Trabajo Final Monografia Seminario Derecho Publico y Privado JM Paniagua
Trabajo Final Monografia Seminario Derecho Publico y Privado JM Paniagua
Trabajo Final Monografia Seminario Derecho Publico y Privado JM Paniagua
FACULTAD DE DERECHO
1
INDICE
ABREVIATURAS………………………………………….…………..3
I. INTRODUCCION……………………………….………….…………..4
II. DESARROLLO…………………………………………………………5
1) La regla general del artículo 399 del CCCN. El principio nemo plus
iuris…………………………………………………………………………..5
2) Los antecedentes en el Código Civil de Vélez………………...…………….5
3) La función operativa del principio general………………………....………..7
4) Interpretación de la regla general y sus excepciones…………….………..…7
5) El funcionamiento de la teoría de la apariencia como excepción…….……...8
6) Algunos casos de aplicación. Diferentes posturas………………………….10
7) La recepción normativa de la buena fe en el CCCN………………..............13
8) La buena fe como principio general del derecho…………………………...14
9) La buena del como concepto jurídico indeterminado……………………....14
10) La doctrina de la inexistencia jurídica como especie de ineficacia……..….16
11) Algunos trazos paralelos entre la teoría de la apariencia con la teoría del acto
inexistente…………………………………….…………………….…..…...17
12) La protección de los subadquirentes en el CC y en el CCCN………..…......17
13) Aspectos en donde reside la importancia del justo título para el supuesto de la
prescripción adquisitiva breve……………….………………….……….….20
14) La buena fe en la relación posesoria para la operatividad de la prescripción
adquisitiva breve……………………………………………….……………23
15) La “debida diligencia” en la configuración de la buena fe en la adquisición de
bienes inmuebles……………………………………………….……………24
16) Precisiones acerca de las transmisiones a non domino………...……………25
III. CONCLUSIONES……………………………………….………….…..27
1) Conclusión primaria…………………………………………………………27
2) Conclusiones derivadas…………………………………..….………………27
IV. FUENTES Y BIBLIOGRAFIA………………………...……………….29
2
ABREVIATURAS.
Parr: párrafo
P: pagina.
T°: tomo.
Num: número.
3
I. INTRODUCCIÓN.
Así las cosas, en el presente trabajo intentaré demostrar cómo opera el instituto de
la prescripción adquisitiva de derechos reales sobre inmuebles en las transmisiones a “non
domino”. Esto es, en el supuesto en el cual aquel que enajena no era el dueño de la cosa
frente al principio nemo plus iuris que veda, como regla general, la posibilidad de la
transmisión de un derecho mejor o más extenso del que se tiene y si cabe la protección
del subadquirente y la consolidación del derecho real en cabeza de él en virtud de un acto
jurídico precedente ineficaz por la teoría de la inexistencia.
4
II. DESARROLLO.
1) La regla general del artículo 399 del CCCN. El principio nemo plus iuris.
El Derecho Romano (Digesto 50, 17, 11) expresaba que “Lo que es nuestro no
puede ser transferido a otro sin hecho nuestro”, y en similares términos lo recogieron las
reglas de Las Partidas (Partida VII, Regla XII), “La cosa que es nuestra no puede pasar a
otro sin nuestra palabra y sin nuestro hecho”.
Dicho esto, en esta investigación voy a confrontar este principio general del
derecho con la posibilidad de que, ante una transmisión en donde el transmitente no era
dueño se pueda consolidar el derecho real de dominio sobre un inmueble por parte del
adquirente, o eventuales subadquirentes, en virtud de la operatividad del instituto de la
prescripción adquisitiva breve.
5
La manda legal que analizamos establece que nadie puede transmitir a otro un
derecho mejor o más extenso del que tenía el transmitente, es decir, nadie puede dar lo
que no tiene, ya que no puede causar un efecto en otro, en este caso investirlo de dueño
de una cosa, si él no lo era. Así, por ejemplo, el que tiene un dominio revocable sobre un
inmueble, según consta en su título, no puede transmitir un dominio irrevocable conforme
al artículo 1966 del CCCN1.
López Mesa sostiene que “como principio general, toda transferencia de derechos
se basa en la regularidad formal del traspaso, pero involucra la disponibilidad sustancial
del derecho por quien lo transmite, lo que en caso de transmisiones sucesivas debe ser
acreditado, pues de otro modo se estaría consagrando una transmisión a non domino”2
De esta idea básica de la lógica, la doctrina que tiene como génesis al jurista
alemán comentador del código civil francés Karl Zachariae, se encargó de desarrollar la
teoría del acto inexistente que es aquel al cual le falta un elemento esencial para la
formación del acto jurídico, en este caso, el sujeto.
Jose Tobías sostiene que el principio nemo plus iuris presenta un razonamiento
conforme al cual “cada persona es soberana en la esfera de sus derechos subjetivos y, por
consiguiente, que ningún tercero puede disponer eficazmente de esos derechos; por otra
parte, nadie puede quedar vinculado sino en virtud de un acto emanado de su voluntad.
De ese modo, no puede dudarse – a nuestro juicio - de que la regla nemo potest plus iuris
(…) y la que establece que la voluntad es elemento esencial del acto jurídico (dogma de
la voluntad) constituyen principios generales del derecho positivo argentino”3.
1
Rivera, Julio Cesar (dir)/Medina, Graciela (dir)/Esper, Mariano (coord). Código Civil y Comercial de la
Nación comentado, 2da edición actualizada y ampliada, T° II. Buenos Aires. La Ley. 2023. P. 247
2
López Mesa, Marcelo. Doctrina de los actos propios. Hammurabi. Bs As. 2018. P. 131.
3
Tobías, José. Apariencia jurídica. LL, 1994-D-316.
6
3) La función operativa del principio general.
Así las cosas, como regla, no se convierte en dueño quien adquiere de quien lo
había hecho con causa en un contrato declarado ineficaz. No se puede transmitir el
dominio a otro, según el principio nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse
haberet.
4
Alterini, Jorge (dir.)/Tobías, José (t II, aa.225-400)/Alterini, Ignacio (coord.), Código Civil y Comercial
comentado. Tratado exegético T° II. Buenos Aires. La Ley. 2019.
7
Lo expuesto es de especial necesidad toda vez que es imperioso que ante el ritmo
de las relaciones jurídicas patrimoniales y el tráfico negocial (seguridad jurídica
dinámica) y que en ciertas oportunidades entra en crisis con la tutela del derecho real en
cabeza del transmitente (seguridad jurídica estática) se debe saber, con la mayor certeza
posible, cuál será el alcance de la protección de los terceros (adquirente y sucesivos
subadquirentes) que contrataron con él, ya que al unificar las esferas civil y comercial en
un solo cuerpo normativo, la tutela del giro comercial aparece como merecedor de una
riguroso y claro amparo.
5
Falzea, Angelo. Voz “Apparenza”, en Ricerche di teoría generale del diritto e di dogmática giuridica, T°
II. Dogmática giuridica. 1997. P. 812.
8
racionalidad que causo en el agente una fundada confianza, de suyo, basada en la buena
fe.
En este sentido, la transmisión no sanea los vicios por sí misma y los defectos
estriban y continúan subsistiendo en el derecho traspasado. Pero a pesar de ello el tercero
al acreditar los requisitos de buena fe y el título oneroso puede soportar y repeler las
acciones que el titular del derecho hubiese tenido, de allí resultaría que el derecho vendría
a robustecerse con su transmisión.6
Aquí se muestra como juega la doctrina de la apariencia, pues aquel derecho que
aparentaba ser de una manera y se traspasó a otro -tercero subadquirente- que no sabía ni
podía conocer los vicios que adolecían en él se confía en que esa apariencia es, en verdad,
la realidad jurídica de la cual quedo convencido. Es así entonces que la apariencia de ese
derecho se muestra como fundamento del principio de la excepción al precepto del
artículo 399 del CCCN. Tengamos en cuenta que la apariencia es un fenómeno relacional
que enlaza dos situaciones distintas, una real y otra irreal o engañosa, y que de esa
conjunción sale perjudicado un tercero7.
De este modo, Pablo Heredia sostiene que “siempre que el interés de la sociedad
lo exija y los terceros se hallen en la imposibilidad de conocer la parte oculta de una
situación jurídica cualquiera, el que tiene a su favor la apariencia de un derecho, revestido
de las formas legales, es considerado por la ley como si lo tuviera realmente al solo efecto
6
López Mesa, Marcelo/Barreira Delfino, Eduardo (dir). Código civil y comercial de la nación. Comentado.
Anotado. T° 4-B. Buenos Aires. Hammurabi. 2020
7
López Mesa, Marcelo/Barreira Delfino, Eduardo (dir). Código civil y comercial de la nación. Comentado.
Anotado. T° 4-B. Buenos Aires. Hammurabi. 2020. P. 431.
9
de proteger a terceros que contratan con él, quedando a favor de los propietarios
despojados las acciones resarcitorias correspondientes”8.
8
Heredia, Pablo (dir)/Calvo Costa, Carlos (dir)/Comentario de Pablo Heredia (aa 398-400). Código Civil y
Comercial comentado y anotado – T° II. Buenos Aires. La Ley. 2022. P. 780.
9
Rivera, Julio Cesar (dir)/Medina, Graciela (dir)/Esper, Mariano (coord)/Comentario de Luis Crovi (aa
398-400). Código Civil y Comercial de la Nación comentado, 2da edición actualizada y ampliada, T° II.
Buenos Aires. La Ley. 2023. P. 248
10
CNCiv., Sala A, G., D. E. y otros c. Lucero S.A. s/reivindicación, 07/08/2017, LL Online:
AR/JUR/54556/2017.
10
De la interpretación armónica del artículo 392 del CCCN surge que no es cierto
lo afirmado sobre el carácter definitivo de los actos del heredero aparente, ya que en las
transmisiones a non domino estamos frente a un supuesto de inexistencia del acto jurídico
y no a una nulidad, en la cual sí la protección de la buena fe campea con firmeza conforme
al primer párrafo del artículo mencionado.
Otra excepción legal se puede encontrar en el artículo 1885 del CCCN por el cual,
si quien constituye o transmite un derecho real que no tiene, lo adquiere posteriormente,
la constitución o transmisión queda convalidada, es decir, que si el acto de disposición
por quien no tenía el derecho real se convalida ulteriormente, entonces, el disponente
llega a adquirirlo. A esta excepción se la llama la regla de la convalidación y es de
aplicación tanto a los derechos reales como a los personales, como por ejemplo en el caso
del legado de cosa ajena del artículo 2507 que indica que el legado de cosa ajena no es
válido, pero se convalida con la posterior adquisición de ella por el testador.
Esta aseveración nos parece correcta ya que la protección a los terceros del artículo
392 del CCCN coloca bajo su esfera a las cosas registrables, y entendemos esta
posibilidad toda vez que sería de difícil cumplimiento o, eventualmente imposible, el
11
Rivera, Julio Cesar (dir)/Medina, Graciela (dir)/Esper, Mariano (coord)/Comentario de Luis Crovi (aa
398-400). Código Civil y Comercial de la Nación comentado, 2da edición actualizada y ampliada, T° II.
Buenos Aires. La Ley. 2023. P. 248
11
saber o podido saber quién es el verdadero propietario de una cosa mueble no registrable,
ya que el principio para este tipo de cosas es que la posesión vale título.
Además, como una nota de cierre el artículo 1895 in fine del CCCN manda a que
la buena fe sobre las cosas muebles registrables se configura con la inscripción registral
en cabeza de quien la invoca, por lo cual pareciera ser que el que posee una cosa mueble
no registrable se presume su derecho real de dominio excepto que el verdadero propietario
pruebe que esa adquisición fue gratuita. Aclarado esto y en el hipotético caso en el cual
un poseedor de cosa mueble no registrable quisiera iniciar un juicio de usucapión, nada
se lo impide, pero la pregunta es ¿para qué lo va a hacer? Si cuenta con el título que
consagra el Art. 1895 primera parte del CCCN12.
Otro caso es la protección que brinda el artículo 337 del CCCN al tercer adquirente
en el acto simulado en donde estipula que la simulación no puede oponerse a los
acreedores del adquirente simulado que de buena fe hayan ejecutado los bienes
comprendidos en el acto. Y en el fraude, el artículo 340 del mismo plexo expresamente
establece que el fraude no puede oponerse a los acreedores del adquirente que de buena
fe hayan ejecutado los bienes comprendidos en el acto.
En estos casos, y como en todos los casos de vicios, las categorías de ineficacias
que operan son la nulidad y la inoponibilidad, por lo cual, aquí si la buena fe se aplica
como requisito y fundamento de la protección de los subadquirentes y en subsidio de la
seguridad jurídica dinámica o del giro comercial.
En definitiva, señala Juan Jose Guardiola que “el tutelado es el tercero ajeno al
acto nulo, por lo que supone una anterior adquisición (la invalida) y una posterior
adquisición de buena fe y a título oneroso. Este último requisito es generalmente exigido
para que opere la apariencia jurídica, ya que de lo contrario no resultaría justo, pues
implicaría el sacrificio del verdadero propietario para amparar el lucro o ganancia de ese
tercero”13.
Zannoni explica que “no se trata de transformar al conjuro del precepto los actos
en válidos, sino de una excepción al nemo plus iuris por imperio de la ley en miras a la
12
Árraga Penido, Mario. Prescripción adquisitiva de cosa mueble “propia”. En Revista La Ley. Buenos
Aires. 2015. Cita On line: AR/DOC/545/2015.
13
Guardiola, Juan Jose. La adquisición a non domino. En Revista de Estudios de Derecho Notarial y
Registral. Núm. 7. Buenos Aires. Año 2020. P. 46.
12
teoría de la propiedad aparente. La misma ha sido implícitamente receptada por el
CCyCN toda vez que al fijarse las consecuencias de la nulidad absoluta (art. 387) nada se
dice al respecto por lo que ninguna razón existe para excluirlas del ámbito del art. 39214.
Cabe mencionar que la fuente de Vélez para la elaboración de los artículos 1197
y 1198 fueron los artículos 1134 y 1135 del Codé Frances, así lo menciona en la Nota al
1197, y hace especial referencia a Domat en la nota al 1198, habiendo sido ese jurista
francés el inspirador fundamental de ese ordenamiento y que luego Jean-Étienne Portalis
incluyo expresamente. Pero, a pesar de ello, el codificador nacional omitió
deliberadamente la referencia a la buena fe que aparece en el último párrafo del artículo
1134 del código civil galo15, entendemos que por los argumentos esgrimidos más arriba.
14
Zannoni, Eduardo. Reivindicación contra subadquirentes de inmuebles que adquirieron de un
enajenante a non domino (inaplicabilidad del art. 1051 CC), En Revista La Ley. Buenos aires. Año 1982.
Num I, p. 781, nota 7.
15
Artículo 1134 del Código Civil francés: “Los contratos legalmente celebrados tienen fuerza de ley entre
los que los han hecho.
Sólo pueden revocarse por mutuo consentimiento o por las causas que autoriza la ley.
Deben cumplirse de buena fe.”
13
Lo cierto es que luego de la reforma de la ley 17.711 de 1968 se modificó el
antiguo artículo 1198 del CC, introduciendo en su nueva redacción expresamente a la
buena fe como pauta para la celebración, interpretación y ejecución de los contratos.
Ahora si la buena fe, que fungía como un sol que alumbraba todo el ordenamiento, era
receptada como un principio rector de anclaje legal como sustento fundamental en las
relaciones no solo contractuales sino jurídicas.
14
En este caso la buena fe se configura a través de la verificación de lo requisitos
legales para acceder al derecho real de dominio sobre una cosa, dado que el adquirente
de buena fe y a título oneroso es, y debe ser, protegido siempre ante la apariencia de un
acto jurídico precedente en el cual él no conocía ni pudo conocer los defectos de que
adolecía y lo tornaron invalido.
También hay un ejemplo de esto cuando en el Art 362 del CCCN, en materia de
representación voluntaria, torna oponible a los terceros que conocían, o debieron conocer
obrando con cuidado y previsión -en este caso mala fe-, los límites, extinción y las
instrucciones que el representado dio a su representante.
Ciertamente, López Mesa plantea que “la noción de buena fe es una noción
compleja, dual o binaria, que incluso puede presentar dos facetas. Al menos puede
compararse con una moneda, pues presenta dos caras bien diferentes. Esta dualidad de la
noción de buena fe generalmente es planteada como la dicotomía entre la buena fe como
creencia y la buena fe como norma de comportamiento”16.
Marcelo Urbaneja indica que “El Código Civil y Comercial de la Nación diseña
sus distintos planos a partir de un principio general que surge del título preliminar. El
artículo 9 indica que “los derechos deben ser ejercidos de buena fe”. Derivan de esa pauta
16
López Mesa, Marcelo. Doctrina de los actos propios, 4ta edición. Buenos Aires. Hammurabi. 2018. P.
136.
15
los artículos 729 para obligaciones, 961, 991 y 1061 para contratos y 1893, 1902 y 1918
para los derechos reales y 427 para el matrimonio, al menos”17.
Y este autor también sostiene que “Ya sin controversia, casi todo el elenco
doctrinario distingue entre buena fe subjetiva o “creencia” y buena fe objetiva o "lealtad".
La primera se despliega en distintos campos, tales como se la menciona expresamente en
los artículos 392, 1895, 1898, 1902, 1918, 1919, 1920, 1935, 1957, 1962, 1963, 2119,
2257, 2258 y 2260. Es la creencia del propio derecho que alcanza caracteres tales que
fundamentan el comportamiento de quien no es titular de este, atemperando los efectos
de esa ausencia de derecho. Una de las derivaciones más ponderadas de esta faceta de la
buena fe es la teoría de la apariencia”18.
Ahora bien, al efecto de elucidar esta teoría, cuando hablamos del acto jurídico
inexistente, nos referimos a aquel negocio jurídico que nunca nació, es decir, comparado
con el acto nulo, ya sea absoluto o relativo, en el cual ese acto nació, pero con un defecto
en alguno de sus elementos esenciales – sujeto, objeto y causa –, en el inexistente, al
menos uno de esos elementos no se encuentra presente.
Ciertamente se debiera entender que ese acto nunca ocurrió, por más que haya
sucedido algo en los hechos, ello nunca alcanzo a presentarse como una realidad al mundo
jurídico, y esa irrealidad, Julien Bonnecase hacía la analogía con una sombra, no puede
tener ningún efecto jurídico. De suyo que, al plantear esto incluso la buena fe, a los efectos
de la protección de los derechos de los terceros, es irrelevante ya que algo que no fue no
puede proyectar nada.
17
Urbaneja, Marcelo. La publicidad cartular en los derechos reales inmobiliarios. Su existencia,
gravitación y vínculo con la publicidad posesoria y la publicidad registral. (Tesis doctoral). Buenos Aires.
2020. P. 24.
18
Urbaneja, Marcelo. La publicidad cartular en los derechos reales inmobiliarios. Su existencia,
gravitación y vínculo con la publicidad posesoria y la publicidad registral. (Tesis doctoral). Buenos Aires.
2020. P. 24.
16
11) Algunos trazos paralelos entre la teoría de la apariencia con la teoría del acto
inexistente.
Por otra parte, es necesario delinear si la protección que derivaba del artículo 1051
del código civil reformado por la ley 17.711 al configurarse la buena fe y el titulo oneroso
del subadquirente congloba y se extiende a otros casos de ineficacias, ya que la norma de
la 1051 in fine se enderezaba a los actos nulos o anulables. Por su parte, el artículo 392
del CCCN al eliminarse la subcategoría de actos anulables solo hace mención de que la
tutela dispensada por la norma alcanza a los actos nulos.
El propio mandato del artículo 392 del CCCN expone esta exclusión automática
al establecer en su primer párrafo que los subadquirentes de derechos de buena fe y a
título oneroso quedan protegidos por vía de la teoría de la apariencia, y a párrafo seguido
sienta las bases del supuesto de falta de intervención del titular del derecho, es decir, del
sujeto (uno de los elementos esenciales del acto jurídico para su configuración junto con
el objeto y la causa), resultando la veda de la protección del primer párrafo por tenerse
delante una irrealidad total, un acto inexistente, quitándole todo efecto, y en ese extremo
no llega la protección de la apariencia20. Aquí se denota una vez más como está implícita
en este último párrafo de la norma la doctrina de la inexistencia.
Extractando, si la protección del 1051 del CC lo amparaba contra los actos nulos
y anulables, y el 392 del CCCN contra los actos nulos, siempre con el requisito
insoslayable de la buena fe y el titulo oneroso, de suyo que la verificación de un supuesto
de inexistencia cierra totalmente el paso a la teoría de la apariencia, la cual nunca puede
19
López Mesa, Marcelo/Barreira Delfino, Eduardo (dir). Código civil y comercial de la nación.
Comentado. Anotado. T° 4-B. Buenos Aires. Hammurabi. 2020. P. 430.
20
López Mesa, Marcelo/Barreira Delfino, Eduardo (dir). Código civil y comercial de la nación.
Comentado. Anotado. T° 4-B. Buenos Aires. Hammurabi. 2020. P. 430.
17
operar como excepción y tutelar al subadquirente, correlacionando aquí el principio del
nemo plus iuris y la categoría de acto inexistente. En este sentido, la buena fe es inhábil
y por más que sea acreditada por el tercero y ningún efecto de saneamiento tendrá.
21
Guardiola, Juan Jose. La adquisición a non domino. En Revista de Estudios de Derecho Notarial y
Registral. Núm. 7. Buenos Aires. Año 2020. P. 48.
22
Venini, Juan Carlos. El artículo 1051 del Código Civil y las transmisiones “a non domino”. En Revista JA
T. 1982- III-712. Cita Online: 0003/1001399-1.
23
Guardiola, Juan Jose. La adquisición a non domino. En Revista de Estudios de Derecho Notarial y
Registral. Núm. 7. Buenos Aires. Año 2020. P. 48.
18
tráfico se convierte apenas instalado en la posición de propietario en desprotegido frente
a una situación similar de falsificación de escritura o sustitución de persona”24.
Dejando en claro que nadie puede perder un derecho sin haber hecho algo para
perderlo, a este efecto Guardiola aclara que esto ocurre en el caso de la adquisición a non
domino cuando “…no se invoque la prescripción adquisitiva para rebatir lo dicho, ya que
en tal supuesto media una pérdida de la posesión de la cosa por parte del titular y la
inacción por el tiempo legalmente previsto frente al ejercicio del derecho real del
prescribiente, es decir, permitió que otro adecue su conducta a los preceptos legislativos
a los efectos de adquirir. Acá está en juego la perpetuidad del dominio, uno de cuyos
caracteres es la facultad de disposición (el ius abutendi) que precisamente él no desplegó,
sino que le fue arrebatada”25.
De este modo, tenemos aquí que, como plantea Guardiola “…en adquisiciones a
non domino el subadquirente, aunque fuera a título oneroso y de buena fe con título
inscripto, estaba expuesto a la reivindicación del verus domino y recién adquiría el
derecho real por la prescripción adquisitiva breve, cuyos requisitos son posesión por 10
años, buena fe y justo título aquí claramente existente (art. 4010 y su nota CC)”26.
Según lo dicho, también este precepto del CC (Art. 4010), que es el equivalente
al artículo 1902 del CCCN, se extiende y aplica a las sucesivas transmisiones, siempre y
24
Guardiola, Juan Jose. La adquisición a non domino. En Revista de Estudios de Derecho Notarial y
Registral. Núm. 7. Buenos Aires. Año 2020. P. 49.
25
Guardiola, Juan Jose. La adquisición a non domino. En Revista de Estudios de Derecho Notarial y
Registral. Núm. 7. Buenos Aires. Año 2020. P. 49.
26
Guardiola, Juan Jose. La adquisición a non domino. En Revista de Estudios de Derecho Notarial y
Registral. Núm. 7. Buenos Aires. Año 2020. P. 53.
19
cuando se reúnan los requisitos de la regla buena fe más título oneroso pudiendo
consolidar en los terceros subadquirentes el derecho real transmitido y que se convirtieren
en titulares.
13) Aspectos en donde reside la importancia del justo título para el supuesto de la
prescripción adquisitiva breve.
Como antecedente histórico del Derecho Romano menciona Lacruz Berdejo que
“La necesidad de justo título para la usucapión ordinaria proviene de la iusta causa
usucapiendi del derecho romano que era una situación objetiva, que por sí misma
justificaría la adquisición inmediata de la propiedad, pero que por insuficiencia del acto
de transmisión o atribución (traditio rei mancipi o acto discrecional del pretor) o por
defecto o por defecto de derecho en el transmitente (adquisición a non domino), sirve
solamente para iniciar la usucapión”27.
Así las cosas, de la norma traída del CC contenida en el artículo 4010, Vélez
expresaba que “el justo título para la prescripción es todo título que tiene por objeto
transmitir un derecho de propiedad, estando revestido de las solemnidades exigidas para
su validez, sin la consideración de la persona de quien emana”28.
Este a todas luces es la fuente del artículo 1902 del CCCN en donde se menciona
que el justo título es aquel “que tiene por finalidad transmitir un derecho real principal
que se ejerce por la posesión, revestido de las formas exigidas para su validez, cuando su
otorgante no es capaz o no está legitimado” de modo pues que el no estar legitimado
puede llegar a ser el caso de no ser el dueño, es decir, el non domino.
En la encomiable nota al artículo 4010 del CC, Vélez deja una explicación
palmaria sobre este punto, y que en rigor de su claridad transcribimos: “Por justo título
se entiende exclusivamente la reunión de las condiciones legales que prescribe el artículo.
Cuando se exige un justo título no es un acto que emane del verdadero propietario, puesto
que es contra él que la ley autoriza la prescripción. Precisamente el vicio resultante de la
falta de todo derecho de propiedad en el autor de la transmisión es lo que la prescripción
tiene por objeto cubrir”, aquí el codificador se apartó del Esboço de Freitas, mencionando
27
Lacruz Berdejo, José L. Elementos de derecho civil III. Derechos reales. 2ª edición. Dykinson. Madrid.
2004. III-I. PP. 168 y 169.
28
Nota al artículo 4010 del Código Civil velezano.
20
como sus fuentes en la nota al artículo en comentario a los comentadores del Codé,
Vazeille, Troplong, Aubry y Rau.
Entonces, se colige que, muñido del justo título, unido a la buena fe y sumando la
posesión decenal, el subadquirente podrá consolidar el derecho adquirido por una
transmisión a non domino precedente en virtud de un acto jurídico inexistente por efecto
del instituto de la prescripción adquisitiva breve y más aún por la larga.
Mariani de Vidal expone que “…el justo título es algo menos que el titulo
suficiente (está en un escalón inferior)” y que entonces “Precisamente por ello el justo
título necesita de la prescripción (breve) para consolidar la adquisición del derecho real
en cabeza del adquirente. A través del título suficiente se adquiere el derecho real; a través
del justo título se tiene la posibilidad de adquirirlo por la usucapión corte o breve”30.
Además, plantea en lo referido a la buena que: “El justo título, para ser tal, debe
estar revestido de las formalidades exigidas por la ley respecto de cada supuesto. No solo
29
Heredia, Pablo (dir)/Calvo Costa, Carlos (dir)/ Peralta Mariscal, Leopoldo (T° VI, aa 1882-2153). Código
Civil y Comercial comentado y anotado – T° VI. Buenos Aires. La Ley. 2022. P. 459.
30
Mariani de Vidal, Marina. Abella, Adriana. Derechos reales en el código civil y comercial. T. II. Buenos
Aires. Zavalía. 2016. P. 276.
21
porque lo determina el artículo 1902, sino porque el defecto de forma -siendo ostensible-
obstaría a la buena fe del poseedor”31. Va de suyo entonces, que la única opción de justo
título es la escritura pública ya que ese instrumento es la forma idónea para la transmisión
del derecho real de dominio sobre un inmueble, pero que adolecería de la falta de
legitimación del otorgante del acto.
Asimismo, dice al respecto Marina Mariani de Vidal que “si el acto es inoponible
al propietario porque él no intervino en absoluto en la celebración del acto de transmisión
el adquirente con justo título y buena fe deberá esperar diez años para poder repeler con
éxito la reivindicación”32.
Por su parte Cossari sostiene que “En nuestro derecho es el título formalmente
impecable para transmitir un derecho real principal que se ejerce por la posesión, pero
que falla en la persona del transmitente que es incapaz o no está legitimado al efecto, es
decir —en este último caso— no es propietario”33. Haciendo clara referencia a aquel que
transmite un derecho del que no era titular, es decir, las transmisiones a non domino,
receptando que este justo título es idóneo para la operatividad de la prescripción
adquisitiva decenal.
31
Mariani de Vidal, Marina. Abella, Adriana. Derechos reales en el código civil y comercial. T. II. Buenos
Aires. Zavalía. 2016. P. 276.
32
Mariani de Vidal, Marina. Curso de derechos reales T° III. 3ª edición actualizada. Zavalía. Buenos Aires,
1995. P. 357.
33
Alterini, Jorge (dir.)/Cossari, Nelson y Cossari, Leandro (t IX, aa.1882-2072)/Alterini, Ignacio (coord.),
Código Civil y Comercial comentado. Tratado exegético T° IX. Buenos Aires. La Ley. 2019. P. 209
22
Peralta indica que “Quien cuenta con un "justo título" tiene, entonces, un título
válido, salvo por defectos de capacidad o legitimación en el transmitente, lo que lo torna
impugnable por el afectado o por terceros interesados (por ejemplo, el cónyuge o el
conviviente en los supuestos de los arts. 456 y 522), pero por nadie más. Puede decirse
que quien cuenta con justo título es titular del derecho real (si obtuvo el modo suficiente
para la transmisión —art. 1892—), salvo su inoponibilidad al propietario o a los terceros
interesados; consecuentemente, se encuentra en una situación decididamente más
ventajosa que si tuviera un título putativo, porque la ley le otorga la posibilidad de sanear
el defecto con diez años de posesión a través del instituto de la usucapión corta, beneficio
que no tiene quien cuenta con título putativo”34.
Vale aclarar que cuando se exige que el justo título revista las formalidades
requeridas por la ley, se debe remitir a los preceptos generales en materia de forma. Por
ello, en estos casos en que se requiere una formalidad en particular y esta no se satisface,
no habrá justo título, por ejemplo, si se trata de la transmisión de derechos reales
inmobiliarios, solo puede alcanzarse un justo título o un título suficiente si se lo
instrumenta en escritura pública conforme la regla del Art. 1015, inc. a.
34
Heredia, Pablo (dir)/Calvo Costa, Carlos (dir)/ Peralta Mariscal, Leopoldo (T° VI, aa 1882-2153). Código
Civil y Comercial comentado y anotado – T° VI. Buenos Aires. La Ley. 2022. P. 459.
35
Bueres, Alberto (Dir)/Highton, Elena (Coord)/Lloveras de Resk, Maria Emilia (T 2C, Art. 1051). Código
Civil y Normas Complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial. T° 2C. Artículos 979 / 1065. Parte
General. Obligaciones. Buenos Aires. Hammurabi. 1999. P. 483.
23
creaba un derecho por alguien distinto al auténtico titular, es decir, hay ausencia del verus
domino.
Es por ello por lo que el artículo 1918 del CCCN manda que “El sujeto de la
relación de poder es de buena fe si no conoce, ni puede conocer que carece de derecho,
es decir, cuando por un error de hecho esencial y excusable está persuadido de su
legitimidad”. Es despejado aquí que la configuración en este supuesto se da al desplegar
los actos necesarios para que ese error sea invencible a la luz de la debida diligencia
especifica del sujeto en materia de transmisión de derechos sobre bienes inmuebles.
Para lograr una mejor precisión en este campo Urbaneja resume que “La buena fe
debe evaluarse no solo con las constancias regístrales, sino con pautas subjetivas, con el
conocimiento cierto o presunto que el sujeto pueda tener de la realidad extrarregistral,
con prescindencia de lo informado en el registro (…) que se canaliza principalmente con
36
López Mesa, Marcelo/Barreira Delfino, Eduardo (dir). Código civil y comercial de la nación.
Comentado. Anotado. T° I. Buenos Aires. Hammurabi. 2020. P. 205.
24
la verificación de las constancias regístrales (p.ej., la verificación en sede judicial de las
medidas cautelares anotadas) y con el “estudio de títulos”37.
Roca Sastre Muncunill plantea que la transmisión a non domino es “la adquisición
por un tercero de buena fe de un derecho, real o de crédito, por medio, generalmente, de
37
Clusellas, Eduardo (Coord)/Urbaneja, Marcelo E. (T° IX, a 1902) Código Civil y Comercial de la Nación.
Comentado, anotado y concordado, T° IX. Buenos Aires. Astrea. 2015. P. 354
38
Guardiola, Juan Jose. La adquisición a non domino. En Revista de Estudios de Derecho Notarial y
Registral. Núm. 7. Buenos Aires. Año 2020. P. 62.
39
Mengoni, Luigi. Gli acquisiti “a non domino”, 3° edición. 1975. P 1 ss. Num 1. Roca Sastre Muncunill.
Las adquisiciones “a non domino”. En Anales de la Academia Matritense del Notariado. Revista de
Derecho Privado. T° XIX. P. 263.
25
negocio jurídico válido, y mantenida por la ley, debido a motivaciones de seguridad de
tráfico jurídico, a pesar de figurar como enajenante una persona no legitimada para
disponer, pero con apariencia de titularidad”40. Aquí el notario catalán yerra al plantear
que el negocio jurídico es válido, ya que éste, al adolecer del elemento sujeto nunca nació
al mundo jurídico es un acto “non avenue” como plantearon Charles Aubry y Fréderic
Rau y por cierto nunca fue válido.
40
Roca Sastre Muncunill, Lluis. Las adquisiciones “a non domino”. En Anales de la Academia Matritense
del Notariado. Revista de Derecho Privado. T° XIX. P. 263.
26
III. CONCLUSIONES.
1) Conclusión primaria.
El ordenamiento jurídico argentino protege a los sujetos de los
actos jurídicos en función de la seguridad jurídica del tráfico a los efectos
de dar estabilidad a las relaciones que entre ellos se entablen.
Es así que ante la ocurrencia del supuesto típico de un acto
inexistente, en virtud del cual los terceros subadquirentes siempre se
encuentran en un estado de latencia de su derecho, ya que no pueden
ampararse en su buena fe a los efectos de resistir la reivindicación, el
dispositivo normativo de la prescripción adquisitiva breve es el instituto
idóneo para sanear esa situación y consolidar el derecho real de dominio
sobre un inmueble en cabeza del adquirente y eventualmente toda la
cadena de subadquirentes posteriores, si y solo si, cumplen con los
requisitos de la norma del artículo 1902 del CCCN.
2) Conclusiones derivadas.
1) Los párrafos finales de los artículos 392 y 2260 del CCCN, que
excluyen de su amparo a los actos sin intervención del titular solo
consagran legalmente el criterio vigorosamente preponderante
respecto del Art. 1051 del Código anterior, que ya por la doctrina de
la inexistencia, negaba validez inmediata a esas transmisiones, aunque
fueran a título oneroso y de buena fe.
2) Una interpretación distinta sería también disvaliosa para la seguridad
del tráfico jurídico. Máxime cuando el régimen imperante suprimió la
posibilidad de que los sucesivos adquirentes del subadquirente puedan
detener la acción con efecto reipersecutorio del afectado por la
sustitución de personas, incluso si todos fueran de buena fe.
3) La buena fe requerida en este supuesto es la entendida como un
concepto jurídico indeterminado y que se completa con las especiales
actividades que en cada caso se demanden, esto es, la debida
diligencia, por ejemplo, en el estudio de título y anotación de medidas
cautelares.
4) La prescripción adquisitiva es el dispositivo legal necesario para
operar como excepción al principio nemo plus iuris receptado en el
27
artículo 399 del CCCN en función del cual nadie puede transmitir un
derecho mejor o más extenso del que tiene y sanear la falta de autoría
en el supuesto distintivo de las transmisiones a non domino.
28
IV. FUENTES Y BIBLIOGRAFIA.
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