Causal B y H TM128 - Niega - Con - Oposiciã n-2
Causal B y H TM128 - Niega - Con - Oposiciã n-2
Causal B y H TM128 - Niega - Con - Oposiciã n-2
Resolución N° 17953
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que por escrito presentado el día 3 de febrero de 2020, la señora MAYRA
ALEXANDRA UMBARILA VÉLEZ, solicitó el registro de la Marca QUBA (Mixta) para
distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza1.
SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 886 del día 18 de
febrero de 2020, la sociedad FSQ GROUP S.A.S, presentó oposición en contra de la
solicitud de registro con fundamento en las causales de irregistrabilidad establecidas en
los artículos 135, literal b) y 136, literales a), b), c) y h) de la Decisión 486 del 2000 de la
Comisión de la Comunidad Andina.
129: Frutos, hortalizas y legumbres secas, así como productos preparados con base en frutos secos; jaleas, confituras, compotas;
productos lácteos y sucedáneos de éstos.
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“Es de anotar, que el impacto aquí es total, pues la marca solicitada “QUBA”,
está completamente contenido en el signo distintivo de mi representada
CUBANO / QBANO que los usa tanto en el Nombre Comercial FRANQUICIAS
EL SANDWICH CUBANO, las Enseñas comerciales SANDWICH CUBANO y
SANDWICH QBANO y las Marcas EL SANDWICH CUBANO y QBANO en las
clases 29, 30 y 43 Int”.
“Manifestamos que el signo QUBA, solicitado para registro por la señora MAYRA
ALEXANDRA UMBARILA VELEZ, NO TIENE LA NECESARIA DISTINTIVIDAD,
lo que no permite que pueda subsistir en el mercado sin generar confusión en la
mente del público consumidor”.
“El registro de la marca QUBA, atenta contra el derecho del uso del Nombre
Comercial FRANQUICIAS EL SANDWICH CUBANO, las Enseñas comerciales
SANDWICH CUBANO y SANDWICH QBANO y las Marcas EL SANDWICH
CUBANO Y QBANO que tiene la Sociedad FSQ GROUP SAS, pues induce a
error y confusión en el público consumidor, ya que los servicios y productos
usados y protegidos por mi representada son iguales a los servicios que se
pretenden proteger con la denominación QUBA, con la que el solicitante
comercializará Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de
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“Mí representada la sociedad FSQ GROUP SAS., cuenta con 12 puntos de venta
propios a nivel nacional, en ciudades como BOGOTA, CALI y SAN ANDRES”.
TERCERO: Que dentro del término concedido para tal efecto, la señora MAYRA
ALEXANDRA UMBARILA VÉLEZ, dio respuesta a la oposición presentada por la
sociedad FSQ GROUP S.A.S argumentando:
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“Así mismo, es claro que lo afirmado por la opositora carece del análisis riguroso
que se requiere al hacer una comparación marcaria. En efecto, no puede
afirmarse que los signos que son base de la oposición SANDWICH CUBANO,
SANDWICH QBANO y QBANO EXPRESS son idénticos la marca QUBA mixta,
pues si acaso, existe apenas una similitud entre ellas”.
“En primer término, resulta evidente que las marcas que son fundamento de esta
oposición corresponden a aquellas que contiene un amplio contenido
“descriptivo” y que solamente resultan registrables gracias a los demás
elementos del signo, gracias a cuyo conjunto, dicho signo adquiere distintividad”.
“En efecto, las palabras “Sandwich Cubano” o “Qbano”, aún escritas con
variaciones ortográficas, describen de manera directa un tipo de producto (los
sanduiches o emparedados), y en consecuencia, las mismas no pueden ser
apropiadas”:
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“De otra parte, desde el punto de vista conceptual, como ya se indicó, si bien la
palabra QUBA así escrita, no tiene significado en el Diccionario de Lengua
Española, se pone de presente que dicha palabra evoca conceptos de culturas
de nuestros antepasados que utilizaban la expresión QUBA para referirse a
frutos naturales de los árboles y alimentos saludables, en tanto que la expresión
SANDWICH CUBANO describe (no hay una simple evocación) el producto
(comida rápida) en sí mismo y su procedencia”.
“Teniendo en cuenta los consumidores a los que está dirigido el producto, los
productos distinguidos por QUBA son publicitados a través de las redes sociales
y medios de contacto directo, y por ende no se impulsan a través de medios que
están dedicadas a sándwich, carnes y alimentos basados en ésta”.
“No hay complementariedad necesaria entre los productos para los que se
registrará QUBA y los que distinguen las marcas opositoras. En los
establecimientos en que se distribuyen los productos de la opositora, no se
venden los que distinguirá QUBA”.
QUINTO: Que mediante escrito presentado el día 18 de mayo de 2020, la señora MAYRA
ALEXANDRA UMBARILA VÉLEZ, solicito la limitación de los productos descritos en la
clase 29 Internacional.
SEXTO: Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta
Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los
argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes.
Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite
administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización
del examen de registrabilidad.
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b) carezcan de distintividad”.
Concepto de la norma
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Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que “la marca sirve como medio de
diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable
que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e
informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende
de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con
determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y
reitere la elección de los bienes identificados con ella3”.
El tribunal distingue tanto “una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad
distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo,
mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos4”.
No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
Concepto de la norma
De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que
el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero5,
2
Proceso 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED.
Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.
3Op. Cit.
4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136
literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda
Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los
135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V.
Proceso interno Nº 10516 LYM.
5•La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes
momentos.
•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de
asociación.
•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para
el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (…)”.
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esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de
diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El
segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o
servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o
registrada6.
Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de
los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo
de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los
productos o servicios, esto es el público consumidor.
“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
Concepto de la norma
“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad
6 A tal efecto, el Tribunal ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes
criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:
a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en
cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno,
al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración
el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de
comercialización, etc.
La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es
competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser
productos sustitutos entre sí.
b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad
de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad
se puede presentar también entre productos y servicios.
Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo
de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.
c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando
el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión
provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.
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“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el
comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa
o del establecimiento que lo usa”.
“Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad
de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos
de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del
certificado de depósito y se publicará”.
Debido a ello, el artículo 605 de nuestro Código de Comercio se refiere al efecto jurídico
del depósito de un nombre comercial, en el sentido de elevarlo a presunción legal de la
fecha del primer uso del signo en el comercio y de su conocimiento por parte de terceros.
En efecto, el artículo 605 C. Co. expresa que:
Así, jurisprudencialmente se ha establecido que el uso del nombre comercial debe ser
personal, es decir que su utilización y el ejercicio de la actividad que distingue debe ser
efectuada por parte de su propietario; público, es decir, cuando se ha exteriorizado y salido
de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier participante en
el mercado; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el derecho sobre
el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que deben ser definitivos y no
ocasionales.
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Por lo tanto, quien alegue derechos sobre una enseña o un nombre comercial determinada
deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para identificarse a sí mismo
o a su actividad mercantil, no siendo el depósito del nombre o de la enseña comercial
justificación para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la
sola presunción no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo. Es decir, el
depósito no prueba un uso continuo, público y ostensible.
Una vez establecida la existencia del nombre comercial, previa a la solicitud de registro
de marca, el estudio recae sobre la existencia o no de un riesgo de asociación entre este
y el signo solicitado a registro.
De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea
negado por confundibilidad, se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho.
En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico al nombre comercial previamente
usado en el comercio por un tercero7, esto es, que sea una reproducción exacta de éste
y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas
entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación
existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y
el nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero8.
Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de
los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo
7•La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes
momentos.
•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de
asociación.
•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para
el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (…)”.
8 A tal efecto, el Tribunal ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes
criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:
a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en
cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno,
al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración
el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de
comercialización, etc.
La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es
competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser
productos sustitutos entre sí.
b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad
de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad
se puede presentar también entre productos y servicios.
Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo
de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.
c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando
el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión
provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.
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No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
Concepto de la norma
De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que
el signo solicitado sea idéntico a un lema comercial previamente solicitado o registrado
por un tercero9, esto es, que sea una reproducción de éste y no permita ninguna clase de
diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El
segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o
servicios identificados por la marca solicitada a registro y el lema previamente solicitado
o registrada10.
Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de
los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo
9•La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes
momentos.
•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de
asociación.
•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para
el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (…)”.
10 A tal efecto, el Tribunal ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes
criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:
a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en
cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno,
al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración
el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de
comercialización, etc.
La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es
competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser
productos sustitutos entre sí.
b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad
de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad
se puede presentar también entre productos y servicios.
Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo
de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.
c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando
el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión
provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.
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“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
Concepto de la norma
De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que
el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción,
transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido,
cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.
El segundo supuesto de hecho se refiriere a la capacidad que el uso del signo solicitado
tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o
sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto
de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su
valor comercial o publicitario.
11 Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3.
tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos,
electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.
12Imitar.(Del lat. imitāri).1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa.2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a
otra.3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición.
13 Traducir.(Del lat. traducĕre, hacer pasar de un lugar a otro).1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes
en otra.2. tr. Convertir, mudar, trocar.3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
[En línea]. Vigésima Segunda Edición.
14 Transliterar.(De trans- y el lat. littĕra, letra).1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro.
Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición.
15 Transcribir. (Del lat. transcribĕre).1. tr. copiar (‖ escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar.3. tr. Representar elementos
fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición.
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Signo notorio
La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de
la Comisión de la Comunidad Andina que establece:
“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal
en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o
el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado
por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público
consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor
que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los
consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o
servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o
característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la
información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante
publicidad del signo.
Sector pertinente
En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del
sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:
“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se
aplique;
b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo
de productos o servicios a los que se aplique; o
“c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique”.
Y añade que:
16 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición.
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“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de
cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya
notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el
que se pretende la protección;
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Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las
pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a
demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de
cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad
De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de
probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria
de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228
y 230 de la Decisión 486 .
La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos:
Conceptual, ortográfico, fonético y visual.
Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o
semejante.
La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a
compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de
sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.
Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente
referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.
El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del
riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un
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Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho17 que el riesgo de dilución, se
presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la
altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del
signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan
ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.
Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido
clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no
provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada.
Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls
Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez
años ya no existirá la marca Rolls Royce».”18
“(…) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que
el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección
de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares
del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos
puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del
nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar
mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el
nombre como el nombre de la tienda...][…Así que “blurring” [empañamiento] es una forma
de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”
“(…) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un
local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los
consumidores no pensaran que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la
tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder
por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa
se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.19”
17Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE
18
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-
Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.
19TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002
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Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo Jääskinen:
Acervo probatorio
Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad opositora:
Certificación emitida por la señora Angela María Sánchez Restrepo, con tarjeta
profesional 79776-T, quien en calidad de Revisor Fiscal de la sociedad FSQ Group
SAS. Identificada con NIT. 800.228.108-9, hace constar las ventas de productos con
marca Qbano realizadas por la sociedad FSQ Group SAS y sus Franquiciados, tales
como Sándwich; Hamburguesas; perros; gaseosas entre otros, durante los años 2018,
2019, y año 2020 con corte al 30-04-2020.
Certificación emitida por la señora Ángela María Sánchez Restrepo, con tarjeta
profesional 79776-T, quien en calidad de Revisor Fiscal de la sociedad FSQ Group
SAS. Identificada con NIT. 800.228.108-9, e la marca Qbano se comercializa a través
de establecimientos de comercio propios y en franquicia.
Certificación emitida por la señora Angela María Sánchez Restrepo, con tarjeta
profesional 79776-T, quien en calidad de Revisor Fiscal de la sociedad FSQ Group
SAS. Identificada con NIT. 800.228.108-9, hace constar los rubros han sido registrados
como gastos por publicidad que se ha invertido con los signos distintivos SANDWICH
CUBANO y QBANO, durante durante los años 2018, 2019 y abril de 2020.
Certificación emitida el mes de mayo de 2020 por el señor Jaime Mejia, quien en
calidad de Director comercial de la sociedad ALLCOLORS, hace constar que la
empresa FSQ GROUP S.A.S., identificada con NIT. 800.228.108, es cliente desde
inicios del año 2.018, realizado para ellos la impresión digital y litográfica de numerosas
20 Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.
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Signo solicitado
QUBA
(Mixta)
Clase 29: Frutos, hortalizas y legumbres secas, así como productos preparados con base
en frutos secos; jaleas, confituras, compotas; productos lácteos y sucedáneos de éstos.
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eventual confundibilidad del signo solicitado con una marca previamente registrada, lo
cual no corresponde a la precitada causal, pues se trata de objeciones que encajan dentro
de los presupuestos del literal a) del artículo 136 ibídem, razón por la cual al existir una
norma especial que contempla literalmente los argumentos del opositor, esta Dirección
procederá a efectuar el análisis de la causal correcta que también fue alegada por el
observante:
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QUBA
(Mixto)
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El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada
por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición
alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas:
se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación
conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”.
De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general,
el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante,
teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son
pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al
elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento
dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es
figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo
abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta)
“C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).
Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no
existirá riesgo de confusión.
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- Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa
la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos
podría ser evidente.
- Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, con lo cual se indica la sonoridad
de la denominación.
- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente
del consumidor, esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.23
Análisis comparativo
22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 52-IP-2011, marca BENZACLIN, 1 de septiembre de 2011.
23 Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobre la materia. Como ejemplo, Carlos Fernández Novoa, manifiesta lo siguiente:
“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer
su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las
sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial
eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.
(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es
idéntica o muy difícil de distinguir.
(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de
vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.
(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones
confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la
impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.
24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 52-IP-2011, marca BENZACLIN, 1 de septiembre de 2011.
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QUBA
(Mixto) QPASS, Q, Qdelicioso!
(Mixtas)
De acuerdo a lo anterior, se evidencia que los vocablos que conforman los signos que
fundamentan la oposición presentada, no presenta partículas que se incorporen dentro del
signo llamado a registro, como tampoco su elemento gráfico de tipográfica especial que
sobre salen en la etiqueta se asemejen a los signos del signo opositor, por lo que, no hay
asociación que permita afirmar una confundibilidad u asociación entre los signos, por cuanto
cada uno de los vocablos cotejados contempla en su extensión partículas propias que
permiten ser diferenciadas y por ende cualquier riesgo de confusión o asociación se ve
diluido por los componentes ortográficos y gráficos de cada uno de los signos.
El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta, conformado por dos elementos, uno
nominativo y otro gráfico, consistentes el primero en la expresión QUBA en una tipografía
característica, que corresponde al elemento ilustrativo del signo pretendido del cual se
destaca la imagen de una hoja que adorna la letra A.
Por su parte, las marcas opositoras QBAN, QBANO, QBANO Express, QBANO CAFÉ,
SANDWICH QBANO, ¡QBANO Delicioso!, QBANO QUMBIA, SALSA QBANO, QBANO,
EL SANDWICH CUBANO, QBANO UNICO, EL SANDWICH CUBANO, SANDWICH
QBANO DELICIOSO, de naturaleza nominativa y mixta, presentan una preponderancia y
distintividad en el vocablo QBANO, dado que la conjugación de esta con vocablos como
SÁNDWICH, CAFÉ, DELICIOSO!, express, los cuales resultan ser descriptivos del tipo de
productos y/o servicios a identificar, es de uso común para los productos que incorpora
las clases 29,30 y 43 Internacional de Niza, de suerte que al ser estas partículas en
mención débiles per se, su convivencia con otras marcas que incluyan la misma o
semejante configuración lingüística en sus signos, no implicará de manera alguna una
afectación a los derechos adquiridos con el registro de los acotados signos.
Esta Dirección, como primer análisis, establece la existencia de una familia de marcas en
cabeza del opositor, situación que, en términos del Tribunal Andino, se define como:
Con base en los criterios mencionados, se establece que la familia de marcas del opositor
FSQ GROUP S.A.S, tiene como rasgo distintivo el uso de la expresión “QBANO”. Así las
cosas, un consumidor al observar estos elementos característicos en el mercado como
parte de una marca al identificar un producto y/o servicio, asocia el origen empresarial con
el opositor, al obrar la expresión “QBANO” como indicador de pertenencia a una familia
de marcas.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a
dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o
semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en
la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto
nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado
vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos
productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común26
25 Resolución No. 28927 del día 18 de julio de 2019, emitida por la Dirección de Signos Distintivos en el expediente No.
SD2018/0001373
26 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS ydiseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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En efecto, los signos cotejados QUBA / QBANO pueden generar una percepción errada
en el público consumidor al considerar que se tratan de marcas correspondientes a un
mismo origen empresarial cuya modificación en sus sufijos obedece a una línea de
productos o servicios paralela o que se trata de una nueva invención de las marcas
opositoras.
Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión
en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.
Ahora, evidencia la Dirección que el signo solicitado a registro QUBA presenta una
similitud con la marca opositora QBAN registrada bajo el expediente No. 03052687, toda
vez que fonéticamente resultan similares dado que al ser pronunciados generan un
impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados, sin que la
inclusión de la letra U y omisión de la letra N en su extensión en referencia a la
configuración de la marca opositora, diluya la semejanza entre los mismos.
Conexión competitiva
Clase 29: Frutos, hortalizas y legumbres secas, así como productos preparados con base
en frutos secos; jaleas, confituras, compotas; productos lácteos y sucedáneos de éstos.
Expedientes – Cobertura
10094567 Clase (30): café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del
café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados
comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza;
vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.
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09204355 Clase (29): carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y
legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y
productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
13199296 Clase (29): atún; jamón; tocino; carne; carne de ave; carne de caza; carne
de cerdo; ensaladas de frutas; ensaladas de verduras hortalizas y legumbres; refrigerios
a base de fruta; pepinillos; quesos; salchichas; salchichones.
SD2018/0067832 Clase (29): Atún; jamón; tocino; carne; carne de ave; carne de caza;
carne de cerdo; salchichas; salchichones; ensaladas de frutas; ensaladas de verduras
hortalizas y legumbres; refrigerios a base de fruta; pepinillos; quesos.
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13213483 Clase (32): jugos de frutas, zumos de frutas, jugo de manzana, jugos
vegetales.
03095871 Clase (30): café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del
café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados
comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza;
vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
03052685 Clase (43): servicios prestados por restaurantes, bares, cantinas, cafeterías,
salones de té, etc., procurando alimentos y bebidas; servicios de alimentación.
93377786 Clase (29): carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y
legumbres en conservas, secas y cocidas: jalea, mermeladas; huevos, leche y productos
lácteos; aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas; conservas, productos
comprendidos en la clase 29.
03095874 Clase (29): carne, pescado, aves de caza; extractos de carne; frutas y
legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y
productos lácteos; aceites y productos comestibles.
09204356 Clase (30): café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del
café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados
comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza;
vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
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04006156 Clase (29): Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y
legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y
productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
04006158 Clase (30): Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del
café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados
comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza;
vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la
IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección
observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para
concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto
de comparación, como se procede a explicar.
Primeramente, evidencia este Despacho que los signos opositores reivindican productos
amparados en la clase 29 Internacional, nomenclador donde se describen los productos
que busca distinguir el signo llamado a registro, así mismo, se denota que las
descripciones de unos y otros productos amparados por las marcas en conflicto resultan
ser sustituibles y complementarios, toda vez que se trata de productos alimenticios.
De acuerdo con lo anterior, se infiere que el signo solicitado y el signo opositor al identificar
productos de la clase 29 Int, abarca los mismos artículos por lo que tienen finalidades
idénticas. En otras palabras, los productos identificados por el signo opositor podrían ser
sustituidos por los bienes que identifica la marca solicitada, ya que los mismos son
intercambiables. Por lo anterior, los consumidores al encontrar los signos en el mercado
difícilmente podrían identificar los productos de su preferencia (confusión directa) o el
distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta).
Junto con ello, como criterios adicionales se debe tener en cuenta lo siguiente:
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Resolución N° 17953
Consideración previa
Previamente a resolver el presente asunto, una vez revisados los archivos de esta entidad
en busca de los antecedentes marcarios expuestos por la sociedad FSQ GROUP S.A.S.,
como fundamento de sus observaciones, encontramos que el Nombre Comercial
identificado con el Expediente Número 922255820 y la Enseña Comercial con Expediente
Número 96032448, poseen como titular inscrito a las sociedades SALSAMENTARIA
ENRIKO LIMITADA y ALIMENTOS ENRIKO S.A.S, respectivamente.
Este hecho tiene especial relevancia para este trámite, teniendo presente que los datos
consignados dentro del registro marcario es información vinculante tanto para quienes se
benefician de los efectos del registro como para terceros, ya que de ella se derivan todos
los derechos y obligaciones que surgen del registro mismo, al punto tal que cualquier
cambio sobre dicha información debe ser informada a la Superintendencia mediante el
inicio de los trámites de inscripción de afectaciones posteriores al registro de un marca,
so pena de no recibir la protección jurídica correspondiente.
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Dentro del material probatorio allegado por la opositora se refiere como prueba copia del
certificado de existencia y representación legal de FSQ GROUP SAS, el cual no se
evidencia dentro del material probatorio, sin embargo, este Despacho de acuerdo a la
información hallada en el RUES, si bien esta información da cuenta de la inscripción de
algunos establecimientos de comercio en el registro mercantil, estos no contienen la
denominación “SANDWICH CUBANO” y “SANDWICH Qbano” sobre la cual alega el
opositor un mejor derecho, así mismo se precisa que esta información no permite
evidenciar que el mismo está siendo usado en el comercio de manera real, efectiva y
continua.
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En cuanto a los certificados de pautas publicitarias emitidos por RCN, CARACOL RADIO,
OLIMPICA Y RADIOPOLIS, estas permiten evidenciar la promoción de los productos
distinguidos con la marca QBANO, no obstante, estos por si solos no dan cuenta del uso
real y efectivo del nombre y enseña comercial alegado por el opositor en el mercado.
Igualmente, se allegan algunos artículos de prensa que refieren el signo QBANO como
marca distintiva de una cadena de alimentos y su trayectoria en el sector de alimentos
como su desarrollo empresarial.
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A la luz de lo expuesto, esta Dirección concluye que no fue probado el uso del Nombre
Comercial alegado por el opositor “FRANQUICIAS EL SANDWICH CUBANO”, por lo que
no resulta procedente llevar a cabo la confrontación de esta con el signo solicitado.
Así las cosas, resulta procedente llevar a cabo la confrontación de la enseña comercial
“SANDWICH QBANO” con el signo solicitado, a fin de determinar la existencia o no de un
riesgo de confusión entre ellos, para lo cual deben tenerse en cuenta los aspectos de
orden visual, fonético y conceptual27 mencionados anteriormente, teniendo en cuenta la
naturaleza de los signos a confrontar.
Consideraciones previas
Surge la pregunta obligada: ¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo?
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El Tribunal advierte, que la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre
comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos
diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente. El legislador
comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal
y como se determinó en el mencionado artículo 190.
Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del nombre comercial es
aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos
factores:
2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o
similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público
consumidor. (Artículo 136, literal b, de la Decisión 486).
Análisis comparativo
Encuentra la Dirección, en primer lugar, que de las pruebas aportadas se deprende que
la enseña comercial objeto de la oposición ostenta un uso público, personal, ostensible y
continuo; en ese orden de ideas, una vez cotejados en conjunto los signos en comento,
se observa que el signo solicitado reproduce totalmente el nombre comercial opositor, sin
que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad
En consecuencia, los signos cotejados QUBA / SANWICH QBANO pueden generar una
percepción errada en el público consumidor al considerar que se tratan de marcas
correspondientes a un mismo origen empresarial cuya modificación en sus sufijos
obedece a una línea de servicios paralela o que se trata de una nueva invención de las
marcas opositoras.
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Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión
en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.
Conexión competitiva
Clase 29: Frutos, hortalizas y legumbres secas, así como productos preparados con base
en frutos secos; jaleas, confituras, compotas; productos lácteos y sucedáneos de éstos.
Signo Actividades
Como se puede observar el signo solicitado busca distinguir artículos propios como
verduras, frutas, legumbres entre otros los cuales se amprarán en la clase 29
Internacional, los cuales son usados en la actividad de comercialización de alimentos
preparados, actividad que requiere para su desarrollo productos alimenticios, los cuales
ampara el signo llamado a registro, por lo que fácilmente los consumidores pueden
relacionar una actividad de comercialización de alimentos preparados con productos
como Frutos, hortalizas y legumbres secas, así como productos preparados con base en
frutos secos, toda vez que en el mercado no resulta extraño que un empresario que se
desempeña en un sector de preparación de alimentos busque ampliar su esquema de
negocios e incursione en otro tipo de actividades del mismo sector como lo es la
producción de sus insumos alimenticios, por lo que el consumidor fácilmente entenderá
que quien se encarga de una serie de elementos y/o prestaciones ahora incursione en
otro afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto
de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al
del antecedente antes mencionado.
Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que
los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de
que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas
habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.
Análisis comparativo
Esta Dirección observa que si bien los signos comparados comparten cierta semejanza,
al compartir algunas de sus letras, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse
su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que
generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente
diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión
ni de asociación.
En efecto, que los vocablos que conforman el signo que fundamenta la oposición
presentada, no presenta partículas que se incorporen dentro del signo llamado a registro,
por lo que, no hay asociación que permita afirmar una confundibilidad u asociación entre
los signos, por cuanto cada uno de los vocablos cotejados contempla en su extensión
partículas propias que permiten ser diferenciadas y por ende cualquier riesgo de confusión
o asociación se ve diluido por los componentes ortográficos y gráficos de cada uno de los
signos.
Los signos cotejados presentan una composición gramatical y gráfica disímil que les confiere
una pronunciación diferente, permitiendo la diferenciación gramatical, fonética y visual de los
mismos.
Así las cosas, las semejanzas existentes entre los signos comparados no son determinantes
de confusión en el público consumidor.
Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados
capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre
la relación entre los productos identificados por los mismos, en la medida en que el no
cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.
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Pronunciamientos Previos
Sobre el estatus de notoriedad del signo opositor, esta Oficina recalca que aunque el
grado de notoriedad de una marca varíe con el tiempo, es decir que una marca notoria en
el pasado puede no serlo en la actualidad; en el presente caso, la fecha de solicitud del
signo objeto de análisis se encuentra dentro de los dos años inmediatamente siguientes
al periodo de declaratoria de notoriedad y por tanto esta Dirección estima que dicho status
persiste desde esa fecha, debido a que dicha notoriedad no se encuentra mermada o
diluida por el tiempo transcurrido entre la declaratoria de la misma y la solicitud del registro
del signo; por ende está Dirección procederá con el análisis convocado por la opositora.
En este caso para determinar la notoriedad de un signo se debe verificar los siguientes
criterios:
29
30 Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011.
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En este caso el sector pertinente para los signos NOMBRE COMERCIAL: FRANQUICIAS
EL SANDWICH CUBANO, LAS ENSEÑAS COMERCIALES: SANDWICH CUBANO Y
SANDWICH QBANO Y LAS MARCAS: EL SANDWICH CUBANO Y QBANO está
comprendido por todas aquellas personas jurídicas y naturales que hacen parte de la
cadena de servicios de restauración de la clase 43 Internacional.
Dentro del material probatorio fueron aportados artículos de prensa en los cuales se relata
Así mismo, se allegan certificaciones emitidas por los medios de comunicación de radio
de Caracol Radio, RCN, cadena Olímpica, y Radioplolis, donde hacen constar las pautas
publicitarias efectuadas de la marca QBANO a nivel nacional en estos medios durante los
años 2018, 2019 y 2020 hasta el mes de mayo.
Dentro del material probatorio fueron aportadas varias imágenes publicitarias como
Volantes, afiches y bonos promocionales con el signo QBANO emitidos en los años 2018,
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2019 y 2020. Medios publicitarios que se ratifican con algunas certificaciones emitidas por
proveedores de servicios de publicidad “ALLCOLORS, PALLOMARO S.A, Avisos
Gamacril Ltda” en las que hacen constar sus servicios en este ámbito para la promoción
de la marca QBANO.
Podemos evidenciar de las pruebas aportadas, la sociedad FSQ GROUP S.A.S, mediante
las cuales ha realizado varias inversiones publicitarias de diferente tipo para dar a conocer
al público consumidor el signo QBANO en el mercado.
Si bien, la sociedad FSQ GROUP S.A.S, ha relacionado acervo probatorio que demuestra
la publicidad de la marca en el sector pertinente, y así mismo, allega certificado emitido
por el Revisor fiscal de la sociedad, donde se acreditan las sumas invertidas que se han
efectuado durante los años 2018, 2019 y el periodo de enero a abril de 2020, lo cual
permite inferir a esta Dirección que efectivamente se ha desarrollado una estrategia de
mercadeo para dar a conocer el signo QBANO en el comercio, por lo que se puede deducir
que ha habido una inversión significativa para la difusión de la misma.
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3. Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas (literal e del artículo 228
de la Decisión 486)
Los ingresos asociados a una marca, son aquellos recursos o utilidades que su titular
percibe gracias a la explotación comercial de la misma. Si las cifras de ingresos son
reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma
medida será considerable el uso o explotación comercial de la marca y, por tanto, el
conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.
Dentro del material probatorio aportado por la opositora se evidencia certificación emitida
por la revisora fiscal de la sociedad FSQ Group SAS donde da fe de los valores obtenidos
por ventas efectuadas por los servicios de restauración identificados con la marca
QBANO, durante los años 2018, 2019, y año 2020 con corte al 30-04-2020.
Adicionalmente, la opositora allega un numero de facturas emitidas durante los años 2018,
2019, y año 2020 hasta el mes de mayo de 2020, a nivel nacional, esta información da fe
de los productos comercializados por la sociedad FSQ Group SAS.
La certificación aportada por la opositora se tiene como veraz para demostrar los
volúmenes de venta de los servicios identificados con la marca QBANO, toda vez que con
la misma fue aportado un número importante de factura emitidas por varios de los
establecimientos de comercio que nivel nacional se identifican con la marca QBANO
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Así mismo, las Certificación emitida por el Revisor Fiscal, refiere que los ingresos
obtenidos incluyen los ingresos obtenidos por los franquiciados de la sociedad FSQ Group
SAS.
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De conformidad con el análisis de las pruebas aportadas por la sociedad opositora, esta
Dirección concluye que la marca QBANO31 ha mantenido el estatus de notoria para el
periodo comprendido entre septiembre de 2018, hasta el mes de abril de 2020, para
identificar servicios de restauración propios de la clase 43 Internacional.
Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios
cualitativos y cuantitativos necesarios, se reconoce que el signo QBANO33 ha mantenido
su estatus de notoriedad el cual se ha extendido para el periodo comprendido entre
septiembre de 2018 a el mes de abril de 2020 para distinguir servicios de restauración,
31
32 PACHÓN MUÑOZ Manuel. “MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Pág. 127. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984Igualmente,
algunas legislaciones de los Países Miembros definen la enseña comercial de la misma manera. Se puede ver el artículo 583, numeral
5. “CÓDIGO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, que dispone: “Se entiende por enseña el signo que utiliza una
empresa para identificar su establecimiento”.
33 El signo sobre el cual recae la declaratoria de notoriedad es la Marca “QBANO” (Mixta) con Certificado de Registro N° 285931
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(QUBA) (QBANO)
Riesgo de confusión
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Clase 29: Frutos, hortalizas y legumbres secas, así como productos preparados con base
en frutos secos; jaleas, confituras, compotas; productos lácteos y sucedáneos de éstos.
Si bien al observar la cobertura de los signos objeto de cotejo se evidencia de los mismos
no se encuentran amparados bajo el mismo nomenclador de la clasificación internacional,
se evidencia que entre los mismos hay complementariedad, dado que es natural que los
servicios de restauración requieran para el desarrollo y prestación de su actividad
productos alimenticios, los cuales busca distinguir el signo que se pretende registrar al
identificar artículos propios como Frutos, hortalizas y legumbres secas, productos lácteos
y sucedáneos de éstos, entre otros los cuales se ampraran en la clase 29 Internacional,
siendo los unos y los otros asociados a un mismos origen empresarial, máxime si se tiene
en cuenta que el carácter de notorio del signo opositor que permite la ruptura del principio
de especialidad, la cual es reforzada por la relación de complementariedad de los
servicios y productos que los signos distinguen.
Por lo anterior, los consumidores pueden relacionar una actividad de restauración con
productos agrícolas, toda vez que en el mercado no resulta extraño que un empresario
que se desempeña en los servicios de restauración busque ampliar su esquema de
negocios e incursione en otro tipo actividades del mismo sector como los son los
productos alimenticios, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se
encarga de una serie de elementos y/o prestaciones ahora incursione en otro afín. Al
darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el
registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del
antecedente antes mencionado.
Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que
los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de
que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas
habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.
En este punto es preciso determinar la fuerza distintiva intrínseca del signo notorio, según
su significado conceptual esté asociado a los productos o servicios identificados como
expresión evocativa o se presente como una marca arbitraria o caprichosa frente a los
mismos.
Así, se observa que, en atención a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo
económico del titular, lo cual se revierte en el aumento del valor comercial y publicitario
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Resolución N° 17953
que le representa dicha marca, la norma andina extiende su protección a las conductas
que pudieren generar la dilución de su valor comercial o publicitario.
En este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que: “En todo caso
deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las
marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su
protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se
deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya
analizados”34.
Este Despacho encuentra que el signo solicitado QUBA conlleva a la pérdida de la fuerza
distintiva o el valor publicitario de la marca notoria anteriormente mencionada, en la
medida en que ambas marcas se pueden asociar a un origen empresarial común, debido
a las semejanzas que presentan. La marca solicitada atenta contra la integridad de la
marca notoria en la medida en que la fuerza distintiva de esta última, se ve afectada por
el uso de la primera, ya que, en lugar de ser una sola marca con ciertas características
notoriamente conocidas, va a haber dos marcas con orígenes totalmente diferentes, con
las mismas características, por lo que es evidente que la distintividad de la marca notoria
se va a ver afectada.
Conclusión
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Extender la notoriedad del signo QBANO (Mixto)35 para identificar
“servicios de restauración” de la clase 43 de la Clasificación de Niza, por el periodo
comprendido entre septiembre de 2018 a el mes de abril de 2020.
35
3629: Frutos, hortalizas y legumbres secas, así como productos preparados con base en frutos secos; jaleas, confituras, compotas;
productos lácteos y sucedáneos de éstos.
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Resolución N° 17953
Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha
de notificación.
Notifíquese y Cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., el 30 de marzo de 2021
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