte
ou pour le compte de ses clients. Il peut créer ou participer à la création des caisses de placement commun
ou des sociétés de placement commun (104). Il devra alors se doter d’un organe administratif indépendant
qui prendra en charge la gestion de la caisse conformément à un règlement comprenant les règles
susceptibles de garantir la bonne exécution des obligations légales et réglementaires en vigueur.
L’établissement peut, sous certaines conditions, accepter ou financer les créances contractées à l’étranger
en toutes devises (105) à l’exception des dettes (106). Egalement, l’établissement résident ou non résident
peut, après l’agrément du conseil central, acquérir des certificats de dépôts bancaires en livres, euros ou
dollars américains (107). L’établissement financier peut effectuer les études et les consultations financières
immobilières, gérer les biens. Il peut contribuer à l’émission et à la promotion de toutes opérations
complémentaires aux activités précitées. Il peut garantir la souscription des titres et des avoirs financiers.
73 Contrôle et secret bancaire. Les établissements financiers sont soumis au contrôle de la BDL et de la
Commission de contrôle du banque. En outre, ils sont soumis à la loi du 3 septembre 1956 relatif au secret
bancaire (108).
74 Agrément. L’exercice de l’activité d’un IF doit faire l’objet d’un agrément préalable du Conseil central de
la BDL. Une fois agréé, l’IF doit entamer l’exercice effectif de son activité dans un délai maximal de six
mois à peine de radiation de la liste des IF (111). Tant que le nom de l’IF n’a pas été publié sur la liste tenue
par la BDL, l’établissement ne peut se prévaloir de cette qualité induisant les tiers en erreur sous peine de
poursuites judiciaires (112).
75 Capital. Le capital du siège principal de l’IF ne doit pas être inférieur à un milliard de livres libanaises et
celui de sa branche à deux cent cinquante millions (113). Ce montant peut faire l’objet de modifications
ultérieures sur simple décision du Conseil central de la BDL (114). Il doit être libéré entièrement en
numéraire et en une seule fois auprès de la BDL. Il ne peut être réduit ou restitué même en partie. L’IF doit
prouver à tout moment que ses actifs sont supérieurs aux passifs dont il est redevable aux tiers d’un
montant au moins égal à celui du capital. En cas de perte, l’IF doit dans un délai maximal de six mois soit
reconstituer le capital, soit immobiliser une réserve en numéraire qu’il soumettra à la BDL soit, enfin,
diminuer son capital dans la limite du montant minimal requis (115).
76 Actions. L’IF exerce son activité dans le cadre d’une société anonyme. Toutes les actions de l’IF doivent
être nominatives (116). Toute cession d'actions de l’IF, menant à l'acquisition, directement ou indirectement,
par une seule personne, de plus de 10% du total de ses actions, est soumise à l'autorisation préalable du
conseil central de la BDL. Les transferts par voie de succession, entre époux, ou entre ascendants et
descendants ne sont pas concernés par ces dispositions (117). La BDL est tenue de refuser toute cession
entraînant la possession de plus des deux tiers des actions de la société d’intermédiation financière par des
non libanais et de refuser toute cession d'actions entre non libanais tant que le tiers au moins des actions de
la société ne revient pas à des libanais.
77 Opérations. L’objet social des IF consiste à effectuer des opérations d’intermédiation financière c’est-àdire
accomplir à titre de profession habituelle en son nom ou au nom de ses clients toutes opérations sur les
divers instruments financiers ou valeurs mobilières mises sur le marché. Egalement, les IF peuvent
emprunter par l’émission de titres de créances dans les conditions des articles 122 et s c. com. lib. et des
dispositions du décret loi n°54 du 16 juin 1977 (118). Ils peuvent accorder des facilités en relation avec les
activités qu’ils effectuent à la condition d’en prouver le contenu en vertu d’un contrat écrit, expresse et
détaillé (119). De même, l’IF peut recevoir des fonds de ses actionnaires. En revanche, les IF ne peuvent
exercer une autre activité commerciale, industrielle ou toute autre activité étrangère à leur activité
d’intermédiation financière (120). Ils ne peuvent recevoir des dépôts au sens de l’article 125 c. monn. créd.
ni accorder des prêts ou des crédits au sens des articles 121 et 178 c. monn. créd. sauf exceptions. Ils ne
peuvent ouvrir de compte joint de titres ou de sommes d’argent.
78 Contrat d’intermédiation. L’IF ne peut valablement remplir sa mission pour le compte de ses clients que
si un contrat écrit est signé avec eux. Ce contrat doit contenir à peine de nullité ( 121) au moins les mentions
suivantes: - mention expresse que le contrat est régi par les dispositions de la loi n° 234/2000 - identités et
adresses des contractants - modalités de la gestion (discrétionnaire ou restreinte) - partie bénéficiaire du
contrat - résidence ou domicile où doivent être périodiquement renvoyés les relevés de compte -
détermination claire de la catégorie et nature des opérations ou placements que l’IF est ou n’est pas en droit
d’effectuer au profit de son client - durée du contrat. - honoraires, commissions et frais que l’IF est en droit
de percevoir. En outre, le contrat doit relever la possibilité pour chacun des contractants de mettre fin au
contrat sans préjudice des résultats des opérations effectuées ou en cours. Lorsque l’IF exerce son activité
pour le compte de ses clients, diverses obligations sont mises à sa charge ( 122). Pour les opérations qu’il
effectue pour son propre compte, l’IF doit indiquer avec précision la date d’exécution de chaque opération,
son numéro chronologique, le nombre des titres achetés ou vendus, sa nature, ses prix et numéro ( 123).
79 Contrôle. L’activité des IF est contrôlée par le Conseil central de la BDL. Celui-ci est en droit de
« donner des recommandations ou instructions et d’user de tout moyen de nature à assurer une gestion
saine des IF » (124). Toute violation des lois ou règlements peut être sanctionnée par la Haute instance
bancaire (HIB) allant du simple avertissement à sa radiation de la liste des IF sans préjudice des
différentes amendes ou sanctions. La décision de la HIB n’est susceptible d’aucune voie de recours
ordinaire ou extraordinaire, administrative ou judiciaire (125). En outre, les IF sont soumis au contrôle
de la Commission de contrôle des banques. En cas de faillite ou de sa mise en liquidation, la décision
de sa radiation revient au gouverneur de la BDL (126).
80 Secret professionnel et blanchiment d’argent. La loi n° 234/2000 ne fait pas bénéficier les IF de la
loi relative au secret bancaire. En revanche, ils demeurent tenus par le secret professionnel pour leur
propre compte et/ou pour le compte d’autrui (127) sanctionné en vertu de l’article 579 du code pénal
libanais (c. pén. lib.). Les IF sont soumis aux dispositions de la loi n° 318/2001 relative à la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu’à tous les textes
d’application de ladite loi (128).
84 Opérations. L’IB effectue des opérations de vente ou d’achat sur les différents titres financiers et/ou
valeurs mobilières négociables régulièrement côtés en bourse par la CBB. Les opérations consistent selon le
cas en des promesses de vente ou des promesses d’achat. L’IB exerce son activité à l’intérieur de la bourse,
mais il peut sous certaines conditions effectuer certaines opérations dites « opérations directes » en dehors
de la bourse (135). Le droit d’intermédiation est un droit personnel, incessible et intransmissible.
85 Monopole. Les intermédiaires bénéficient de l’exclusivité des opérations sur les titres côtés en bourse.
Cependant, cette exclusivité ne s’étend pas aux actes authentiques de donation, aux dévolutions succursales
et aux opérations entre deux personnes morales dont le nom de l’une d’elle est publiée à la bourse et si
l’une des deux personnes morales possède dans l’autre 20% au moins du capital social.
86 Interdictions. Les IB ne peuvent en aucun cas utiliser les titres financiers de leurs clients dans des
opérations financières ou commerciales à des fins personnelles sans autorisation écrite de ces derniers et ce,
sous peine de radiation définitive. De même, ils ne peuvent obtenir des banques ou de toute personne
physique ou morale des avances en contrepartie de titres financiers dont la valeur serait quatre fois
supérieure à leur capital respectif c’est-à-dire supérieur à la valeur nette des fonds privés ( 136). Les IB ne
peuvent d’aucune manière effectuer des opérations pour leur compte ou pour le compte de leurs clients sur
des titres émis par une société dont il serait membre de son conseil d’administration, ou s’ils sont liés à la
dite société par un travail salarié (137).
87 Obligations. L’IB doit verser une prime annuelle de 10.000 USD pour la première année d’exercice et de
2000 USD pour les années consécutives sous peine d’être suspendu de son droit, et d’être condamné à une
amende d’un montant de 50% du montant total des primes exigibles. L’IB doit enregistrer toute promesse
d’achat ou de vente relative aux titres. En outre, il doit exécuter ses promesses et payer le prix des titres
achetés ou remettre les titres vendus. A ce propos, il doit ouvrir un compte de titres financiers auprès de
l’organisme agréé par la bourse et ouvrir un compte de somme d’argent soit auprès de la BDL si les
règlements l’y autorisent soit auprès d’une banque opérant au Liban, soit auprès de l’organisme chargé des
opérations de paiement et de remises des titres. L’IB doit tenir son propre capital et ses propres titres dans
des comptes distincts de ceux relatifs à leurs clients sous peine de sanctions disciplinaires.
88 Conseil disciplinaire. Un conseil disciplinaire composé de trois membres est élu par la CBB. Ce
conseil connaît de toute infraction aux lois ou règlements en vigueur. Il peut décider de la suspension
ou de la radiation de l’IB et le cas échéant décider de l’exécution de la garantie bancaire déposée au
nom de la bourse.
89 Présentation. Instituées par la loi n° 160 du 27 décembre 1999 (138), les sociétés de crédit-bail (SCB) sont
également réglementées par les différents arrêtés rendus par le Conseil central dont l’arrêté n° 8944 du 8
janvier 2005 (139). L’opération de crédit-bail se rencontre dans l’hypothèse suivante: un client veut obtenir
un matériel d’équipement qu’il ne peut pas financer, il s’adresse à une société de crédit-bail et lui demande
de l’acheter et de le lui louer, la location étant assortie d’une promesse unilatérale de vente à son profit.
L’opération de crédit-bail met en cause trois opérateurs en vertu de deux contrats distincts: un contrat de
vente qui est conclu entre une société de crédit-bail et un fournisseur par lequel la société acquiert la
propriété du matériel et le contrat de crédit-bail proprement dit, conclu entre la société de crédit-bail
dénommée crédit-bailleur et le locataire encore appelé crédit-preneur, en vertu duquel la société va, d’une
part, lui louer le bien acheté moyennant des loyers et d’autre part, lui consentir une promesse unilatérale de
vente qui confère à celui-ci l’option de se porter acquéreur du bien loué à l’issue de la période de location.
En ce sens, l’article 1 de la loi n° 160/1999 définit les opérations de crédit-bail comme des « opérations de
90 Agrément. La SCB ne peut être régulièrement constituée que si elle a préalablement obtenu l’agrément de
la BDL. Cet agrément est également exigé pour l’achat, l’ouverture ou le transfert d’une agence au Liban
ou à l’étranger. Le Conseil central accorde l’agrément s’il sert l’intérêt général. Il dispose à cet effet, d’un
pouvoir souverain d’appréciation (140). Si le conseil accorde l’agrément, il fixe dans sa décision le délai
durant lequel doivent avoir lieu la souscription au capital et le versement du prix de la totalité des actions de
la SCB en numéraire dans un compte bloqué ouvert auprès de la BDL au nom de la SCB, sans intérêts, frais
ou commissions. A la demande de la SCB, celle-ci sera enregistrée sur la liste des sociétés de crédit-bail
publiée par la BDL.
91 Capital et actions. L’article 16 de la loi n° 160/1999 confie au Conseil central le soin de fixer le montant
du capital de la SCB. En vertu de l’article 4 de l’arrêté n° 7540 du 4 mars 2000, ce montant est
actuellement fixé à deux milliards de livres libanaises. Ce capital est libéré entièrement en une seule fois en
numéraire auprès de la BDL. Il ne peut être réduit ou restitué même partiellement. La SCB doit prouver à
tout moment que ses actifs sont effectivement supérieurs aux passifs dont elle est redevable aux tiers d’un
montant au moins égal à celui de son capital. En cas de perte, la SCB doit dans un délai de six mois soit,
reconstituer son capital au niveau minimal soit, immobiliser une réserve en numéraire auprès de la BDL à
la demande de ce dernier soit, diminuer son capital à concurrence du capital minimal tel que fixé par le
conseil central de la BDL.
Les actions du capital, doivent être entièrement nominatives (141). Toute cession d’actions débouchant sur
l’acquisition directe ou indirecte de plus de 10% des actions n’est valable que si la SCB obtient l’agrément
de la BDL. L’agrément n’est pas requis en cas de transmission des actions par voie successorale et en cas
de cession entre les époux ou entre les ascendants et leurs descendants. Lorsqu’une personne morale
acquiert la propriété de 10% ou plus des actions, elle devra signaler dans ses propres statuts que toutes ses
actions sont nominatives (142) et qu’elle est désormais soumise au contrôle de la BDL et à celui de la
Commission de contrôle des banques. En outre, aucune cession de ses parts ou actions, aucune modification
de ses statuts, ne pourront valablement se former sans l’agrément préalable de la BDL. Ces actions devront
être nominatives et revenir pour le tiers au moins à des personnes physiques libanaises sans pouvoir être
cessibles à d’autres personnes que ces dernières.
92 Opérations. L’activité des SCB est limitée aux opérations de crédit-bail et à toutes opérations qui leur sont
complémentaires (143). Néanmoins, l’article 9 de la loi n° 318/2001 permet aux SCB d’émettre des titres
d’obligations en toutes devises, en dépit de tout texte contraire, à la condition d’obtenir l’autorisation
préalable de la BDL. Celle-ci fixe également le montant global des titres émis.
93 Contrôle. La SCB est tenue de se conformer aux divers lois et règlements en vigueur et à toutes les
recommandations et ou instructions émanées de la BDL. Plus particulièrement, elle doit respecter les
dispositions de la loi n° 318 du 20 avril 2001 relative à la lutte contre la blanchiment d’argent et le
terrorisme ainsi que ses textes d’application (144). Elle doit informer la centrale des risques bancaires des
facilités accordées à ses clients (145). Elle doit présenter à la BDL dans les formes et délais fixés, tout
renseignement, document ou bilan comptable et statistique qu’elle lui demande sous peine d’amendes
décidées par le gouverneur de la BDL (146). La société de crédit-bail doit constituer une réserve par
prélèvement de 10% sur ses bénéfices annuels nets (147). La loi n° 160/1999 ne fait pas bénéficier la SCB
du secret bancaire. La SCB est soumise au même titre que les banques au contrôle de la Commission de
contrôle des Banques (148). En cas d’infraction aux divers lois et règlements, la Haute instance bancaire
peut lui infliger les diverses sanctions disciplinaires allant du simple avertissement à la radiation pure et
simple (149) sans préjudice de toute responsabilité civile ou pénale (150). En outre, si elle est mise en
liquidation et si elle est déclarée faillie, le gouverneur de la BDL peut, à lui seul, décider sa radiation ( 151).
94 Présentation. La profession de change est régie par la loi n° 347 du 6 août 2001 relative à la
réglementation de la profession de change au Liban et divers arrêtés rendus par le gouverneur de la BDL
(152). L’exercice de l’activité de change doit être préalablement autorisé par la BDL. Celle-ci accorde
l’agrément ou le refuse au vu de l’intérêt général et en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation ( 153).
Elle ne l’accorde que si le changeur suit et réussit la session organisée par la BDL et relative à la lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (154) De même, est soumis à l’agrément du
conseil central de la BDL l’ouverture d’une branche d’établissement de change, son transfert d’un endroit à
un autre, et toute modification affectant les statuts des établissements de change ( 155 ). L’octroi de
l’agrément permet à l’établissement, à sa demande, d’être inscrit sur la liste des établissements de change
(art. 136 c. monn. créd.).
95 Forme. L’établissement financier peut revêtir la forme d’une entreprise individuelle. Dans ce cas, le
changeur doit impérativement être de nationalité libanaise (156). L’établissement peut être une société
régulièrement constituée au Liban ayant pour objet exclusif les opérations de change ( 157). Dans le premier
cas, seules les personnes physiques libanaises sont autorisées à exercer cette activité ( 158). Dans le deuxième
cas et suivant la forme de la société, de personnes ou à responsabilité limitée, les conditions de nationalité
des associés ou des parts doivent être réunies (159).
96 Catégories. Le législateur classe les établissements de change en deux catégories A et B en fonction des
opérations qu’ils effectuent. Pour la catégorie A, il s’agit de l’achat/vente des devises étrangères en toute
devise étrangère ou libanaise, en monnaie-papier ou pièces métalliques et de l’achat des divers métaux
précieux, mascottes, onces en or, des virements, chèques et chèques de voyage. Pour la catégorie B, il s’agit
strictement des opérations d’achat/vente des devises étrangères en toute devise étrangère ou libanaise et des
pièces métalliques, onces en or ne dépassant pas les mille grammes et les chèques de voyage dans la limite
fixée par la BDL pour ces derniers (160).
Actifs. Le FCP ne peut valablement fonctionner que s’il dispose d’une quantité minimale de biens lors de
sa constitution dont le montant est librement déterminé par la BDL (188). L’actif est composé de deux
catégories de biens: les uns constitutifs de l’objet même des OPCVM c'est-à-dire les valeurs mobilières et
les instruments financiers, les autres, participant du fonctionnement de l’OPCVM; il s’agit des liquidités et
des biens-fonds nécessaires à l’activité de la SICAV (189). La loi 706/2005 comme le code de commerce
libanais ne définit pas la notion de valeurs mobilières. On peut valablement emprunter la définition du
législateur français qui distingue entre les valeurs mobilières par nature et celles « par la forme » (190) que
sont les parts de fonds communs de créances et de placement (191). Egalement, la loi 706/2005 ne définit
pas la notion d’instrument financier que le code de commerce libanais ignore. La notion d’instrument
financier est plus vaste que celle de valeur mobilière. Elle reflète l’indépendance du droit financier dans la
mesure où elle ne se rattache à aucune catégorie classique du droit des biens, du droit des contrats ou du
droit des sociétés (192). La difficulté d’appréhender cette notion a poussé le législateur français à en établir à
l’article L. 211-1 c. monét. fin. une liste qui vaut définition. C’est dans ce même sens que le législateur
libanais a procédé en vertu de la loi n° 161 du 17 août 2011 relative aux marchés financiers (193). L'actif du
fonds se réalise par la souscription, notamment, auprès du public (194). La loi n’impose ni une souscription
minimale ni un montant minimum de l’actif initial.
(2) Société de gestion
105 Présentation. Le FCP est géré par une société de gestion. Celle-ci a nécessairement la personnalité morale
(195). La loi n’impose pas une forme juridique déterminée. Il peut s’agir d’une société anonyme spécialisée,
d’une société financière ou d’une banque. La société peut être libanaise ou une agence d’une société
étrangère. Dans ce dernier cas, elle doit être spécialisée dans la gestion des fonds de placement collectif et
être soumise dans son pays d’origine ou dans le pays de l’exercice de son activité à un contrôle continu, et
ce par un organe étatique ou professionnel. En plus de la gestion du FCP (196), la société rédige le règlement
de son fonctionnement (197), décide du rachat des parts des fonds (198), représente le FCP à l’égard des tiers
et agit en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts ( 199). Il en résulte
qu’en cas de litige avec le fonds, l’action en justice devra être dirigée contre la société de gestion ( 200). La
société de gestion ne se comporte ni en mandataire conventionnel du FCP ou du dépositaire ( 201) ni en
fiduciaire propriétaire des valeurs mobilières (202). Une doctrine autorisée y voit un mandataire légal des
souscripteurs (203).
(3) Dépositaire
106 Présentation. Les actifs du fonds doivent impérativement être tenus auprès d’un dépositaire unique ( 204)
agréé par la BDL (205). Le dépositaire est une entité distincte de la société de gestion (206). Il a pour seule
finalité de conserver les actifs. Les porteurs des parts ne peuvent lui adresser des ordres relatifs aux parts
(achats, rachats, ventes, etc.). Le dépositaire est obligatoirement « une banque, une société financière ou
188 Art. 19 L. 706/2005.
189 Art. 35 L. 706/2005.
190 BONNEAU, Les fonds communs de placement, les fonds communs de créances et le droit civil, RTDciv. 1991, n° 72 nº 16.
191 Néanmoins, on a pu constaté que les parts des fonds ne répondent que partiellement à la définition des valeurs mobilières dans la mesure
où l’organisme émetteur n’a pas la personnalité morale, BONNEAU et DRUMMOND, Droit des marchés financiers, Economica 2001 n°
85, 76.
192 de VAUPLANE et BORNET, Les marchés financiers: le défi de la transposition de la DSI, Bull. Joly bourse et produits financiers, juilletaoût
1996 § 68, 355, spéc. nº 4.
193 JO n° 39 du 25 août 2011, 3083.
194 Art. 1 L. 706/2005.
195 Art. 1 et art. 6 L. 706/2005.
196 Art. 1 L. 706/2005.
197 Art. 5 § 1 et art. 12 L. 706/2005.
198 Art. 10 § 2 L. 706/2005.
199 Art. 6 § 3 L. 706/2005.
200 Rapp. Rép. min. fr. nº 4187: JO Sénat fr. Q 13 juillet 1989, 1090.
201 BOUGNOUX, art. préc. nº 102.
202 GOYET et STORCK, Organismes de placement collectif en valeurs mobilières, Dictionnaire Joly Bourse et produits financiers nº 122.
203 BONNEAU, art. préc. n° 72; GERMAIN, Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM): Brochure ANSA 1995
nº 18.
204 Art. 27 § 1 L. 706/2005.
205 Art. 14 § 1 ; art. 29 L. 706/2005.
206 Art. 27 §1 L 706/2005.
116 Livret. En cas d’ouverture d’un compte épargne, l’UNCM doit délivrer à son titulaire un livret spécial. Ce
livret constitue la preuve des montants ainsi déposés et ne peut faire l’objet de cession, virement ou
endossement aux tiers. L’opération de dépôt ou de retrait des sommes d’argent du livret ne peut s’effectuer
que sur présentation du livret à l’Union. Elle ne peut s’effectuer par chèque ou virement. En outre, les
opérations de dépôt et de retrait doivent y être inscrites. Quant aux modalités de dépôt et de retrait, ainsi
que la réglementation du compte courant, elles sont fixées par le conseil d’administration de l’Union ( 253).
117 Secret bancaire. La relation entre l’UNCM et ses membres est régie par le secret bancaire dans les termes
de la loi du 3 septembre 1956. Néanmoins, un tel secret ne doit pas contrevenir aux différents lois et
règlements relatifs aux associations mutuelles. L’administration de la mutuelle, ainsi que toutes les
personnes et les établissements publics et privés chargés par ladite administration de contrôler les activités
de l’Union, ne doivent divulguer aucune information relative aux activités de l’Union, sa comptabilité, et
les divers comptes qui y sont ouverts et ce, à toute personne, établissement ou administration ( 254).
Paragraphe 3 - Trésor public
118 Dépositaire et caissier. Le trésor public est un service public de l’Etat dépourvu de la personnalité
morale,
institué auprès du ministère des finances. Traditionnellement, il tient deux rôles: celui de « dépositaire » et
celui de « caissier ». Comme dépositaire, il reçoit tous les fonds appartenant aux administrations publiques,
établissements publics assistés par l’Etat et n’ayant pas la qualité d’établissement industriel ou commercial
et ceux revenant aux établissements publics dont 50% des dépenses annuelles sont assurées par l’Etat et ce,
quelle que soit la nature des activités exercées (255). Comme caissier, le Trésor est chargé d’exécuter les
opérations de recettes et de dépenses prévues par la loi de finances et de gérer divers comptes ouverts en
dehors du budget (256).
119 Banquier. Le trésor devient de plus en plus banquier: il emprunte de l’argent à court, moyen ou long
terme
par les bons du trésor ou par les eurobonds qui, en fait, constitue une monnaie. Il prête de l’argent à des
sociétés privées, il renfloue les sociétés défaillantes notamment, des banques privées. Il accorde des crédits
à des sociétés privées travaillant dans des secteurs d’intérêt général ou national, par le biais de prêts, de
garanties ou de bonifications d’intérêts. De même, il apparaît directement ou indirectement par
l’intermédiaire d’établissements spécialisés comme l’un des exécutants du Conseil du développement et de
construction. Le trésor est actionnaire et titulaire de participation.
SECTION 3 – AUTORITES DE TUTELLE
Il faut distinguer l’organe de représentation professionnelle (Sous-section 1) des organes de direction et de
contrôle (Sous-section 2).
SOUS-SECTION 1- ORGANE DE REPRESENTATION PROFESSIONNELLE
120 Association libanaise des banques. L’ALB regroupe sur un même pied d’égalité toutes les banques
régulièrement inscrites sur la liste publiée par la BDL à titre de membre actif et éventuellement, toute
banque étrangère si elle dispose d’un bureau de représentation dûment autorisé à titre de membre adhérent
mais non votant. L’association renforce la coopération, favorise les liens entre ses membres et préserve
leurs droits et intérêts communs relatifs à la profession bancaire. Elle coordonne les activités de ses
membres et optimise la qualité de l’activité professionnelle. Elle donne son avis sur les projets de loi, les
lois et les règlements relatifs à la législation financière et bancaire. L’association veille sur le
développement de la coopération entre les banques au Liban et celles se trouvant à l’étranger notamment
dans les pays arabes. L’ALB peut prendre toute mesure qu’elle estime nécessaire afin d’atteindre ses
objectifs. L’ALB intente les actions en justice, intervient dans les procès devant les tribunaux afin de
sauvegarder les intérêts de la profession. Tel n’est pas le cas et l’intervention de l’association doit être
rejetée en cas de contentieux fiscal entre l’Etat et la banque imposée (257). L’ALB agit à travers son conseil
élu par l’assemblée générale et composé de douze membres dont huit au moins doivent représenter des
sociétés anonymes libanaises. L’ALB est représentée par le président du conseil élu par les membres du
conseil. Il doit être de nationalité libanaise et président ou vice-président d’une banque ayant la forme d’une
société anonyme libanaise. L’ALB est dotée d’un secrétaire général nommé par le conseil de l’association
dont la mission est de diriger l’appareil technique et administratif au sein de l’association.
société n’est possible qu’après autorisation de la BDL (7). La participation de la banque au capital de la
société foncière ne peut être inférieure à 51% (8).
Paragraphe 4 - Placements fonciers
144 Présentation. Les placements fonciers de la banque sont réglementés par l’arrêté n°7462 du 23 novembre
1999 relatif au règlement des placements et participations fonciers des banques. La banque commerciale ne
peut effectuer de placements fonciers directs qu’après autorisation préalable du Conseil central de la BDL,
laquelle n’est accordée qu’après avis favorable de la Commission de contrôle des banques ( 9). Au besoin, il
faudra produire l’autorisation nécessaire relative à l’acquisition d’un bien-fonds par un étranger.
145 Dation en paiement de créances en souffrance ou douteuses. A titre exceptionnel, la banque peut
détenir
des parts d’associés ou des participations ou des biens-fonds dont la valeur totale dépasse le plafond
autorisé à condition qu’ils soient pris à titre de dation en paiement de créances en souffrance ou douteuses.
Toutefois, ces actifs doivent être liquidés dans un délai maximal de deux ans (art. 154 c. monn. créd.) sous
réserve des dispositions des articles 89 et 147 c. com. lib. (10) et que l’opération ainsi envisagée ne soit pas
constitutive d’acte de blanchiment d’argent (11). Si ce délai ne peut être respecté pour des raisons de force
majeure, il y a lieu de se référer à la BDL. Si le Conseil central de la BDL refuse de proroger ce délai, la
banque concernée devra constituer une « réserve de biens-fonds à liquider en livres libanaises » sur une
période déterminée par le Conseil central à courir de l’année financière au cours de laquelle le délai (de
deux ans) de liquidation prend fin et ce, à raison d’un cinquième de la valeur annuelle des fonds ( 12). Cette
réserve ainsi constituée ne fait pas partie des fonds propres de la banque. La détention temporaire de
biensfonds
est exemptée de l’autorisation visée dans la loi sur l’acquisition de droits réels par les étrangers mais
elle est soumise à l’autorisation de la CCB qui s’assure que l’acquisition a lieu en dation en paiement de
créances en souffrances ou douteuses (13). L’acquisition temporaire de ces biens-fonds est soumise à une
taxe d’enregistrement de l’ordre de 2% du montant de l’évaluation agréée par la BDL après avis de la CCB
(14).
L’obligation de liquider les actifs dans le délai maximal de deux ans est prévu sous peine des sanctions
disciplinaires de l’article 208 code monn. créd. Cependant, cette obligation bien qu’impérative n’est pas
d’ordre public au sens absolu permettant à toute personne intéressée de se prévaloir de son inexécution. Le
législateur a juste doté la BDL du pouvoir de surveiller les banques à cet effet et de prendre les mesures à
l’encontre de la banque contrevenante. Il en résulte que l’application de l’article 154 c. monn. créd. reste
cantonnée aux relations internes entre la BDL et les banques (15).
Paragraphe 5 - Emission et négociation d’actions
146 Actions privilégiées ou de priorité. Sous la condition d’obtenir l’autorisation de la BDL (16), l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de banques libanaises peut décider de la création d’actions
privilégiées ou de priorité bénéficiant de certains privilèges ou droits ou préférences déterminés par la
même assemblée générale extraordinaire (17). Les actions de priorité bénéficient de tous les droits énoncés à
l’article 105 c. com. lib.: droit au dividende, droit au remboursement du montant nominal de l’action et au
partage de l’actif, droit de céder son titre à l’exception du droit de préférence à la souscription lors des
augmentations de capital (18), droits de participer aux débats et de voter aux assemblées générales ainsi que
le droit d’être membre au conseil d’administration. Exceptionnellement, les titulaires d’actions de priorité
pourront voter et participer aux débats dans certains cas évoqués par la loi n° 308/2001.
147 Droits d’option. Sous réserve de l’agrément de la BDL, l’assemblée générale extraordinaire peut
permettre
au conseil d’administration de la banque d’accorder à son président, aux membres du conseil
d’administration occupant des postes administratifs, aux employés des banques, et à toute personne chargée
de sa direction, des droits gratuits d’option leur conférant le droit de souscrire à un nombre déterminé des
actions de la banque (19). Le conseil d’administration doit préciser les conditions dans lesquelles sont
conférés les droits d’option ainsi que les dates de leur exigibilité et les délais accordés pour leur exercice et
le prix de souscription aux actions. Le droit d’option conféré par le conseil d’administration est incessible.
Le bénéficiaire doit exercer ce droit durant le délai fixé sous peine de déchéance. Néanmoins, en cas de
décès du titulaire du droit avant l’expiration du délai, le droit sera transmis à ses héritiers ou légataires. Ces
derniers disposeront alors d’un délai de six mois à dater du décès pour l’exercer nonobstant le délai initial
qui reste pour l’exercice d’un tel droit (20).
148 Agrément. Parfois, la souscription ou la négociation des actions des banques libanaises est soumise à
l’agrément préalable du Conseil central de la BDL; ainsi en est-il par exemple si le souscripteur ou le
cessionnaire, de manière directe ou par le biais d’un contrat fiduciaire, acquiert plus de 5% de l’ensemble
des actions de la banque ou de l’ensemble des droits de vote revenant à ces actions; si le cessionnaire
possédait au moment de la cession 5% ou plus de l’ensemble des actions de la banque ou des droits de vote
attachés à ces actions ou si le cédant ou cessionnaire est un membre actuel ou élu du conseil
d’administration et ce, quel que soit le nombre de ses actions. Pour l’appréciation des situations exigeant
l’agrément, la transmission des actions par succession ou testament n’est pas considérée comme une
cession (21). En outre, l’agrément n’est pas requis s’agissant les actions souscrites par les actionnaires aux
augmentations de capital de la banque ou des cessions d’actions de priorité, même si de telles cessions ont
lieu par contrats fiduciaires (22).
149 Cotation et achat des actions. Nonobstant tout texte contraire, il est strictement interdit de coter sur le
marché financier les actions de toute banque en formation ou régulièrement inscrite sur la liste de la BDL.
De même, il est interdit à toute banque d’acheter toute portion de ses propres actions en vente sur les
marchés financiers sauf autorisation du Conseil central de la BDL (23). A cet effet, le Conseil central peut
tenir compte des capacité et compétence des souscripteurs et cessionnaires, matérielle et morale ( 24).
150 Perte du contrôle ou des droits de vote. Le Conseil central de la BDL pourra s’opposer à toute cession
d’actions à toute banque libanaise pouvant aboutir de manière directe ou indirecte à la perte, même
partielle, par un actionnaire ou un groupement économique du contrôle réel de la banque ou de ses droits de
vote.
Les oppositions sont exercées en vertu du pouvoir discrétionnaire du Conseil central et s’imposent
impérativement aux banques et actionnaires concernés (25).
151 Sanctions. Toute cession irrégulière effectuée contrairement aux dispositions de la loi n° 308/2001
notamment sans l’agrément de la BDL, est sans effet à l’égard du cessionnaire ( 26). Les actions ainsi cédées
ou négociées pourront être mises aux enchères ou sur les marchés financiers réguliers pour le compte et
sous le responsabilité du cessionnaire (27). En outre, toute personne qui a participé ou est intervenue de
manière intentionnelle ou de mauvaise foi à une telle vente sera punie de six mois à trois ans
d’emprisonnement et condamnée à une amende d’un montant allant du montant de l’opération au triple de
41
Paragraphe 6 - Ratios
152 Présentation. L’article 174 c. monn. créd., autorise la BDL à faire des recommandations et à mettre en
oeuvre les moyens tendant à assurer une gestion bancaire saine. Ces recommandations et moyens peuvent
être de caractère général ou individuel. Plus particulièrement, la BDL pourra également fixer et modifier,
chaque fois qu’elle le juge nécessaire, les normes de gestion que les banques doivent observer pour se
maintenir en état de liquidité et de solvabilité (29). A titre d’exemple, l’article 175 c. monn. créd. reconnaît à
la BDL le pouvoir de fixer périodiquement d’une manière générale ou pour chaque banque séparément, les
proportions ou taux qui doivent exister entre les avoirs et les exigibilités ou entre les éléments de ces avoirs
et les diverses exigibilités. En fait, il s’agit de rapporter entre certains éléments d’actif et de passif
permettant de mesurer les risques courus par les banques. Ces taux sont fixés par le Conseil central de la
BDL. Pour leur calcul, l’assiette des fonds propres est prise en compte (30).
153 Ratio de solvabilité. Le ratio de solvabilité est constitué par le rapport entre le montant des capitaux
propres et le montant des engagements envers les tiers, au bilan ou hors bilan. Aux termes de l’arrêté n°
6939 du 25 mars 1998, le ratio de solvabilité des banques ne doit pas être inférieur à 12% devant être
calculé sur base des bilans consolidés. Ce ratio s’impose tant aux banques qu’aux établissements financiers
(31). Il a été établi par le comité de Bâle (32).
154 Pondération des risques. S’il existe plusieurs sortes de risques: risque de placement, risque du taux
d’intérêt ou de change (33) la réglementation bancaire libanaise, ne prend en considération que le risque de
crédit (défaillance du débiteur). La pondération est calculée selon un coefficient appliqué à chaque
catégorie de risque. (34).
155 Contrôle des grands risques. Les banques doivent respecter un rapport maximum entre l’ensemble des
risques qu’elles encourent du fait d’un même bénéficiaire et le montant de leurs fonds propres et un rapport
maximum entre l’ensemble des risques qu’elles encourent du fait de leurs opérations avec des bénéficiaires
ayant reçu chacun des concours supérieurs à une certaine proportion des fonds propres nets et ces mêmes
fonds propres. Ainsi par exemple, l’ensemble des crédits accordés par toute banque opérante au Liban à une
même personne physique ou morale ou à un « groupement lié de débiteurs » ( 35) ne peut dépasser 20% du
montant des fonds propres de la banque. Lorsque le montant du crédit dépasse le taux de 15%, il ne doit en
aucune manière franchir la proportion de 8% du montant de l’ensemble des fonds propres de la banque ( 36).
Ces taux ne s’appliquent pas pour les facilités accordées aux établissements publics et aux crédits garantis
par l’Etat (37).
156 Coefficient de fonds propres et de ressources permanentes. Ce coefficient a pour objet d’éviter les
conséquences trop brutales de la suppression de l’encadrement du crédit et le financement des prêts à long
terme avec des réserves monétaires. Par exemple, le coefficient des fonds propres en livres libanaises est de
l’ordre de 40% (38). Le coefficient des fonds propres en devises étrangères est de 10% (39).
157 Coefficient de liquidité. Le coefficient de liquidité est constitué par le rapport entre le montant des avoirs
liquides et mobilisables et le montant des engagements à court terme. C’est un élément indispensable à la
sécurité des banques. L’article 3 de l’arrêté n° 7835 du 2 juin 2001 modifié relatif à la réserve obligatoire,
oblige toutes les banques, exceptées les banques à moyen et long terme, de tenir en permanence auprès de
la BDL un taux obligatoire de liquidités indexé sur l’ensemble des obligations nettes en livres libanaises
soumises à la réserve obligatoire. De même, la banque est tenue de conserver une liquidité en devises
étrangères (40). En outre, toutes les banques opérant au Liban doivent impérativement avoir des bons de
trésors émis par la République Libanaise sur les marchés internationaux (euro-bonds) en livres libanaises
ou en devises étrangères (41).
Paragraphe 7 - Contrôle
158 Contrôle interne. Les banques et chacune de leurs branches sont dotées d’une « unité de contrôle interne
»
complètement indépendante de l’organe chargé des opérations mais sans aucun pouvoir de décision ( 42).
Cette unité peut consister en un établissement spécialisé étranger à la banque ( 43) mais nécessairement
indépendant du commissaire de surveillance. L’unité a pour mission de contrôler les opérations et bilans
financiers ainsi que la suffisance et l’efficacité des mesures prises notamment à l’égard du blanchiment des
capitaux. A ce propos, il convient de signaler que les différentes institutions doivent désormais être dotées
d’un « compliance officer » lequel doit suivre et réussir une session relative au blanchiment des capitaux
(certified anti-money laundering specialist) (44). L’unité doit s’assurer de la conformité de la banque aux
divers lois et règlements en vigueur. Elle doit rédiger des rapports périodiques et détaillés au moins biannuel
et les soumettre au conseil d’administration de la banque et à la direction de la branche de la banque
étrangère; étant entendu que la commission de contrôle des banques pourra avoir accès aux dits rapports et
le cas échéant convoquer le directeur de l’unité (45).
159 Gouvernement d’entreprise. Les membres des organes des banques font l’objet d’un contrôle dans le
cadre du mouvement dit « gouvernement d’entreprise » (corporate governance) en vertu de l’arrêté n° 9382
du 26 juillet 2005 pour les banques de type conventionnel (46) et de l’arrêté n° 9725 du 27 septembre 2007
pour les banques islamiques (47). Par exemple, les membres du conseil d’administration doivent être
compétents, le conseil d’administration doit délimiter les responsabilités et préciser les modalités de leur
mise en oeuvre, gérer les affaires de la société avec transparence, etc.
160 Contrôle comptable. La banque est tenue de certaines obligations comptables qui ont essentiellement
pour objet de faciliter dans les meilleures conditions la surveillance et le contrôle exercés par la BDL. Les
banques doivent tenir une comptabilité distincte pour l'ensemble de leurs opérations faites au Liban. Les
comptes doivent être établis sous forme consolidée c’est-à-dire globalement: les agences ou succursales au
Liban d'une même banque libanaise ou étrangère forment une entité unique (48). En outre, l'exercice social
des banques doit correspondre à l’année civile. Les banques doivent établir des comptes annuels, arrêtés au
31 décembre, comprenant un bilan et un compte de pertes et profits, ainsi que toutes autres situations
périodiques, comptables ou statistiques, qui leur seront demandées par la BDL, dans les conditions, formes
et délais décidés par celle-ci (art. 146 c. monn. créd.). Elles doivent également fournir à la Banque, au sujet
des documents visés par l’article 146 c. monn. créd. tous renseignements, éclaircissements et justifications
que celle-ci leur demandera.
La BDL peut demander aux directeurs responsables des banques, chaque fois qu'elle le juge nécessaire,
tous renseignements, éclaircissements ou justifications supplémentaires, et elle leur en demande la
confirmation par écrit sous leur responsabilité personnelle. Le gouverneur de la BDL a le droit, s'il le juge
nécessaire, de décider une vérification plus poussée par ses contrôleurs, dans ce cas les directeurs
responsables de la banque ou des banques en question devront mettre à la disposition des contrôleurs, les
documents qui leur permettent d'accomplir leur mission et de présenter un rapport circonstancié (art. 149 c.
monn. créd.). Le contrôle des banques est confié à un département de la BDL distinct et indépendant des
autres départements et rattaché directement au gouverneur. La banque doit publier ses bilans et ses
situations périodiques et ses comptes de pertes et profits selon les normes fixées par la BDL afin de mieux
renseigner le public et de protéger l’épargne.
161 Contrôle des crédits accordés aux administrateurs ou actionnaires. L’octroi de crédits aux
administrateurs des banques, leurs actionnaires et membres de famille est strictement réglementé par
l’article 152 c. monn. créd. et l’arrêté n° 7776 du 21 février relatif aux opérations de crédit, placements,
participations et associations. Les crédits doivent faire l'objet d'une autorisation de principe préalable de
l’assemblée générale des actionnaires, qui indiquera au moins la limite maximale
des crédits susceptibles d’être accordés à chaque personne. Le conseil d'administration et les commissaires
de surveillance doivent rendre compte à l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires des
conditions d'octroi de ces crédits et de l’exécution de ces conditions. L'autorisation de cette assemblée doit
être renouvelée, s’il y a lieu, chaque année. L'octroi de chaque crédit fera l'objet d'une autorisation expresse
du conseil d'administration en spécifiant le montant et les conditions. Les crédits doivent être couverts par
des sûretés réelles, par une garantie bancaire ou par la garantie d'un établissement financier enregistré au
Liban et agréé par la CCB.
162 Ressources subordonnées. Les ressources subordonnées sont régies par les dispositions de l’arrêté
modifié
n° 6830 du 6 décembre 1997 (49). Elles se composent des prêts subordonnés, des obligations subordonnées
et des bénéfices réévalués. Le prêt subordonné est celui qui est accordé à la banque par les actionnaires ou
autres, stipulant, en cas de cessation définitive des paiements ou en cas de liquidation, que les prêteurs ne
pourront être remboursés qu’après le désintéressement de tous les déposants et autres créanciers de la
banque (50). La banque commerciale ne peut valablement avoir des ressources subordonnées qu’après
l’accord du Conseil central de la BDL. Les obligations subordonnées sont celles émises par la banque mais
dont le recouvrement n’a lieu que dans les mêmes conditions de restitution des prêts subordonnées
susmentionnées
(51). Ces obligations doivent également être préalablement autorisées par le conseil central.
163 Emploi des ressources. La décision d’emploi des ressources de la banque dans n’importe quel domaine
(crédits, participations, placements fonciers, etc.) doit être préalablement agréée par une ou des
commission(s) spécialisée(s) spécialement créée(s) à cet effet et opérant suivant un règlement établi par le
conseil d’administration de la banque concernée ou par la branche de la banque étrangère ( 52). Les
ressources internes d’une banque commerciale représentatives de ses frais de premier établissement, ses
installations, son mobilier, ses placements fonciers, ses parts sociales ou actions qu’elle détient dans tout
établissement quelque soit son objet, en plus de la totalité des crédits accordés aux membres du conseil
d’administration, aux chargés de la gestion, aux grands actionnaires et aux membres de leur famille, ne
peuvent d’aucune manière à n’importe quel moment dépasser l’ensemble des fonds propres de l’Etat (art.
153 c. monn. créd.).
Paragraphe 8 - Secret bancaire
164 Secret bancaire et secret professionnel. Le secret bancaire est à distinguer du secret professionnel.
Celuici
est évoqué dans l’article 579 c. pén. lib. ainsi rédigé: « Quiconque ayant à raison de son état, de sa
fonction, de sa profession ou de son art, connaissance d’un secret, le révélera sans juste motif, ou bien
l’utilisera à son profit personnel ou au profit d’un tiers sera puni d’un emprisonnement d’un an au plus et
d’une amende ne dépassant pas quatre cent mille livres libanaises si le fait est susceptible de causer un
préjudice même moral ». Ce texte souffre de certaines lacunes: la révélation d’un secret, de tout secret, est
autorisée par la loi dans la mesure où elle est faite pour juste motif; la notion de juste motif, n’étant pas
explicitement définie par le législateur, son appréciation est laissée au pouvoir souverain des tribunaux; la
violation du secret n’est répréhensible que dans la mesure où elle cause un préjudice matériel ou moral; par
conséquent, la divulgation de tout secret est possible tant qu’elle ne cause pas de préjudice. De même, ce
secret ne fait pas obstacle aux saisies-arrêts entre les mains de la banque. Il ne dispense pas le banquier de
témoigner en cas de poursuite pénale contre le client. Il ne l’empêche pas de révéler certaines informations
sur une opération déterminée en cas de litige entre lui et son client. Il n’est pas opposable aux agents du
fisc, etc (53). Egalement, le secret professionnel ne vise que les faits parvenus à la connaissance d’une
personne dans l’exercice d’une profession ou d’une fonction aux actes de laquelle, la loi, dans un intérêt
général et d’ordre public, a imprimé le caractère confidentiel ou dans le cas où les mêmes faits lui ont été
confiés sous le sceau du secret en raison d’une semblable profession ou fonction ( 54). Surtout, la levée du
secret professionnel n’emporte pas levée du secret bancaire (55). La nécessité d’un secret spécifique à
l’activité bancaire s’est faite sentir. Le législateur libanais a répondu aux diverses attentes en promulguant
la loi du 3 septembre 1956 relative au secret bancaire consacrant son autonomie par rapport au secret
professionnel (56).
Nous examinerons, tour à tour, le domaine du secret bancaire (Sous-paragraphe 1), les conditions de sa
levée (Sous-paragraphe 2), et les sanctions de sa violation (Sous-paragraphe 3).
1- Débiteurs du secret
166 Personnes physiques. L’obligation au secret bancaire concerne les directeurs et employés de toute banque
constituée au Liban sous forme de société anonyme et de succursale de banque étrangère dûment agréées,
ainsi que toutes les personnes qui ont connaissance, de par leur qualité ou leur fonction, par un moyen
quelconque, des livres, des opérations et de la correspondance bancaire. En revanche, le secret bancaire ne
concerne pas les actionnaires de la banque (58) c’est-à-dire les associés porteurs d’actions nominatives (59).
167 Succursales des banques libanaises à l’étranger. Le législateur libanais soumet les succursales des
banques étrangères – au même titre que les banques constituées au Liban – au secret bancaire. Cependant, il
n’a pas évoqué la situation des succursales des banques libanaises à l’étranger. Aussi la question se pose de
savoir si le secret bancaire s’applique aux diverses opérations effectuées à l’étranger, par une banque
libanaise ou effectuées au Liban par une banque étrangère? S’il est évident que le secret bancaire de la loi
du 3 septembre 1956 s’applique à cette dernière hypothèse en vertu du principe de territorialité, force est de
constater que la première hypothèse donne lieu à des difficultés: d’une part, dans l’optique du client, le
banquier libanais reste tenu par la loi du 3 septembre 1956 alors que les autorités étrangères peuvent avoir
un autre point de vue; et d’autre part, l’atteinte au secret à l’étranger dans la mesure où elle portera atteinte
à la banque concernée peut rejaillir sur la banque au Liban.
2- Faits sous secret
168 Délimitation. Le secret bancaire couvre les noms des clients, leurs avoirs, tous les faits dont prennent
connaissance les directeurs, employés et toute autre personne, de par sa qualité ou sa fonction quels que
soient les moyens utilisés à cet effet. La généralité des « faits » couverts par le secret implique qu’il faille
entendre ce terme au sens large (60). Ainsi, tout ce qui se rapporte directement ou indirectement au client,
quelle que soit son importance ou même s’il est dépourvu de toute importance, se trouve sous le sceau du
secret. Plus particulièrement, le secret concerne les dépôts (61) et les coffres-forts numérotés ou non. Dans
ce dernier cas, l’obligation au secret est renforcée: l’identité du client ne doit alors être connu que du
directeur de la banque ou du mandataire de ce dernier (62) autorisé de manière spéciale pour procéder à de
telles opérations (63).
169 Comptes débiteurs. Sont couverts par le secret les comptes débiteurs au même titre que les comptes
créditeurs. Il en résulte que, la banque n’est pas obligée de déclarer la créance qu’elle a sur son client
débiteur décédé (64).
170 Recto-verso du chèque. La question se pose de savoir si le client peut demander une photocopie du
recto-verso d’un chèque déposé auprès de sa banque? La réponse est controversée. Pour certains, ces
informations volontairement portées sur le chèque par le bénéficiaire, ou en ce qui concerne l’endos par la
banque, sont intrinsèques au mécanisme du paiement; le secret bancaire destiné à protéger prioritairement
le tireur ne peut lui être opposé à l’appui d’un refus de communication d’un titre dont il est l’émetteur voire
le propriétaire. Et il n’y a pas violation de secret bancaire à l’égard du bénéficiaire, dès lors que l’émission
du chèque postule son encaissement et son retour à la banque tiré, prise en qualité de mandataire du tireur,
auquel aucune confidentialité, à raison de l’exécution du mandat, ne peut être opposée ( 65). La chambre
commerciale de la cour de cassation estime en se basant sur l’article L. 511-33 c. monét. et fin. et les
articles 9 et 10 c.civ. et 11 c. proc.civ. que la banque, en divulguant les informations figurant au verso des
chèques, porte atteinte au secret dû aux tiers bénéficiaires de ces titres, le secret professionnel auquel est
tenu un établissement de crédit constituant un empêchement légitime opposable au juge civil ( 66 ).
Néanmoins dans un arrêt récent du 11 octobre 2011, elle considère que la production, à la demande des
tireurs, en copie recto-verso de chèques peut être ordonnée sans que les règles du secret bancaire puissent
être invoquées lorsque ces tireurs reprochent aux banquiers présentateur et tiré de ne pas avoir vérifié les
endossements frauduleusement opérés (67). Ainsi la Haute cour estime que le secret bancaire protège non
seulement le tireur, mais aussi les bénéficiaires d’un chèque.
3- Bénéficiaires du secret
171 Client. En principe, le bénéficiaire du secret est le seul titulaire du compte de son vivant c’est-à-dire le
client de la banque (68). La notion de client n’est précisée ni par la loi uniforme ni par la législation
nationale et a soulevé une importante controverse (69). La question était de savoir si elle était subordonnée à
la permanence et à l’antériorité des relations. Par un arrêt du 18 octobre 1983, le Conseil d’Etat libanais a
posé la règle selon laquelle le client est toute personne entrant en rapport avec une banque établie au Liban
ne serait-ce que par une seule et unique opération (70). La simple ouverture d’un compte (71) ou la
réalisation d’une opération de caisse faites avec le banquier révèle la notion de client ( 72). La question s’est
posée de savoir si la maison mère d’une succursale de banque étrangère installée au Liban bénéficie de la
loi sur le secret bancaire? Dans son arrêt précité du 18 octobre 1983, le Conseil d’Etat libanais décide que
la succursale est considérée en droit libanais comme une banque autonome indépendante de la maison
mère, que toute opération effectuée entre la maison mère et sa succursale libanaise est constitutive
d’opération de banque, et que, par conséquent, la maison mère bénéficie du secret bancaire opposable au
ministère des finances.
172 Héritiers. Les héritiers du titulaire d’un compte individuel bénéficient du secret bancaire. En effet,
l’héritier n’est pas un tiers, il continue la personne du défunt (73). Par conséquent, on ne peut lui opposer le
secret bancaire (74). Il en résulte que le droit indivis de l’héritier demeure existant sur chaque élément de la
succession dont notamment les comptes et toutes opérations effectuées avec la banque ( 75). Jugé, que
l’urgence est justifiée par le droit de l’héritier d’accéder aux différents comptes de son de cujus à peine de
souffrir un dommage résultant du risque de la perte desdits comptes. Il en résulte que l’héritier peut
valablement saisir le juge des référés afin d’enjoindre à la banque dépositaire de lever le secret sur les
comptes de son de cujus (76).
173 Co-titulaire. Le secret bancaire est prévu dans l’intérêt des co-titulaires d’un même compte joint. En effet,
l’article 3 de la loi libanaise du 10 décembre 1961 relative au compte joint énonce: « En cas de décès de
l’un des titulaires du compte-joint, le ou les co-titulaires disposent de la totalité dudit compte, qu’ils
peuvent faire fonctionner librement. Dans ce cas, la banque n'est tenue de fournir aucun renseignement
aux héritiers du titulaire décédé, sauf clause contraire, expressément prévue au contrat de compte-joint. Le
texte de cet article doit être reproduit littéralement dans le contrat». Si en matière de compte ordinaire, les
héritiers du titulaire décédé du compte ont le droit d’accéder à toutes sortes d’information concernant ledit
compte et les opérations du décédé, en revanche, les droits du co-titulaire ne se transmettent pas à ses
héritiers mais au co-titulaire survivant et ce, de manière absolue. Par conséquent, il est strictement interdit à
la banque de divulguer toute information aux héritiers du co-titulaire décédé sauf clause contraire insérée
dans le compte au moment de son ouverture (77). Ainsi, la loi permet aux co-titulaires du compte joint
d’échapper aux règles impératives de la dévolution successorale et donne la possibilité à l’un deux d’hériter
de l’autre sans qu’aucun impôt puisse être perçu sur la succession.
174 Légataire. Le bénéficiaire peut être également le légataire. Il en résulte que la banque ne peut pas opposer
aux légataires le secret bancaire quelle que soit sa part dans la succession. ( 78).
175 Banque et actionnaires. Ni la banque dépositaire (79) ni les actionnaires (80) ne bénéficient du secret
bancaire.
4- Incidents du secret
176 Opposabilité du secret. Le secret a un effet « erga omnes » (81). Il est opposable au fisc chaque fois que la
divulgation de toute information aboutit à la révélation de l’identité, des opérations, ou de tout fait
concernant le client (82). Toute banque placée sous le régime de ce secret doit s’abstenir des déclarations
imposées par les lois fiscales quand elles nécessiteraient la révélation de l’identité et des opérations d’un
client. Elle doit refuser de se prêter aux investigations du fisc entraînant une telle révélation ( 83). Jugé que
177 Saisie. Aux termes de l’article 4 de la loi relative au secret bancaire: « Aucune saisie ne peut être
pratiquée
sur les fonds et les avoirs déposés auprès des banques, visés à l’article 1, sans autorisation écrite de leurs
titulaires ». En réalité, l’article 4 ne frappe pas les fonds et avoirs déposés auprès des banques d’une
insaisissabilité de principe (85), il permet aux banques entre les mains de qui est pratiquée une saisie de ne
pas informer le saisissant de l’existence ou non des fonds saisis et d’exiger l’autorisation du titulaire pour la
levée du secret (86). Une fois le problème du secret réglé, la saisie sera pratiquée sur le solde du compte
courant et sur les coffres-forts (87).
179 Litiges avec la banque. En vertu de l’article 2 de la loi bancaire, le secret bancaire est valablement levé
encas de litige entre la banque et son client né de relations bancaires (95). La banque ne saurait se prévaloir du
secret bancaire pour ne pas communiquer des documents qui lui sont demandés, non en sa qualité de tiers
confident, mais en celle de partie au procès intenté contre elle par les bénéficiaires de secret invoqué ( 96).
Mais encore faut-il qu’elle soit en possession des informations requises ( 97). La banque se trouve libérée du
secret bancaire et retrouve le droit de saisir les biens et fonds déposés par le client auprès de ses guichets
dans les termes du droit commun (98).
180 Correspondance bancaire. Les banques pourront toujours échanger entre elles certains renseignements
mais placés sous secret absolu en ce qui concerne les comptes débiteurs de leurs clients et ce, en vue de
sauvegarder la sécurité de placements (99).
181 Fusion des banques. Conformément à l’article 6 de la loi 192/1993 relative à la fusion des banques
reconduite par la loi n° 675 du 14 février 2005 (100), en dépit de tout texte contraire, et sans que ne lui soit
opposable le secret bancaire de l’article 151 c. monn. créd. (qui renvoie à la loi du 3 septembre 1956), la
BDL poursuit directement les responsables de la banque absorbée devant les juridictions compétentes en
cas de violation des lois et règlements en vigueur, notamment les articles 166 et 167 c. com. c’est-à-dire en
cas d’actes frauduleux ou de simples fautes de gestion.
182 Enrichissement illicite. Le secret sera levé au cas où le client fait l’objet d’une action d’enrichissement
illicite introduite en application de la loi n°154 du 27 décembre 1999 (101).
183 Levée par l’instance spéciale d’investigation. Suivant une procédure examinée plus bas, l’instance
spéciale d’investigation peut décider la levée du secret bancaire lorsqu’elle a un soupçon de ce que les
fonds proviennent d’un acte de blanchiment de capitaux ou de terrorisme.
Sous-paragraphe 3 - Sanctions du secret bancaire
184 Autonomie de la sanction pénale. Aux termes de l’article 8§1 de la loi du 3 septembre 1956: « Toute
violation intentionnelle des dispositions de la présente loi rend son auteur passible d’une peine de trois
mois à un an d’emprisonnement, le commencement d’exécution est passible de la même peine ». Il en
résulte que la loi institue le délit propre de violation du secret bancaire (102). Celui-ci se réalise par la
réunion de l’élément matériel de la divulgation et de l’élément intentionnel: le délinquant doit avoir voulu
divulguer les informations en connaissance de cause. La loi n’exige pas qu’il ait mesuré les conséquences
d’une telle divulgation. Le législateur libanais sanctionne tant le commencement d’exécution que la
divulgation du secret proprement dite. Le secret étant prévu dans l’intérêt des personnes sus-visées, l’action
publique ne peut être mise en mouvement à l’initiative du ministère public. Cette action est expressément
réservée par l’article 8 alinéa 2 de loi du 3 septembre 1956 à la partie lésée c’est-à-dire au bénéficiaire du
secret, mais celui-ci ne peut se prévaloir de la violation du secret bancaire pour la première fois devant la
Cour de cassation (103) en effet, il est considéré comme ayant renoncé à son droit de s’en prévaloir.
185 Responsabilité pénale de la personne morale. L’article 212 alinéa 2 c. pén. lib. consacre expressément
la
responsabilité pénale des personnes morales. Il en résulte que la banque peut être pénalement sanctionnée.
Ainsi, si l’auteur personne physique de la violation du secret demeure inconnu, il n’en demeure pas moins
que la banque répondra personnellement de la violation du secret.
Paragraphe 9 - Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme
186 Présentation. Le blanchiment des capitaux est condamné par le législateur libanais en vertu de la loi
318/2001 du 20 avril 2001 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux telle que modifiée par la loi
n° 547 du 20 octobre 2003 (104). En outre, un arrêté n° 7818 du 18 mai 2001 a posé le premier règlement de
contrôle des opérations financières et bancaires pour la lutte contre le blanchiment des capitaux ( 105). Cet
arrêté, plusieurs fois modifiés, est désormais intitulé « Règlement de contrôle des opérations financières et
bancaires pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme » (106). A ce
titre, signalons que le Liban a ratifié la convention des Nations-Unies sur la lutte contre le crime organisé
transnational en vertu de la loi n° 680 du 24 août 2005 (107) et coopère dans la lutte contre le blanchiment à
travers le GAFI (108).
187 Définition. L’article 2 de la loi n° 318/2001 définit l’acte de blanchiment des capitaux comme tout acte
animé par l’intention de: – cacher la véritable origine des capitaux illégaux ou donner une justification
erronée de cette origine par n’importe quel moyen – détourner les capitaux illégaux ou les échanger en
connaissance de cause dans le but de cacher ou de détourner leur origine – aider une personne impliquée
dans un crime à échapper à toute responsabilité – acquérir, posséder, utiliser ou placer des capitaux illégaux
en connaissance de cause dans le but d’acheter des biens meubles ou immeubles ou effectuer des opérations
financières (109). Le blanchiment suppose donc deux éléments: un élément intentionnel qui consiste en la
connaissance préalable du caractère illégal des capitaux et un élément matériel qui consiste en l’acte
matériel de blanchiment (110).
188 Capitaux illégaux. L’article 1 de la loi n° 318/2001 définit les capitaux illégaux comme étant les capitaux
résultant de l’un des crimes suivants: - culture, fabrication ou commercialisation de drogue. - actes commis
par les associations de malfaiteurs au sens des articles 335 et 336 du code pénal libanais et qui sont
considérés dans le domaine international comme des crimes organisés. - crimes terroristes sanctionnés aux
articles 314 et 315 et 316 du code pénal. - financement ou association au financement du terrorisme ou à
des actes terroristes ou à des organisations terroristes conformément à la notion de terrorisme telle que
définie par le code pénal libanais. - trafic d’armes-crimes de vol, recel de biens publics ou privés et leur
acquisition par des moyens frauduleux ou par faux ou abus de confiance pratiqués sur les banques ou les
établissements financiers ou ceux énumérés à l’article 4 de cette loi ou dans le cadre de son activité. -
fausse monnaie et fausses cartes de crédit, de paiement ou de retrait ou faux des effets publics ou de
commerce y compris de chèques.
189 Registre. La loi n° 318/2001 impose la tenue de registres spéciaux pour toute opération dépassant la
somme fixée par la BDL et ce, même, auprès des établissements non soumis à la loi du secret bancaire dont
les établissements individuels, les établissements de change, les sociétés d’intermédiation financière et de
crédit-bail, les organismes de placement collectif, les sociétés d’assurance, les sociétés de promotion, de
construction et de vente de bien-fonds et les commerçants des « matières précieuses » (111). Cette somme
est actuellement fixée par l’arrêté 10622/2010 (112) à dix mille dollars américains ou son équivalent en
livres libanaises.
190 Vérification. L’obligation de vérification ou de contrôle consacrée par l’article 4 de la loi 318/2001 est
réglementée par cette même loi et par l’arrêté n° 10622/2010. Les banques ou établissements financiers
doivent vérifier l’identité de leurs clients réguliers ou de passage suivant le modèle « know your customer »
préétabli ainsi que s’enquérir sur l’origine des fonds, leur destination et la nature de l’opération notamment
dans les situations suivantes: - ouverture de tout compte notamment fiduciaire ou numéroté – opérations de
crédit - contrat de coffre-fort – toute opération de caisse dépassant la somme de dix milles dollars ou son
équivalent lorsque l’opération s’effectue en une devise différente – opérations de caisse de moins de dix
milles dollars en cas d’opérations répétées sur le même compte ou sur différents comptes revenant à un seul
titulaire ou, au cas où l’employé « soupçonne » le client d’effectuer une tentative de blanchiment d’argent
et, lorsque l’opération se déroule dans des « circonstances anormales de complexité », ces circonstances
étant librement appréciées par la banque (nature de l’opération, but apparent, etc.). De même, la banque ou
l’établissement financier doit périodiquement mettre à jour ces éléments d’information notamment, en cas
de soupçons quant à la véracité des informations données ou en cas de transformation de l’identité du client
ou du titulaire du droit économique (113).
191 Obligations du client. A la demande de la banque ou de l’établissement financier, le client doit rédiger un
document écrit dans lequel il précisera l’identité du « titulaire du droit économique » c’est-à-dire le
bénéficiaire effectif pour lequel il réalise l’opération notamment, son nom, prénom, et son adresse ( 114) et la
banque doit conserver une copie de ce document. En principe, cette obligation n’a lieu que si l’employé de
la banque doute de la véritable identité du titulaire du droit économique, si le client a lui même informé la
banque de sa qualité de tierce personne et en cas d’opérations de caisse dépassant le montant de dix mille
dollars américains (115).
192 Indices de blanchiment. L’article 8 de l’arrêté n° 10622/2010 met à la disposition des banques ou
établissements financiers un certain nombre d’indices. A titre d’exemples révélant le blanchiment d’argent,
on peut citer l’échange en grande quantité de petites monnaies contre des monnaies plus grandes, le dépôt
de grandes quantités d’argent ou les dépôts répétés d’argent dont la somme atteint un montant
disproportionné par rapport aux activités apparentes du client, le fonctionnement du compte, à titre
principal, à des fins de virement de grandes sommes vers des pays étrangers ou à des fins de réception de
virements injustifiés eu égard à l’activité du client (116), etc.
193 Contrôle. L’article 10 de l’arrêté n° 10622/2010 a mis en place une commission chargée des mesures
d’application de la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme,
une unité de « conformité » - compliance unit - chargée d’appliquer les mesures, les lois et règlements et un
responsable du contrôle des opérations effectuées par toutes les agences de la banque qui rédige un rapport
annuel qu’il soumet au conseil d’administration de l’établissement, au gouverneur de la BDL et à la CCB.
194 Information. En cas de soupçons, la banque, l’établissement financier ou toute autre personne doit
immédiatement informer le gouverneur de la BDL en sa qualité de président de l’Instance spéciale
d’investigation (117). La communication des informations doit se faire dans une enveloppe fermée sous le
sceau du secret et remplie suivant un formulaire préétabli par l’instance (118).
195 Instance spéciale d’investigation. La loi n° 318/2001 a créé une « instance spéciale d’investigation »
(ISI)
auprès de la BDL, indépendante et judiciaire (119), jouissant de la personnalité morale et qui, dans l’exercice
de ses missions, n’est pas soumise à la tutelle de la BDL. Ses missions consistent à enquêter sur les
opérations de blanchiment des capitaux et de soutien au terrorisme et de veiller sur la stricte application de
la loi n° 318/2001. Cette instance est composée du gouverneur de la BDL ou à défaut de celui qu’il
délègue, le président de la CCB ou à défaut celui qu’il délègue parmi les membres de la CCB, un magistrat
désigné à la Haute instance bancaire ou à défaut un magistrat assesseur désigné par le conseil supérieur de
la magistrature, un membre permanent et un membre assesseur désignés par le conseil des ministres.
196 Fonctionnement et prérogatives. L’ISI désigne un secrétaire général chargé d’exécuter ses décisions.
Celui-ci est aidé par un organe spécial de contrôleurs désignés par l’ISI. Nul ne peut se prévaloir à
l’encontre de ces inspecteurs des dispositions de la loi relative au secret bancaire. L’ISI procède aux
investigations dans les opérations présumées constitutives d’opérations de blanchiment de capitaux. A cet
effet, son président peut demander toutes informations à toute administration (judiciaire, administrative,
financière, etc.) les autorités libanaises devant immédiatement s’exécuter (120). L’ISI apprécie le caractère
sérieux des preuves et présomptions sur la réalisation d’une opération de blanchiment. Elle dispose, seule,
du droit de décider de la levée du secret bancaire au profit des instances judiciaires compétentes et au profit
de la HIB représentée par son président. L’instance se réunit à la demande de son président deux fois au
moins par mois et chaque fois que cela est nécessaire. Ses réunions ne sont juridiquement valables qu’en
présence de trois membres au moins. Les décisions sont prises à la majorité. En cas d’égalité de voix, la
voix du président sera prépondérante. L’instance met les règlements organisant son fonctionnement, ses
relations avec les employés ou autres contractants en tenant compte de l’obligation de secret. Les frais de
l’instance ainsi que ceux de tous ses organes sont supportés par la BDL par prélèvement sur son propre
budget après acceptation du conseil central.
197 Procédure. Dès la réception d’informations relatives au blanchiment des capitaux, l’ISI procède à leur
examen et peut prendre dans le délai de trois jours ouvrables une décision momentanée visant à bloquer le
ou les comptes douteux. Cette période est de cinq jours renouvelable une seule fois si l’origine des fonds
reste inconnue, ou s’il y a un doute de ce que les fonds proviendraient d’un crime de blanchiment. Dans le
même délai, l’ISI doit effectuer ses investigations directement ou par l’intermédiaire de l’un de ses
membres ou responsable qu’elle délègue à cet effet. Celui-ci procède à la mission sous secret sans qu’on
puisse lui opposer le secret bancaire. Une fois l’enquête terminée, l’ISI prononce dans la période de
blocage momentanée sa décision définitive: soit elle libère le compte si elle ne constate pas que l’origine
des fonds est illégale soit, elle lève le secret bancaire en motivant sa décision et confirme le blocage des
comptes. Dans ce dernier cas, elle doit envoyer une copie certifiée conforme de sa décision au procureur
général auprès de la cour de cassation, à la HIB en la personne de son président, au client concerné et à la
banque et, le cas échéant, à la partie étrangère concernée. Si l’ISI ne rend pas une décision dans le délai
susindiqué,
le compte est considéré libéré de plein doit (121). Seront confisqués au profit de l’Etat tous les
biens, meubles ou immeubles qu’une décision définitive considère comme attachés ou résultants de l’un
des crimes précités sauf preuve contraire (122). Les décisions de l’ISI ne peuvent faire l’objet d’aucune voie
de recours ordinaire ou extraordinaire, administrative ou judiciaire dont l’excès de pouvoir.
198 Secret bancaire. A l’exception de la décision de la levée du secret bancaire, toute la procédure dont les
divers informations ou documents versés en cours d’investigation est soumise au secret absolu ( 123).
199 Immunité. Le président et les membres de l’ISI ainsi que les employés ou délégués, jouissent de
l’immunité judiciaire dans le cadre de leur mission. Plus particulièrement, ces personnes ne peuvent être
poursuivies pour violation du secret bancaire sous réserve du cas où elles divulgueraient elles mêmes le
secret bancaire (124).
SOUS-SECTION 2 - SOUMISSION DE L’ACTIVITE BANCAIRE AU DROIT COMMUN
Les opérations de banque se réalisent par la conclusion de contrats dits contrats bancaires. Ces contrats de
nature très diverses (dépôt, prêt, fourniture de services, etc.) sont tous soumis au droit commun (Paragraphe
1) au même titre que la responsabilité du banquier (Paragraphe 2) et les devoirs généraux qui leur
incombent (Paragraphe 3).
Paragraphe 1 - Droit des contrats bancaires
Les contrats bancaires sont soumis au droit commun s’agissant leur formation (Sous-paragraphe 1), leurs
conditions de validité (Sous-paragraphe 2), leur preuve (Sous-paragraphe 3) et leur interprétation
(Sousparagraphe
4).
Sous-paragraphe 1 - Formation des contrats bancaires
Les contrats bancaires se forment par l’échange des consentements (1). Toutefois, nous verrons si le
banquier peut refuser de contracter (2).
(1) Echange des consentements
Le contrat bancaire n’est conclu que lorsque deux parties, le banquier et le client, échangent leur
consentement.
200 Consentement du banquier. Le consentement du banquier est aussi indispensable que celui du client. La
question se pose de savoir si la publicité déployée par le banquier pour attirer la clientèle, constitue une
offre faite au public dont la simple acceptation par le client éventuel suffit pour conclure le contrat? La
réponse négative s’impose: d’une part, la publicité faite par les banques n’est pas suffisamment précise
pour revêtir le caractère juridique d’une offre et d’autre part, le contrat bancaire est un contrat intuitu
personae (125). Or, l’offre faite à personne indéterminée - offre au public - d’un contrat comportant l’intuitus
personae n’engage pas ferme son auteur: celui-ci conserve la liberté d’agréer ou non son co-contractant
(126). Il faut donc admettre que c’est le client qui émet l’offre lorsqu’il adhère aux conditions de la banque,
offre que celle-ci peut accepter ou refuser (127).
201 Consentement du client. Le consentement du client consiste à exprimer son acceptation du contenu des
divers formulaires qui lui sont remis par la banque. En réalité, la quasi totalité des contrats bancaires
constituent des contrats d’adhésion. Dans la plupart du temps, le client accepte, approuve et signe un
formulaire dont il n’a pas vraiment lu le contenu. Aussi la jurisprudence ne lie-t-elle le client que si elle
constate, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation (128) qu’il a pris connaissance et a accepté la
clause litigieuse (129) sauf dans le cas où une telle clause consacrait un usage professionnel. Elle s’impose
alors au client à titre d’usage (130). Cependant, il est arrivé à la jurisprudence d’exiger l’adhésion expresse
du client à l’usage en cause, comme s’il était plus qu’une simple suite du contrat ( 131) qui s’imposerait
d’elle même, nécessitant quant à lui un accord de volonté spécial (132).
(2) Refus du banquier
202 Liberté de ne pas contracter. La question se pose de savoir si le banquier peut délibérément refuser de
passer un contrat bancaire et plus particulièrement, s’il peut refuser d’ouvrir un compte, premier acte par
lequel le client va entrer en relation avec son banquier? (133). La réponse est affirmative: d’une part, la
banque n’est pas un service public au sens du droit administratif (134) et d’autre part, l’intuitus personae
caractérisant le contrat bancaire justifie qu’on ne puisse approprement parler d’un « devoir » d’ouverture
de compte mis à la charge de la banque, d’autant plus que l’idée d’un tel « devoir » va à l’encontre de la
liberté du banquier de clôturer le compte comme il l’entend, sous réserve de sa responsabilité s’il agit dans
une intention malicieuse ou sans observer un préavis raisonnable (135).
203 Abus de ne pas contracter. La responsabilité délictuelle du banquier pourra être retenue si l’exercice de
sa
liberté de ne pas ouvrir un compte était abusif. Ainsi, lorsque le banquier en refusant d’ouvrir un compte,
se rend « coupable » d’un abus de droit, il est susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de
l’article 1382 c. civ. ou 122 c. oblig. c. La doctrine définit l’abus de droit comme « le fait pour le banquier
de refuser son concours en se comportant – intentionnellement ou non - autrement que ne l’aurait fait un
banquier avisé dans les mêmes circonstances: c’est une faute délictuelle ou quasi-délictuelle dans
l’exercice de son droit de refuser l’ouverture du compte sollicité » (136).
Sous-paragraphe 2 - Conditions de validité
204 Droit commun. Le contrat bancaire demeure soumis aux conditions de validité de droit commun. Ainsi le
consentement des deux parties doit être exempt de vices, le client de la banque doit être capable de
s’engager, l’objet du contrat doit être déterminé, etc.
Sous-paragraphe 3 - Preuve des contrats bancaires
205 Moyens de preuve. Le principe de la liberté de la preuve régit les rapports de la banque dans toute
opération effectuée avec ses clients commerçants. En revanche, les opérations accomplies avec une
personne non commerçante n’ont pas la qualité d’actes de commerce mais d’actes mixtes. Dans ce cas, la
preuve se fera par tout moyen contre le banquier, et se conformera aux règles de droit civil vis-à-vis du
client. Il appartiendra au demandeur de prouver l’existence et le contenu de l’obligation qu’il allègue contre
le défendeur, qui, au contraire, devra prouver l’exécution de son obligation. A cet effet, les moyens de
preuve sont multiples, il s’agit surtout des différents écrits sur support papier émanant de la banque. Parfois
ces écrits ne renseignent pas sur la nature et le contenu exact de l’obligation litigieuse. Ils serviront alors de
présomptions pour les juges. Ainsi par exemple, si les écritures en comptes (compte de dépôt, compte
courant, etc.) ne renseignent pars sur la nature des opérations, ils prouvent néanmoins l’accomplissement de
certaines opérations. De même, les parties pourront se prévaloir de l’écrit sous forme électronique à la
double condition que la personne dont il émane soit exactement identifiée et qu’il soit établi et conservé
dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
206 Silence. Les tribunaux peuvent retenir comme élément de preuve le silence du client après réception du
relevé relatant l’opération litigieuse (137).Une nette jurisprudence admet que le silence gardé par le client
apporte la preuve a posteriori qu’il a bien donné son consentement aux opérations relatées ou qu’il a bien
investi son mandataire des pouvoirs nécessaires pour les effectuer et que, dès lors, il n’est pas fondé dans sa
prétention tardive à vouloir faire annuler le écritures correspondantes (138).
La jurisprudence admet exceptionnellement que l’engagement d’une personne peut être établi par cet indice
particulier qu’est le silence; elle considère implicitement que le consentement est en lui-même un simple
fait, susceptible en tant que tel d’être prouvé par tout moyen, bien qu’il constitue un élément de l’acte
juridique. Et puisque c’est un simple fait que le silence tend à établir, ce moyen de preuve doit pouvoir être
admis de la part d’un banquier même contre un client non-commerçant (139).
La Cour de cassation a admis à plusieurs reprises que le silence valait approbation d’un compte en se
fondant sur les usages (140) mais cela n’empêche pas le client, pendant le délai convenu ou, à défaut,
pendant le délai de prescription, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d’avoir agi sans
mandat (141). Parfois la jurisprudence se fondait sur la volonté des parties. Ainsi le client qui ne conteste
pas avoir reçu les relevés, a omis de protester devant le délai contractuel et n’a protesté qu’à la clôture
de son compte, ne peut plus critiquer ayant approuvé tacitement les comptes ( 142). Cependant, ce silence
ne vaut pas renonciation (143). Celle-ci ne se présume pas.
Sous-paragraphe 4 - Interprétation des contrats bancaires
207 Volonté des parties. Les principes d’interprétation des conventions exprimés aux articles 366 et s. c.
oblig.
c. s’appliquent au contrat bancaire. Toutefois, il convient de prendre en considération certaines données
spécifiques tenant à la technicité des opérations de banque. Généralement, la recherche de la commune
intention des parties suffira pour qualifier la convention et en déterminer le contenu mais la volonté des
parties peut ne pas être explicite. Les parties ont pu opter pour un mécanisme financier tiré de la vie
pratique dont elles entrevoient les effets principaux, sans pour autant en connaître le détail. Dans ce cas, le
juge sera appelé à définir leurs rapports en essayant de présumer leur volonté voire, de la « reconstituer »,
en fonction de l’économie générale du contrat: elles sont censées avoir accepté tous les effets propres au
mécanisme utilisé, dictés par les usages bancaires, et qui suppléent ainsi à leur volonté ( 144).
Paragraphe 2 - Droit de la responsabilité du banquier
La responsabilité du banquier est pénale (Sous-paragraphe 1) ou civile (Sous-paragraphe 2).
Sous-paragraphe 1 - Responsabilité pénale
208 Responsabilité des banquiers et des banques. Aux termes de l’article 210 alinéa 2 c. pén. lib.: « Les
entités juridiques sont pénalement engagées par les actes de leurs directeurs, administrateurs
représentants et agents, lorsque ces actes ont été accomplis au nom des dites entités ou avec les moyens
qu’elles leur procurent ». Il en résulte que la banque sera tenue par les actes de ses directeurs,
administrateurs, représentants ou employés, lorsque ces actes seront accomplis en son nom ou avec les
moyens qu’elle leur procure (145). La responsabilité de la banque joue même si les employés n’avaient ni le
droit ni la compétence d’effectuer les actes préjudiciables aux tiers. En effet, ces derniers ne sont pas tenus
de vérifier la véritable qualité ou compétence des employés de la banque. Celle-ci répondra toujours
pénalement dans la mesure où les employés ont accomplis les actes incriminés en son nom et avec les
moyens que la banque leur a procuré (146). Le banquier répond au même titre que les personnes physiques
ou morales de toute « infraction » sanctionnée par le code pénal (147). Plus particulièrement, il répond de
certaines infractions relatives à la profession bancaire (148) et / ou aux opérations bancaires (149) et ce, à titre
d’auteur ou de complice suivant les conditions fixées dans le code de la monnaie et du crédit aux articles
192 à 206.
Sous-paragraphe 2 - Responsabilité civile
209 Droit commun. La responsabilité civile du banquier relève du droit commun (150). Elle peut être totale ou
partielle (151). Elle est généralement contractuelle dans les rapports du banquier avec ses clients. En effet,
toute opération effectuée par le banquier pour son client suppose naturellement à la base une relation
contractuelle et corrélativement une responsabilité pour le banquier qui ne remplit pas correctement les
obligations que le contrat met à sa charge. A l’égard des tiers, la responsabilité deviendrait délictuelle ou
quasi-délictuelle. Le banquier joue un rôle important dans l’économie et son action, peut avoir des
répercussions préjudiciables aux tiers. Il devra alors réparation dans les termes de l’article 127 c. oblig. c.
(art. 1382 c. civ.). Dans tous les cas, la responsabilité ne joue que si le client apporte la preuve de la réunion
des trois conditions classiques: existence d’une faute commise par le banquier, préjudice subi ( 152), et lien
de causalité entre la faute et le préjudice. La jurisprudence n’exige pas une faute grossière ou lourde mais
une simple faute légère dans les termes d’un mandataire salarié (153).
210 Responsabilité professionnelle. La distinction classiquement opérée entre responsabilité contractuelle et
délictuelle perd de plus en plus d’intérêt au profit de la responsabilité professionnelle ( 154). En ce sens
qu’elle s’apprécie en raison de l’activité exercée par le banquier, de sa compétence, de sa technique et des
moyens dont il dispose (155).
La responsabilité du banquier joue vis-à-vis de ses clients (1) et des tiers (2).
1- Responsabilité du banquier à l’égard des clients
Il s’agit d’une responsabilité contractuelle du fait personnel ou du fait d’autrui.
211 Responsabilité du fait personnel. Le banquier est un mandataire rémunéré. Il est, à ce titre responsable
de lois ou règlements en vigueur ou tout simplement de l’inexécution de la mauvaise exécution ou du retard
d’exécution d’une obligation contractuelle quelconque, par exemple, recouvrement tardif d’effets de
commerce. Cependant, cette responsabilité est difficile à cerner: d’une part, les opérations bancaires sont
d’une certaine technicité qui les fait échapper au droit commun et d’autre part, les banquiers refusent
souvent de s’engager par écrit excipant de leur autorité financière, empêchant par là une détermination
exacte du contenu de leurs obligations. Et lorsque la banque se lie par écrit, elle se délie en vertu des
clauses d’exonération de responsabilité qu’elle prend soin d’insérer afin de faire face à toute faute et
négligence émanant de sa part. En principe, ces clauses sont valables (157) mais souffrent de certaines
limites: elles sont d’interprétation stricte et ne peuvent jouer en cas de faute lourde ou dol du banquier ( 158).
En outre, le banquier peut conformément au droit commun échapper à la responsabilité en invoquant le cas
fortuit ou la force majeure (159).
212 Responsabilité du fait d’autrui. La responsabilité contractuelle de la banque du fait d’autrui suppose
qu’une tierce personne ait conclu un contrat avec un préposé de la banque dûment habilité, agissant dans le
cadre de ses fonctions. A cet effet, le tiers pourra se fonder sur la théorie du mandat apparent.
2- Responsabilité envers les tiers
Cette responsabilité est de nature délictuelle. Il peut s’agir d’une responsabilité du fait personnel ou du fait
d’autrui.
213 Responsabilité du fait personnel. On l’a déjà dit, l’activité du banquier peut avoir des répercussions
préjudiciables aux tiers. Le banquier auteur d’un fait dommageable ou simplement désigné par la loi doit
réparer le dommage causé et indemniser celui qui en est la victime. A titre d’exemple, le dommage peut
résulter lorsque la banque ouvre un compte à un client lui permettant ainsi de faire des opérations
financières avec les tiers alors qu’il se révèle être malhonnête ou malicieux. Il en est de même lorsque le
tiers se fait remettre un chèque sans provision par un client indigne d’avoir un compte-chèques à la banque.
Le banquier peut encore être considéré comme fautif s’il exécute des ordres entachés d’irrégularités ou des
anomalies apparentes ou s’il néglige de vérifier l’identité d’un contractant. La responsabilité du banquier
est ici sévèrement appréciée. C’est la notion de risque suscité par l’inégalité des relations contractuelles en
tant que fondement de la responsabilité qui est à l’origine de la sévérité de la jurisprudence ( 160).
214 Responsabilité du fait d’autrui. Le banquier répond du dommage causé pour le fait illicite de ses
préposés
dans les termes de l’article 127 c. oblig. c. Cela suppose que le dommage du tiers résulte des fonctions ou à
l’occasion des fonctions auxquelles les préposés sont affectés ; il en est autrement en cas d’abus de fonction
(161). Ainsi, la banque commettante est responsable du détournement des fonds d’un client commis par un
de ses fondés de pouvoirs indélicat (162). Dans une affaire où le chèque tiré sur le compte de la société
nécessitait la réunion de deux signatures, le tribunal retient la responsabilité de la banque du fait de son
employé qui a procédé au paiement du chèque alors qu’il portait une seule signature (163).
Paragraphe 3 – Devoirs généraux du banquier
La jurisprudence met à la charge du banquier un devoir de non ingérence, de vigilance, d’information, de
conseil, et de mise en garde.
215 Devoir de non ingérence. Ce devoir appelé aussi devoir de discrétion, est le corollaire du secret dont le
client a légitimement le droit d’entourer ses activités. Il est à double composante: d’une part, la loi exonère
le banquier d’intervenir afin d’empêcher son client d’effectuer un acte anormal: irrégulier, dangereux,
inadéquat ou autre (164) et d’autre part, le banquier ne peut refuser d’exécuter l’ordre à lui intimé par son
client au motif qu’il n’est pas opportun ou autre. Le devoir de non ingérence trouve sa limite dans
l’obligation générale mise à la charge de toute personne de ne pas constituer par sa légèreté fautive une
faute de nature à causer un dommage à autrui. En effet, certaines anomalies sont révélatrices de fraudes
telles, qu’un banquier doit les percevoir sans pour autant porter atteinte au secret bancaire. A cet effet, il
doit s’agir d’« anomalies apparentes » qui attirent l’attention d’un professionnel « normalement vigilant »
(165). Ce devoir de non ingérence s’articule sur un devoir de surveillance pour déceler les anomalies
apparentes et un devoir de s’informer pour connaître la vérité au-delà de l’apparence ( 166). Il en résulte que
le banquier doit rester vigilant.
216 Devoir de vigilance. Le devoir de vigilance du banquier l’oblige principalement à détecter les anomalies
et
irrégularités manifestes. Le caractère apparent sera apprécié au cas par cas en fonction de ce que le
banquier a dû percevoir, matériellement, en sa qualité de professionnel dans l’exercice de son activité ( 167).
L’obligation mise à la charge de la banque sous-entend sa limite: il ne lui est demandé ni de procéder à un
examen au même titre qu’un expert ni d’être du niveau scientifique ou technique de l’expert ou utiliser les
moyens de ce dernier. Il en résulte que la banque ne saurait être responsable lorsque le faux de signature a
été fait avec une technicité telle que l’employé n’aurait pu le découvrir après l’examen effectué dans les
règles prédéterminées.
217 Devoir d’information. D’origine prétorienne, le devoir d’information trouve sa raison dans le fait que la
banque est la partie la plus expérimentée dans le domaine financier et celle qui est la plus active dans la
définition du contenu du contrat. Le devoir d’information consiste à transmettre une information dont le
contenu est déterminé de manière objective et parfois, à rechercher cette information si celui qui doit la
transmettre l’ignore. Le devoir d’information comporte donc deux prestations: l’une de nature intellectuelle
(la recherche et/ou la détermination de l’information à transmettre), l’autre purement matérielle (la
transmission de l’information). (168). La recherche d’informations présente un aléa justifiant sa qualification
d’obligation de moyens. Quant à l’obligation de transmission, en raison de son caractère purement matériel
elle doit être de résultat (169).Cependant, cette autorité de résultat s’attache à l’envoi de l’information et non
pas à sa réception par le client, laquelle demeure une obligation de moyens (170). La Cour de cassation
censure le banquier pour défaut d’information au cas par cas mais réfute l’idée selon laquelle le banquier
serait tenu d’une obligation d’information ou de conseil générale (171). La jurisprudence est plus nuancée en
ce qui concerne les anomalies intellectuelles.
218 Devoir de conseil. Le devoir de conseil se distingue de l’obligation d’information en ce qu’il incite à
opérer certains choix sur de vagues critères d’opportunité, alors que l’obligation d’information repose sur
des critères objectifs purs et précis (172). Le devoir de conseil varie selon ses fonctions et le contrat peut
toujours être requalifié par les juges du fond s’il est mal intitulé (173). En présence d’un mandat simple
d’administration (ou de dépôt) – dans lequel le banquier s’abstient de donner tout conseil à son client – le
banquier n’a en général qu’une obligation de diligence dans la garde des titres ( 174). S'il s'agit d'un contrat
de gestion assistée, le client bénéficie cette fois des conseils du banquier ( 175). Le banquier est donc
responsable de la réalité du fondement des conseils d’investissement qu'il donne à son client et de la faute
qu'il commettrait en prenant éventuellement l'initiative d'un ordre. Mais l’obligation du banquier n’étant ici
qu’une obligation de moyens ( 176 ), il est depuis longtemps admis que le banquier n'engage pas sa
responsabilité pour les conseils de gestion de portefeuille qu'il dispense ( 177). Si enfin le banquier a conclu
un contrat de gestion de portefeuille, il peut décider de son propre chef de lancer des ordres d'achat ou de
vente pour son client et il n'a pas de conseil particulier à lui fournir: il est libre de gérer les valeurs qui lui
sont confiées dans le cadre de la stratégie éventuellement définie et n'est pas responsable du résultat en
raison de l'aléa, sauf prise anormale de risque (178). En d'autres termes, le banquier a une obligation générale
de mise en garde (179) mais une fois celle-ci accomplie, il n’a pas à assumer les conséquences d'un éventuel
fourvoiement.
219 Devoir de mise en garde. Dernier venu parmi les devoirs du banquier (180), ce devoir vise à alerter le
client, alerte qui n’a de sens que s’il a déjà connaissance des informations utiles à la compréhension de
l’essentiel du contrat. La mise en garde est liée à un risque (181). Il s’agit d’une information précise,
spécialisée, personnalisée et inquiétante. Mettre en garde c’est signifier un danger ou un risque précis:
risque de ne pouvoir rembourser. Pour cette raison, ce devoir est né à l’occasion d’une opération de crédit
(182). Ce devoir s’applique quelle que soit l’opération de crédit en cause. Il existe tant à l’égard de la caution
que de l’emprunteur, mais il n’est dû qu’aux profanes par opposition aux avertis (appréciation de la bonne
foi de la caution / s’en tenir aux seules qualités du profane). Ce devoir n’est pas défini mais il se distingue
du devoir de conseil et du devoir d’éclairer l’emprunteur (devoir de non-immixtion). Il comporte pour
l’établissement de crédit le devoir de se renseigner (vérifier la capacité de remboursement de l’emprunteur
ou de la caution et vérifier la viabilité du projet), le devoir de ne pas accorder un crédit excessif et le devoir
d’alerter le futur emprunteur sur le risque de non remboursement. En principe, le devoir de mise en garde
est dû à l’emprunteur non-averti et la banque devra justifier avoir satisfait à son obligation à raison des
capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement nés de l’octroi du crédit ( 183 ).
Néanmoins, ce devoir cesse lorsque l’emprunteur non-averti fait preuve de déloyauté vis-à-vis de la banque
pour l’inciter à lui accorder son concours (184). Egalement, le banquier sera dispensé d’un tel devoir s’il est
établi que l’emprunteur est averti (185) ou que le crédit accordé à un non averti est adapté aux capacités
financières de l’emprunteur (186) et au risque de l’endettement né de l’octroi des crédit (187).
SECTION 2 – FIN DE L’ACTIVITE BANCAIRE
En plus des causes générales de droit commun: droit des obligations (art. 919 c. oblig. c.) et droit des
sociétés (art. 216 c. com. lib.), l’activité bancaire prend fin pour des causes propres à la technique bancaire:
fusion (Sous-section 1), autoliquidation (Sous-section 2), révocation (Sous-section 3), radiation (Soussection
4), mainmise (Sous-section 5) et cessation des paiements (Sous-section 6).
SOUS-SECTION 1 - FUSION
220 Définition. La fusion des banques est réglementée par la loi n° 192 du 4 janvier 1993 telle que modifiée
par
la loi n° 675 du 14 février 2005 (188). Elle est définie comme l’opération par laquelle la banque absorbée
disparaît, entraînant transfert de ses actif et passif à la banque absorbante (189). Ainsi, le texte consacre la
fusion absorption et non pas la fusion par création de société nouvelle ou par scission.
221 Agrément. Si l’issue des pourparlers de fusion est faste, le conseil d’administration de chaque banque doit
prendre une décision de fusion qui, à son tour, doit être agréée par le Conseil central de la BDL. Celui-ci,
après avis de la CCB, rend une décision préliminaire de refus ou d'approbation du principe même de
l’opération de fusion et ce, dans un délai de soixante jours à dater de la présentation de la demande. En cas
d'approbation, le Conseil central décide la radiation de la banque absorbée et fixe les conditions, les
garanties et les délais requis pour l'obtention de la décision définitive dans un délai maximal de trente jours
à dater de la présentation des pièces justificatives. Cette décision motivée et définitive n'est susceptible
d'aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire, judiciaire ou administrative, y compris le recours en
annulation pour abus de pouvoir (190). L’écoulement des délais de soixante jours et de trente jours sans
parution de la décision définitive du Conseil central équivaut à une décision tacite de refus de la fusion aux
conditions prévues. A son tour, cette décision tacite n'est susceptible d'aucune voie de recours ordinaire ou
extraordinaire, judiciaire ou administrative, y compris le recours en annulation pour abus de pouvoir ( 191).
222 Effets de l’agrément. La banque absorbante remplace immédiatement et d’office la banque ou les
banques
absorbées dans tous les droits et les obligations envers les tiers, dès la parution de la décision définitive du
Conseil central relative à l'approbation de la fusion. De même, il peut être mis fin aux contrats de travail
d’un certain nombre d’employés de la banque absorbée suivant une procédure encadrée par la BDL. En
outre, la banque absorbante devra publier à ses frais les décisions de la fusion ainsi que l’agrément final de
la BDL. La BDL poursuit les responsables de la banque absorbée par devant les juridictions compétentes en
cas de violation des lois et règlements en vigueur, notamment, en cas d’atteinte aux articles 166 et 167 c.
com. sans que l’on puisse se prévaloir du secret bancaire.
223 Facilités et exemptions. La banque absorbante peut bénéficier d’un certain délai pour régulariser sa
situation non conforme aux lois et règlements et obtenir certains prêts accordés par la BDL, suivant des
critères fixés par le conseil des ministres sauf urgence, auquel cas ils seront décidés par la BDL ( 192). En
outre, l’opération de fusion sera exemptée de toutes taxes (droit de timbre, de notaire, etc.). Elle pourra être
exemptée de l’impôt sur le revenu dû l’année de la fusion, à dater de la parution de l’agrément final au
journal officiel après accord de la CCB dans la limite de deux milliards de livres libanaises.
SOUS-SECTION 2 - AUTOLIQUIDATION
224 Définition. L’autoliquidation est réglementée par la loi n° 110 du 7 novembre 1991 relative à
« l’assainissement de la situation bancaire ». Elle constitue une cessation volontaire et définitive de
l’activité bancaire. Elle implique pour la banque concernée de cesser d’accepter des dépôts, d’octroyer des
avances, d’investir, de s’engager dans de nouvelles obligations ou d’augmenter le volume des dépôts,
avances, investissements ou engagements antérieurs.
225 Procédure. La banque qui désire procéder à son autoliquidation, doit proposer à la BDL la cession totale
ou partielle de ses actif et passif. Si l’actif est suffisant, la BDL peut accepter. La décision d’autoliquidation
entraîne d’office la radiation définitive de la banque concernée sur la liste des banques opérant au Liban.
Un liquidateur sera désigné avec l’accord du gouverneur de la BDL et les opérations de liquidation se
dérouleront sous le contrôle de la BDL. Par la suite, l’affaire est renvoyée, non pas devant le tribunal
normalement compétent en cas d’action en faillite contre la banque (193) mais devant le Tribunal bancaire
spécial (TBS) institué à Beyrouth par la loi 110/1991. Le TBS est seul compétent pour connaître de la
procédure et des effets à donner à la demande d’autoliquidation. Les opérations d’autoliquidation
n’empêchent pas la mise en oeuvre des responsabilités civile et pénale des membres du conseil
d’administration, des commissaires de surveillance, des commissaires aux comptes et de toute personne
responsable. Le secret bancaire de la loi du 3 septembre 1956 lui sera inopposable ( 194).
226 Exemption. La banque en phase d’autoliquidation est exemptée de l’impôt sur le revenu à dater de l’année
au cours de laquelle la liquidation est décidée et ce, jusqu’à la fin des opérations de liquidation.
SOUS-SECTION 3 - REVOCATION DE L’AGREMENT
227 Conditions. La révocation a lieu chaque fois que la banque ne remplit plus les conditions auxquelles
l’agrément est subordonné. Par exemple, si la banque n’entame pas l’exercice de l’activité bancaire dans
un délai de six mois à dater de sa notification de l’agrément (195). La révocation de l’agrément interdit
l’inscription de la société anonyme sur la liste des banques agréées par la BDL. Mais elle ne constitue pas
une sanction disciplinaire et n’entraîne pas par elle même la liquidation de la personne morale.
SOUS-SECTION 4 - RADIATION
228 Autorités. Conformément à l’article 140 c. monn. créd., le gouverneur de la BDL a le droit de décider
la radiation de toute banque si la banque est mise en liquidation et si elle se déclare elle-même en état de
cessation des paiements. Egalement, la Haute instance bancaire peut dans certaines hypothèses décider la
radiation de toute banque. Par exemple, si elle constate que la situation de la banque ne lui permet plus de
poursuivre ses activités ou si la banque n’entame pas l’exercice de son activité dans un délai d’un an à dater
de son inscription sur la liste.
229 Régime juridique. Contrairement à la révocation de l’agrément, la radiation constitue une sanction
disciplinaire. La personne morale ne peut plus exercer la profession bancaire (art. 137 c. monn. créd.). Elle
ne peut plus recevoir des fonds du public à titre de dépôts ou de produit d’emprunts (art. 141 c. monn.
créd.). En outre, la radiation entraîne automatiquement la liquidation de la personne morale conformément
aux lois et règlements en vigueur (art. 141 alinéa 1 c. monn. créd.). La banque ne peut plus se prévaloir de
sa qualité de banque que dans la mesure où son état en liquidation est clairement mentionné à la suite de sa
dénomination (art. 141 alinéa 2 c. monn. créd.). La radiation annule et supprime tous les effets de
l’inscription, l’établissement n’est plus une banque et ne peut exercer la profession bancaire. La banque
radiée est considérée comme un établissement n’ayant jamais était inscrite sur la liste des banques. Il en
résulte que la banque radiée ne peut nullement prétendre à un quelconque droit acquis à la réinscription sur
la liste des banques en conformité avec l’article 22 c. monn. créd. aux termes duquel: « Aucune entreprise,
dont l’activité est soumise au titre III, ne peut se prévaloir de droits acquis contre l’application des
dispositions de la présente loi » (196). En outre, le ministère public demandera au tribunal à la requête de la
BDL, d’ordonner toutes mesures garantissant les intérêts des déposants de la banque radiée et notamment
l’apposition des scellés, l’inventaire, etc. (art. 142 c. monn. créd.).
SOUS-SECTION 5 - MAINMISE
230 Présentation. La mainmise vise à assainir le secteur bancaire en éliminant la banque jugée incapable de
poursuivre son activité (197). Cette procédure associe le gouverneur de la BDL à la vie de chaque banque et
sanctionne les dirigeants à l’origine de la défaillance de la banque.
231 Tribunal bancaire spécial. La loi n° 110 du 7 novembre 1991 a institué un tribunal spécial dénommé
«tribunal bancaire spécial » (TBS) siégeant à Beyrouth. Le TBS est doté du pouvoir de décider la mainmise
sur toute banque s’il constate qu’elle « est dans une situation ne lui permettant pas de poursuivre ses
activités (198). Le TBS doit au préalable avoir reçu une demande motivée en ce sens de la part du
gouverneur de la BDL (199) lequel se trouve délié de tout secret bancaire sauf en ce qui concerne les
comptes créditeurs (200). La compétence du TBS est exclusive de toute autre juridiction. Il connaît de toutes
les actions mettant en cause les banques et tant qu’elles ne sont pas encore clôturées par un jugement en
cessation des paiements, à l’exception des procès pénaux, administratifs, des procès relatifs au droit du
travail et des procès qui ont fait l’objet d’un jugement définitif (201). Dès la simple saisine du TBS, les
différents tribunaux doivent se dessaisir et lui renvoyer toute action pendante ou future en déclaration de la
cessation des paiements de la banque. Le TBS se réunit dans les trois jours, convoque le représentant légal
de la banque pour lui faire notifier la demande de mainmise. Si celui-ci ne comparaît pas, le tribunal rend sa
décision en chambre du conseil. La décision de mainmise, si elle intervient, sera exécutoire par provision et
sur minute, elle est définitive et irrévocable et ne peut faire l’objet que du seul recours en appel devant la
cour d’appel de Beyrouth dans un délai de 30 jours à dater du prononcé de la décision et à condition que la
créance réclamée soit d’une valeur supérieure à dix millions de livres libanaises et ce, conformément à
l’article 13 du décret-loi 1663 du 17 janvier 1979 tel que modifié par la loi n° 110/91 ( 202).
232 Effets. Les banques sous mainmise ne bénéficient plus d’ « existence légale » (203). Elles pourront faire
l’objet de cession ou d’exploitation. En outre, seront soumis à une saisie conservatoire d’office, tous les
biens meubles et immeubles appartenant aux président et membres du conseil d’administration de la banque
sous mainmise, aux personnes ayant le droit de signer en son nom, aux commissaires de surveillance
anciens et actuels, qui ont géré ou contrôlé les opérations et les comptes de la banque, ou qui ont signé en
son nom ou pour son compte, au cours des dix-huit mois qui ont précédé la date de la cessation des
paiements et ce, en vue de garantir les responsabilités qui leur incombent par dérogation aux dispositions de
l’article 870 c. proc. civ. lib. et aux dispositions de tout autre texte. Cette saisie reste en vigueur avec tous
ses effets jusqu’au prononcé du jugement définitif par l’autorité judiciaire compétente qui doit statuer sur
cette saisie. La saisie ne saurait être levée qu’avec le consentement de l’institut national de garantie des
dépôts lequel garantit les dépôts des banques sous mainmises ( 204) sauf ceux appartenant aux dirigeants,
gestionnaires, comptables et à leurs conjoints, ascendants et descendants.
C’est une saisie légale qui n’est pas soumise aux dispositions de droit commun de la saisie. Par conséquent,
il n’est pas nécessaire d’engager une action judiciaire en confirmation de la saisie. Elle peut être pratiquée
même si la créance n’est pas certaine dans son principe (205). Elle portera aussi bien sur les personnes
physiques que les personnes morales (206). Elle jouera même si les dirigeants ou autres responsables n’ont
commis aucune faute c’est-à-dire dans les termes de l’article 167 c. com. lib. instituant une présomption de
responsabilité (207).
En outre, les personnes sus-mentionnées se trouvent déchues du secret bancaire dès la parution de la
décision de mainmise. La banque ou ses agences devront fournir au TBS toute information relative à
leurs fonds et biens ainsi que ceux appartenant à leurs dirigeants, administrateurs, etc. sous peine
d’emprisonnement et d’amendes.
233 Estimation provisoire. Le TBS devra procéder à l’estimation provisoire des différentes dettes et créances.
Cette tâche est confiée à une commission d’estimation dont la composition est préétablie par la loi (membre
désigné par le tribunal, un autre par le gouverneur de la BDL, un troisième choisi parmi les actionnaires,
etc.). Dans le délai d'un mois à dater de la publication de la décision de mainmise au journal officiel et dans
deux journaux locaux, les créanciers concernés, à l’exception des déposants, devront présenter à L’INGD
une demande accompagnée des pièces justificatives en vue de l'inscription de leurs créances dans
l'inventaire provisoire des créances. L’inscription des créances doit intervenir dans le délai légal sous peine
de forclusion sauf si la dette est sérieusement contestée. ( 208 ). La commission étudie les demandes
d'inscription. Elle peut les accueillir ou les refuser. Dans ce dernier cas, l’intéressé présente une opposition
dans le délai d’un mois à dater de la parution au journal officiel de l’avis annonçant l’établissement de la
situation estimative provisoire (209). La commission se prononce sur l’opposition dans le délai de deux mois
à courir de la publication de la situation estimative provisoire (210). La décision de la commission ainsi que
le dossier des estimations seront transmis au TBS. Celui-ci se prononcera en chambre du conseil après
convocation des intéressés. Ses décisions sont définitives, irrévocables, et ne sont susceptibles d’aucune
voie de recours (211) ordinaire ou extraordinaire (212).
234 Privilèges de la BDL. La BDL se subroge de plein doit à la banque sous mainmise dans tous ses droits y
compris les droits litigieux sur base de l’inventaire estimatif final tel que fixé par le TBS, sans être tenue
d’en informer les créanciers ou d’obtenir leur accord. L’INGD gère les biens et les droits sous le contrôle
de la BDL, et procède à leur liquidation au profit et pour le compte de cette dernière (213). La BDL paie à
l’INGD la valeur des biens et droits ainsi acquis, après avoir défalqué toutes les sommes qu’elle aurait
avancées ainsi que les montants qu'elle aurait payés à titre de frais, rémunérations, dépenses, honoraires et
émoluments des fonctionnaires, des organismes, des commissions, des experts, et tous les autres frais de
liquidation (214). L’INGD paie par la suite l’ensemble des dettes suivant la règle au « marc le franc » selon
l’ordre de priorité suivant: 1) aux propriétaires des dépôts, les soldes des dépôts et les soldes de l’ensemble
des dettes, au prorata ou intégralement. 2) à la Banque du Liban, les montants qu’elle a payés comme frais
divers de liquidation. 3) à l’INGD, la couverture des montants qu’il aura payé aux déposants de la banque
en question, 4) aux actionnaires, le solde restant, au prorata de la participation de chaque d’entre eux.
SOUS-SECTION 6 - CESSATION DES PAIEMENTS
235 Définition. La cessation des paiements des banques est régie par la loi n° 2/67 du 16 janvier 1967, le
décret-loi d’application n° 7739 du 3 juillet 1967 et la loi n° 628 du 20 novembre 2004. Conformément à
l’article 2 de la loi n° 2/67, la banque est considérée en état de cessation des paiements dans l’un des cas
suivants: 1- si elle annonce volontairement la cessation des paiements; 2- si elle ne paie pas, à l’échéance
convenue, une dette contractée auprès de la Banque du Liban (215 ), 3- si elle émet un chèque non
provisionné sur la Banque du Liban (216); 4- si elle ne procure pas la provision suffisante pour couvrir un
solde débiteur résultant des opérations de la chambre de compensation (217). En prévoyant que «la banque
est considérée en état de cessation des paiements dans l'un des cas suivants.....», l'article 2 opte pour une
définition matérielle et enlève au juge saisi tout pouvoir d’appréciation de la situation financière de la
banque (218). On impose au juge la déclaration de l'état de cessation des paiements d'une banque en lui
présentant un simple fait matériel, dont il ne peut que constater l'existence ( 219) et cela même en dépit de la
situation financière prospère de la maison mère à l’étranger (220).
Néanmoins, aux termes de l’article 4 de la loi n° 2/67: « Tout créancier peut demander au tribunal
compétent l’application des dispositions de la présente loi dans les deux cas prévus à l’article 489 du code
de commerce ». Or, aux termes de l’article 489 c. com.: « Sous réserve de l’application des dispositions du
titre précédent, est en état de faillite tout commerçant qui cesse ses paiements de dettes commerciales ou
qui ne soutient son crédit que par des moyens manifestement illicites ». Il en résulte que les créanciers de la
banque ont le choix de demander au tribunal l’application de la loi n° 2/67 dans les deux hypothèses
prévues par l’article 489 c. com. lib. et, qu’ils sont libres de renoncer à la procédure instituée par la loi n°
2/67 et peuvent à titre individuel poursuivre la banque en paiement de leurs créances dans les termes de
l’article 489. Mais cette liberté connaît une limite: lorsque la BDL ou la banque concernée elle même
demande l’application de la loi n° 2/67. Dans ce cas, la poursuite individuelle sera suspendue ( 221).
236 Rôle du gouverneur de la BDL. L’article 2 de la loi n° 2/67 précise qu’en cas de cessation des paiements,
le gouverneur est tenu de déclencher la procédure prévue dans cette même loi en vertu d’une demande qu’il
adressera au tribunal. Ainsi son intervention est impérative à peine d’engager sa responsabilité et par suite
la responsabilité de la BDL (222). Si le gouverneur de la BDL après déclenchement de la procédure se
désiste, son désistement n’affecte pas l’intervention volontaire d’une banque tierce si elle invoque un droit
propre et justifie d’un intérêt moral ou matériel souverainement apprécié par les juges du fond ( 223).
237 Directeur intérimaire. Dans les quarante-huit heures qui suivent le dépôt de l’action ou la demande en
cessation des paiements, le tribunal désigne en chambre du conseil un directeur intérimaire chargé
d’expédier les opérations courantes de la banque et de prendre les mesures conservatoires et ce, sous le
contrôle direct dudit tribunal. La désignation du directeur intérimaire est laissée à l’appréciation du tribunal.
Cette désignation est effectuée en vertu d’une décision provisoire pouvant faire l’objet d’un recours en
appel (224) ou recours en opposition dans les termes de l’article 684 nouv. c. proc. civ. (225). La désignation
du directeur intérimaire ne paralyse pas de manière absolue les organes représentatifs de la banque: ceux-ci
continuent à exercer leur prérogative dans la limite de celles accordées au directeur intérimaire. Ainsi, la
banque pourra toujours par le biais de son administration originaire, déposer tout recours à l’encontre du
jugement déclaratif de cessation des paiements, comparaître et défendre ses intérêts durant toute la
procédure judiciaire y relatif (226). Dès sa désignation, le directeur intérimaire remplace le directeur de la
banque vis-à-vis des déposants et des créanciers dans toutes les prérogatives et responsabilités initialement
accordées à ce dernier. En outre, il est soumis à la loi du 3 septembre 1956 relative au secret bancaire ( 227).
238 Jugement de cessation des paiements. Le tribunal statue sur la demande en chambre du conseil après
avoir consulté le gouverneur de la BDL et entendu le représentant de la banque intéressée. Si l'un des faits
matériels de l’article 2 est avéré, il rend un jugement exécutoire par provision déclarant la cessation des
paiements dont il fixe la date (228). De même, le jugement révoque les membres du conseil d’administration
de la banque ayant cessé ses paiements, ainsi que les directions locales des banques étrangères opérant au
Liban au cas ou l'une d'elles cesserait ses paiements (229). Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en
appel non par le directeur intérimaire mais par les organes de la banque en cessation des paiements c’est-àdire
la faillie au même titre que les failli de droit commun conformément de l’article 497 c. com. lib. ( 230).
Toute écriture effectuée durant la période suspecte est nulle de plein droit conformément aux dispositions
de l’article 507-1 c. com. lib. Cela même si le tiers contractant est de donne foi et qu’il ignorait l’état de
cessation des paiements de la banque (231).
239 Compétence. L’article 15 de la loi 110/1991 relative à l’assainissement bancaire a créé un tribunal spécial
(qui est à distinguer de celui de l’article 2 de la même loi) dont le siège est à Beyrouth compétent pour
connaître de tous les litiges relatifs aux banques: - qui feront l’objet d’une mainmise dans les termes de la
loi 110/91 - qui sont ou seront déclarées en état de cessation des paiements avant le 31 décembre 2000 ( 232).
Ainsi le critère de la compétence ne consiste pas en une simple cessation des paiements mais en un
jugement déclarant ladite cessation ( 233 ). Cette compétence impérative, nonobstant toute clause
contraire(234), est exclusive de toute autre juridiction (235) et s’applique indifféremment aux banques
libanaises et aux succursales des banques étrangères indépendamment de la situation de la maison mère
(236). Elle ne s’étend pas aux autres matières notamment les procès pénaux et administratifs, les procès
relatifs au droit du travail et les procès qui ont fait l’objet d’une jugement définitif ( 237).
240 Comité de gestion. Dans le jugement emportant cessation des paiements, le tribunal désigne un comité de
gestion dont la composition est préétablie par la loi (membre proposé par le ministre des finances, membre
désigné par le tribunal, membre représentant les actionnaires, et un autre représentant les créanciers). Cette
désignation emporte cessation de la mission du directeur intérimaire. Le comité exerce les attributions du
conseil d'administration et en cas de besoin, celles de l’assemblée générale ordinaire. II représente la masse
des créanciers et prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts des ayants-droits. La gestion englobe
la banque et ses branches. Il prend les mesures qu'il juge nécessaires pour sauvegarder les intérêts gérés.
Plus particulièrement, il a le droit de conclure tous accords et prendre toutes mesures permettant à la
banque de reprendre ses activités, à condition que ces accords soient approuvés par le tribunal ( 238). S’il
considère que la banque peut reprendre ses activités par l'augmentation du capital, il convoque les
actionnaires à une assemblée générale extraordinaire pour décider l'augmentation selon la procédure prévue
par le code de commerce.
241 Déclaration des créances. Aux termes de l’article 11 de la loi n° 2/67, les créanciers et les ayants droit, à
l'exception des déposants, seront tenus de faire état de leurs créances et de leurs droits au comité de gestion
par des déclarations, accompagnées de pièces justificatives. La déclaration des créances n’est soumise à
aucune forme (239). Elle doit, pour sa validité, intervenir dans un délai de trois mois à dater de la publication
au journal officiel du jugement déclarant la cessation des paiements (240) sous peine, en principe, de
déchéance (241). Le délai de déchéance ne s’applique pas aux créances litigieuses qui restent soumises aux
dispositions du droit commun de la faillite ( 242 ) notamment celles de l’article 555 c. com. lib. La
confirmation des créances et dépôts est régie par les dispositions du code de commerce. La décision de
refus des créances est susceptible de recours devant le tribunal compétent ( 243 ). Une fois le délai
d’opposition sur l’état des créances expiré, aucun autre recours de quelque nature soit-il ne peut s’exercer
(244).
242 Comité de liquidation. S’il s’avère que la banque ne peut reprendre ses activités, elle sera mise en
liquidation par décision du tribunal à la demande du comité de gestion. Cette décision fixera la date de
cessation des paiements de manière définitive et sera rendue publique selon la même procédure que celle
relative à la déclaration en faillite. En outre, la décision désignera pour les opérations de liquidation, un
comité de liquidation. Le comité de liquidation est à la banque en cessation des paiements ce que le syndic
est à la faillite. Ainsi, le comité peut valablement intenter les actions en annulation des divers actes
accomplis durant la période suspecte (245). Le comité bénéficiera des mêmes pouvoirs et prérogatives que
l’article 501 c. com. lib. confère au syndic. Cependant, cette « substitution » au syndic ne joue qu’au profit
du comité de liquidation en sa formation collégiale et ne peut nullement profiter de manière exclusive à l’un
quelconque de ses membres serait-ce le président du comité (246). Néanmoins, le président, en sa qualité de
représentant dudit comité, peut valablement constituer un avocat afin de défendre les intérêts de la banque
devant les tribunaux judiciaires (247). Le comité doit présenter son rapport dans un délai de six mois. A
défaut, le tribunal le sommera de le présenter dans un délai d'une semaine. Si ce délai expire sans
présentation du rapport, le tribunal décidera la liquidation.
243 Recours. Les décisions rendues par le tribunal de faillite en sa qualité de contrôleur des travaux du comité
de liquidation d’une banque en cessation des paiements, ne sont susceptibles d’aucune voie de recours
notamment d’un recours en appel (248). De même, les décisions du comité de liquidation approuvées par le
président du tribunal de faillite en charge du contrôle de ses travaux, ne peuvent faire l’objet d’aucun
recours. Ces décisions n’ayant pas de nature judiciaire mais une nature administrative, émane d’une autorité
n’ayant aucun pouvoir judiciaire (249). Tout au plus, le créancier déposera auprès dudit tribunal une
demande en revendication des biens dont il prétend être le titulaire dans les termes de l’article 607 c. com.
lib. (art. 607 c. com. lib.).
244 Comité ministériel. Au cas où le comité ne soumet pas son rapport dans un délai de six mois à dater de sa
désignation, ou au cas où le rapport soumis établit l’impossibilité pour la banque de poursuivre ses
activités, il sera possible de désigner par décret pris en conseil des ministres, un comité chargé de vendre la
banque. Ce comité est composé du gouverneur de la BDL, président; le président du Conseil d’Etat,
membre; le directeur général des finances au ministère des finances, membre; un juriste, membre; un expert
financier ou économique, membre (250). Le comité ainsi désigné poursuit pendant deux mois à dater de sa
nomination la mission du précédent comité. Le domaine de ses prérogatives est élargi. Il dispose des
attributions de l’assemblée générale extraordinaire. La personnalité juridique de la banque continue à
exister. Le comité tient le rôle de son organe administratif et représentatif et représente également la masse
des créanciers (251).
Il en résulte que la banque peut valablement être conduite devant les tribunaux judiciaires en la personne
dudit comité (252).
245 Prérogatives. Le comité est habilité à prendre toute démarche de nature à sauvegarder les intérêts des
ayants droit par des mesures efficaces et rapides, après consultation des rapports et documents concernant
la situation de la banque et la vérification de leur exactitude. A cet effet, le comité bénéficie d’un large
pouvoir souverain d’appréciation sous réserve du respect des textes et lois en vigueur ( 253). Le comité peut
effectuer les démarches et contacts nécessaires en vue de trouver un ou plusieurs acquéreurs de
l’établissement bancaire, de ses branches ou de ses actions (254). La cession peut être totale et porter sur
toutes les actions de tous les actionnaires. Elle peut être partielle et porter sur une partie des actions
revenant à une partie des actionnaires. Dans ce cas, les anciennes actions seront annulées, un nouveau
document sera délivré à leur place conférant à son titulaire le droit de toucher le solde du revenu net, si un
tel solde existe, et garantissant l’exécution des obligations correspondantes des acquéreurs ( 255). Le tribunal
de première instance compétent doit statuer sur ces accords dans un délai d’un mois à compter de la date à
laquelle ils lui sont soumis. La décision du tribunal est définitive, non susceptible d’appel ni d’aucune voie
de recours. La cession ainsi prévue par le législateur se distingue de celle de droit commun prévue par
l’article 118 c. com. lib. en ce qu’elle est forcée et obligatoire et ne dépend nullement du consentement des
actionnaires. Cela se justifie par le souci du législateur de sauvegarder l’établissement bancaire, ce qui
risque d’être compromettant en cas de refus de cession opposé par certains actionnaires. Enfin signalons
que si le décret-loi de 1967 a soumis la cession à une certaine procédure et formalités, la violation de ses
règles n’a pas pour effet d’annuler la cession réalisée (256).
246 Saisie légale. Le prononcé du jugement de mise en faillite de la banque entraîne la pratique d’une saisie
légale de plein droit (257) sur tous les biens meubles et immeubles appartenant aux membres du conseil
d’administration de la banque et de toute personne chargée ou a été chargée de l’administration de la
banque (258). Cette saisie est distincte de la saisie judiciaire de droit commun (259). Cependant, la saisie
légale pratiquée sur les immeubles n’a d’effet à l’égard des tiers que si elle est régulièrement inscrite au
registre foncier. Elle ne peut donc être opposable au tiers acheteur sauf mauvaise foi de ce dernier ( 260). De
même, une saisie arrêt ne saurait valablement produire ses effets qu’après notification du tiers saisi ( 261).
L’article 13 de la loi 2/1967 donne au tribunal ayant déclaré la cessation des paiements compétence pour
décider la levée de la saisie légale et ce, par dérogation aux dispositions de droit commun conférant une
telle compétence au chef du bureau exécutif. Le tribunal se prononcera en se basant sur l’apparence du droit
allégué tel qu’il résulte des documents produits sans évoquer le fond du droit ( 262) et le demandeur ne doit
pas être poursuivi en responsabilité. Il en est de même si la condition de la cessation des paiements fait
défaut (263). Les saisies n’empêchent pas ces personnes de conserver l'usage de ces biens conformément à
l'article 623 c. proc. civ.
247 Déchéance du secret bancaire. Toutes les personnes qui ont géré, administré ou contrôlé la banque seront
considérées comme ayant renoncé à se prévaloir de la loi du 3 septembre 1956 sur le secret bancaire et ce,
dès la cessation des paiements par la banque. En outre, elles devront au même titre que la banque soumettre
au directeur intérimaire ou au comité de gestion un état de leurs biens sous peine de poursuite pour fraude
ou d’escroquerie. Ces biens sont considérés saisis d'office entre leurs mains. La prénotation de la saisie
légale sur les feuillets du bien-fonds saisi ne sera nullement radiée ( 264).
248 Responsabilités. Le ministère public, le directeur intérimaire ou le comité de gestion doit demander à
l’autorité judiciaire compétente d'engager des poursuites contre les personnes mentionnées, conformément
aux dispositions du code de commerce relatives à la faillite (265) et ce, pour déterminer leurs responsabilités
civile et pénale. Les Les dispositions relatives aux responsabilités civile et pénale des membres du conseil
d’administration, des commissaires de surveillance, des commissaires aux comptes, et de tous responsables
de la banque du moment sont pleinement applicables. Cette responsabilité engagée en cas de cessation des
paiements et d’insuffisance d’actifs se distingue de celle de l’article 167 alinéa 1 c. com. lib. rendant les
administrateurs responsables vis-à-vis des actionnaires de leurs fautes de gestion. En effet, la saisie de
l’article 20 de la loi n° 2/67 pratiquée en garantie de la responsabilité des dirigeants est la saisie judiciaire
de droit commun et non pas la saisie légale de l’article 13 fondée sur l’article 167 alinéa 1 c. com. lib. ( 266).
264 Trib.